——以2010—2019年《中國知識產(chǎn)權(quán)保護狀況(白皮書)》為例"/>
梁杜娟
(華東交通大學(xué),江西 南昌 330013)
2020年5月28日《中華人民共和國民法典》正式通過,這在我國民事立法史上具有里程碑意義,引起了廣泛關(guān)注。在聚焦的同時,我們發(fā)現(xiàn)該部民法典并沒有將知識產(chǎn)權(quán)規(guī)定單獨成編納入其中。究其原因,我國知識產(chǎn)權(quán)立法過去一直采用民事特別法的方式,其不僅僅會涉及到民事權(quán)利等內(nèi)容,還可能會涉及到行政管理方面的內(nèi)容;并且知識產(chǎn)權(quán)制度現(xiàn)今處于快速發(fā)展的變化階段,案件牽涉的問題較多,尤其是行刑銜接機制亟待解決。本文正是基于此,致力于對知識產(chǎn)權(quán)銜接制度進行反思并加以完善。
綜合國家知識產(chǎn)權(quán)局2010—2019年發(fā)布的《中國知識產(chǎn)權(quán)保護狀況(白皮書)》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)后可以得出,我國涉嫌知識產(chǎn)權(quán)違法案件的數(shù)量較多,但其中涉嫌犯罪案件的移送數(shù)量卻微乎其微。如表1所示,近十年來全國工商系統(tǒng)移送涉嫌商標犯罪案件中,移送比例在2013—2018年間并未超過一個百分點。這樣的比例足以窺見我國行政機關(guān)與司法機關(guān)之間的紐帶連接并不通暢,也從側(cè)面反映出我國主管機關(guān)對于知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)事件的不重視。
表1 近十年全國工商系統(tǒng)移送涉嫌商標犯罪案件統(tǒng)計
表1還顯示,繼2012年后,2019年知識產(chǎn)權(quán)涉嫌犯罪移送數(shù)量占比又到達了一個新的制高點,由此說明我國在2019年對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件打擊力度的加大,這是一個好的趨勢。但縱觀十年來發(fā)展狀況,僅憑2019年這一個突增的數(shù)據(jù)節(jié)點,還不足以說明態(tài)勢的良好,畢竟2.22個百分點是相對于往年數(shù)據(jù)來談的,從客觀角度來說占比仍舊很低。
從上述數(shù)據(jù)可以看到,我國有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)違法犯罪案件多是被行政機關(guān)以普通違法案件查處的,而其中涉嫌犯罪的案件則一般作不予移送處理,以罰代刑現(xiàn)象相當普遍。我國現(xiàn)實情況不是因為刑罰不夠重而對侵權(quán)人沒有威懾力,而是在司法實踐中許多本應(yīng)依法追究刑事責任的行為,僅僅被追究了民事或行政責任。[1]對此,張連祿學(xué)者也曾談到,當今侵犯知識產(chǎn)權(quán)的犯罪活動呈上升趨勢,犯罪對象范圍更加廣泛并且呈現(xiàn)出犯罪團伙化、犯罪手段高科技化、以及單位犯罪突出等特征,[2]可見對有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件的處理亟需加強。而在我國的二元立法體系下,對知識產(chǎn)權(quán)的處理不僅包括行政處罰,還有可能會涉及刑事處罰。行政法和刑法雙重調(diào)整范圍內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為,既可能違反行政管理法規(guī)而受到行政處罰,也可能涉嫌犯罪而為刑法所規(guī)制。因此,有必要對知識產(chǎn)權(quán)涉嫌犯罪案件的移送問題進行深層次的探討。
1.宏觀性解讀:立法體系對知識產(chǎn)權(quán)案件行刑銜接機制的影響
較其他國家不同,我國對于知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的立法調(diào)整同時涉及到刑事和行政兩個領(lǐng)域,也就是很多學(xué)者指出的二元刑事立法體系。因行政法相較于刑法具有前置性,因此一個知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為產(chǎn)生后,我們首先會對其進行行政法上的價值評價;如果超過一定社會危害程度,才會對其進行刑法上的價值評價。看似有先來后到、井井有序,但在實踐處理中行政機關(guān)對知識產(chǎn)權(quán)涉嫌犯罪案件寧可處以巨額罰款,也不愿考慮移送問題。比如,2014年3月18日,騰訊公司舉報快播公司侵犯其《北京愛情故事》等24部作品的著作權(quán)案件,①市場監(jiān)管局認定快播公司非法經(jīng)營額為8 671.6萬元人民幣,對快播公司處以3倍的罰款,即26 014.8萬元人民幣。既然認定非法經(jīng)營額為8 671.6萬元,但首先想到的不是能否移送問題,而是怎樣對其進行計算罰款的問題。究其原因,我國雖在法律上對行政處罰和刑事處罰做出了區(qū)分,但是界限卻模糊不清、解讀不一。比如,“嚴重的社會危害性”具體怎樣體現(xiàn)沒有具體說明,使得行政機關(guān)在實際處理相關(guān)案件中誤以為本可以移送司法機關(guān)處理的案件卻對其進行了嚴重的行政處罰。這就使得犯罪人的犯罪行為在我國法律體系中“出格”,即沒有將其不法行為限定在一定的法律框架內(nèi),會不可避免地導(dǎo)致我國民眾對法律評價機制產(chǎn)生錯誤認知,從而滋生犯罪。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的根本原因,張志華學(xué)者指出,這雖然與行政移送制度不完善有一定關(guān)系,但其根本原因在于立法的超前與國民的法律意識不相符合。[1]
2.微觀性分析:知識產(chǎn)權(quán)案件行刑銜接機制存在問題的具體展開
目前知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件出現(xiàn)了電子數(shù)據(jù)證據(jù)的問題。比如,江蘇省徐州市中級人民法院審理的程繼忠犯銷售假冒注冊商標罪一案,②被告人程繼忠在明知自己銷售假酒的情況下,銷售并獲得約17.7萬余元。其相關(guān)證據(jù)多是通過手機等電子設(shè)備進行取證,如微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、物流發(fā)貨清單等。我國《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第116條規(guī)定:“電子數(shù)據(jù)是指通過電子郵件、電子數(shù)據(jù)交換、網(wǎng)上聊天記錄、博客、微博客、手機短信、電子簽名、域名等形成或者儲存在電子介質(zhì)中的信息。”“兩高一部”在審查判斷電子數(shù)據(jù)規(guī)定中認為,電子數(shù)據(jù)是案件發(fā)生過程中形成的,以數(shù)字化形式存儲、處理、傳輸?shù)?,能夠證明案件事實的數(shù)據(jù)。③可見,這些規(guī)定僅對電子數(shù)據(jù)進行了一定的解釋,并沒有對電子證據(jù)的定義做出統(tǒng)一規(guī)定。因此,現(xiàn)實中對于知識產(chǎn)權(quán)案件的處理如果涉及到電子證據(jù)時,并沒有統(tǒng)一標準可以適用。而這類證據(jù)又是否可以在行政機關(guān)進行驗證后繼續(xù)作為刑事證據(jù)使用,亦尚沒有具體標準可依。因此,在此方面的規(guī)定有待完善。再如,我國《專利法》第63條規(guī)定,假冒他人專利的,除承擔民事責任外,構(gòu)成犯罪的,需要承擔刑事責任。這一規(guī)定只是概括地講出了“構(gòu)成犯罪”四個字,至于如何構(gòu)成犯罪、社會危害性程度又當如何細分,讓行政機關(guān)與司法機關(guān)的理解產(chǎn)生較大偏差。行政機關(guān)想把這一詞的解釋向自己管轄權(quán)范圍內(nèi)靠攏,司法機關(guān)亦是。所以,如何平衡這兩項權(quán)力的界限,也成為了解決實踐中“有案不移”“以罰代行”的重要問題。
1.知識產(chǎn)權(quán)案件行刑銜接機制的界定標準模糊不清
由于我國二元化的刑事立法體系,實踐中對于知識產(chǎn)權(quán)案件的處理不可避免地會存在兩法交叉。而想要界定為犯罪行為,就需要從刑法的評價體系去對行為進行評價。首先是違法性,這一點不難理解。既然在移送司法機關(guān)前行政機關(guān)已經(jīng)對該違法行為進行了認定,那么在刑法上對這一點應(yīng)亦認定為違法行為。其次是社會危害性,對于這一點,還應(yīng)進行深層次的探究。法律能夠適應(yīng)社會的發(fā)展,才會評價它為一部“活”法。但是在現(xiàn)實生活中,也會不可避免地出現(xiàn)法律滯后于現(xiàn)實發(fā)展的情況。知識產(chǎn)權(quán)法和刑法,兩者區(qū)分的具體界限就在于“情節(jié)嚴重”“數(shù)額較大”“影響惡劣”等程度性的規(guī)定,這也使得《著作權(quán)法》和《刑法》具有相同的調(diào)整對象。著作權(quán)犯罪屬于行政犯,但其又存在著行政違法與刑事違法性的重疊與交叉。[3]這樣的彈性規(guī)定是刑法為了適應(yīng)知識產(chǎn)權(quán)在當代科技下迅猛發(fā)展的舉措,但也使得有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的行刑銜接工作難度加大。
2.執(zhí)法中對知識產(chǎn)權(quán)案件是否需要移送難以把握
我國行政機關(guān)在執(zhí)法過程中缺乏專業(yè)的知識規(guī)范,不像司法機關(guān)那樣儲備有專業(yè)的法律知識。再加之刑法的謙抑性以及對于有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)案件規(guī)定的概括性,行政機關(guān)在實踐中對于案件的移送很難把握。著作權(quán)法、商標法、專利法等知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)中關(guān)于案件移送的規(guī)定,大多只是某種提示或者立法宣示,幾乎沒有規(guī)范適用的價值,無法實現(xiàn)刑法規(guī)范的評價功能。[4]因此,在實踐中行政機關(guān)雖然注意到相關(guān)違法案件疑似犯罪,但仍然會做出行政處罰決定。就如前面所提到的快播公司侵權(quán)騰訊公司一案,行政機關(guān)對其處以巨額罰款,而對于案件是否需要移送并未做過多的考量。在行政執(zhí)法中,這種“以罰代刑”的現(xiàn)象不在少數(shù),因此對于案件是否涉嫌移送的執(zhí)行標準還需進一步明確。
3.電子證據(jù)的認定標準差異使得行刑銜接不暢
英美法系國家通過一系列諸如最佳證據(jù)規(guī)則、傳聞證據(jù)規(guī)則、非法證據(jù)排除規(guī)則、自白任意規(guī)則等方法,[5]對證據(jù)乃至電子證據(jù)進行認定和運用。我國與此不同,由于電子證據(jù)的無形性、專業(yè)性以及易被修改性,行政機關(guān)認定的電子證據(jù)在刑事審判領(lǐng)域并不具有決定性。在實踐中,對于電子證據(jù)的復(fù)印件,因其具有證據(jù)能力,在一般違法案件中行政機關(guān)多會將其采信。但司法審判中,因其屬于復(fù)印件,一般會要求補足或者出示原件,并且由于電子證據(jù)本身具有的高科技性,即使將其以數(shù)量上的優(yōu)勢補足,法官也會對其證明力產(chǎn)生懷疑。這是由司法的特性所決定的,要將一個一般違法案件轉(zhuǎn)化成為刑事案件,證據(jù)方面必須具有高度的說服力才能使民眾信服。比如,在王福元銷售假冒注冊商標的商品一案中,④在一審時,已經(jīng)證明經(jīng)貴州省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢測,涉案的煙草均系假冒注冊商標且偽劣的卷煙,并且該結(jié)論已經(jīng)在2017年時告知王福元,王福元也已經(jīng)捺印進行了確認。但在二審中,由于是刑事案件,法院認為王福元雖然已經(jīng)捺印確認,但因為公訴機關(guān)沒有提交有關(guān)商標注冊的證據(jù),無法證實上訴人王福元銷售的涉案商品上的商標是否與侵犯的注冊商標標識相同,屬于事實不清,因此并沒有對王福元以銷售假冒注冊商標商品罪進行認定。我們可以看到,即使事實已經(jīng)很明顯,但證據(jù)不足,這種情況在司法機關(guān)審判當中也是無法進行認定的,可見司法機關(guān)對行政機關(guān)查處的案件證據(jù)有更高程度的要求。
在對知識產(chǎn)權(quán)案件的刑法保護中,《刑法》第217和第218條均提出了以“營利為目的”這一條件。⑤拋卻“以營利為目的”這一條件不談,未經(jīng)著作權(quán)人許可,隨意復(fù)制、發(fā)行著作權(quán)人相關(guān)作品,情節(jié)嚴重或者影響惡劣,這本身就已經(jīng)帶給著作權(quán)人巨大的經(jīng)濟損失,尤其是在網(wǎng)絡(luò)日益發(fā)展的今天,損失只會有增無減。這部分人不是以營利為目的,未經(jīng)其許可進行復(fù)制發(fā)行,同樣也會給著作權(quán)人帶來極大的損失,造成惡劣的社會影響。由于這一條件的限制,不可避免地會使得這部分人規(guī)避刑法處罰,大大提高了我國刑法在此方面適用的門檻,加固了我國行政機關(guān)認為刑法“高不可攀”的觀點。在這種意識主導(dǎo)下,“有案不移”“以罰代刑”才屢屢發(fā)生。因此,降低入罪門檻,擴大打擊范圍,這才是對待日益增多的網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)犯罪的正確之選。[6]
2014年《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第2條指出,銷售明知是假冒注冊商標的商品,銷售金額在五萬元以上的,屬于《刑法》第214條規(guī)定的“數(shù)額較大”,應(yīng)當以銷售假冒注冊商標商品罪判處。在刑法規(guī)定中,大多數(shù)犯罪都會要求主觀上是“明知”或者“故意”,這可以體現(xiàn)行為人的主觀惡性。如在醉酒駕車行為中,雖然肇事可以是由于過失,但從整體來看,它并沒有違背要求“明知”這一理念,即行為人明知要開車,還要喝酒,這一行為就是屬于在正常意識控制下產(chǎn)生的,行為人對這一認識是應(yīng)當“明知”的。所以,“明知”包括“知道”和“應(yīng)當知道”?!爸馈焙翢o疑問,是指行為人主觀上明確知道;而“應(yīng)知”是指行為人本應(yīng)當知道,但由于疏忽大意等原因并不知道,帶有一定的推定性,用在銷售假冒商品中顯得重復(fù)、累贅。因為銷售商品本就具有一定的經(jīng)營性質(zhì),是銷售者在一定的銷售場所內(nèi)進行規(guī)范銷售的活動。那么銷售自己經(jīng)營的商品是否應(yīng)該具有一定的認知呢?答案是肯定的。銷售者對自己經(jīng)營范圍內(nèi)的商品應(yīng)當具有真假偽劣認知的義務(wù),以防止被侵權(quán)者以及購買者受到二次傷害。所以,筆者認為在第2條的解釋中,“銷售”二字本身就隱含了“明知”這一內(nèi)涵,無須再對其進行過多解釋。相反,目前“明知”二字在該條規(guī)定中的呈現(xiàn),會讓行政機關(guān)在辦理知識產(chǎn)權(quán)案件時,誤以為銷售者不應(yīng)該具有注意義務(wù),從而嚴格要求銷售者必須“明確知道”,而使得入罪的門檻大大提高,使得實踐中“有案不移”現(xiàn)象層出不窮。
知識產(chǎn)權(quán)案件要想由一般違法案件轉(zhuǎn)化成為刑事案件,就必須滿足“數(shù)額較大”“情節(jié)嚴重”等要求。但是“情節(jié)嚴重”并未有明確具體的參照標準,因此是否構(gòu)成犯罪,還需要司法機關(guān)對案件進行衡量。但在行政機關(guān)執(zhí)法過程中,其對于涉嫌犯罪的違法案件需要先進行是否構(gòu)罪的判斷,方可決定案件是否移送。而行政機關(guān)的這一判斷恰恰是在司法機關(guān)進行判斷前的先行判斷,而這一判斷需要具備相關(guān)專業(yè)知識能力的人才能準確做出,因此這種錯誤判斷的頻繁出現(xiàn)更是加劇了“有案不移”的現(xiàn)象發(fā)生。比如根據(jù)2011年《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)第14條第2款的規(guī)定,如果行為人二年內(nèi)多次實施侵犯知識產(chǎn)權(quán)違法行為,未經(jīng)行政處理,累計數(shù)額構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當依法定罪處罰。但在實踐中,行政機關(guān)對于涉嫌犯罪的知識產(chǎn)權(quán)案件不向司法機關(guān)移送的現(xiàn)象不在少數(shù)。很多本可以移送的案件并未進行移送,而只對其進行了行政處罰,這類案件就屬于已經(jīng)“經(jīng)過了”行政處理。如果行為人二年內(nèi)共實施三次侵犯知識產(chǎn)權(quán)違法行為,其后兩次行為造成的累計數(shù)額不構(gòu)成犯罪,而第一次犯罪數(shù)額雖然構(gòu)成犯罪,但因為沒有將其移送,所以也就因此規(guī)避了刑法的處罰。因此,應(yīng)當對于行政人員日常頻繁接觸到的這些要求具備相關(guān)專業(yè)能力的案件歸納整理,定期邀請專業(yè)人員在內(nèi)部進行有針對性的培訓(xùn)。
訴訟中要求提交原件是世界上一條古老的證據(jù)法則,被稱為“最佳證據(jù)規(guī)則”或“原始文書規(guī)則”。[7]我國證據(jù)認定同樣認可原件的證明力,對于電子數(shù)據(jù)的復(fù)印件雖然認定其具有相應(yīng)的證據(jù)能力,但在認可其證明力方面還需要其他證據(jù)加以補足。由于電子證據(jù)具有內(nèi)在的無形性、客觀性、系統(tǒng)性,一般違法案件的證明力要求又比較低,因此行政機關(guān)在實踐處理中,對具備證據(jù)能力的電子數(shù)據(jù)打印版以及復(fù)印件等均進行認可。但是對于涉嫌犯罪移送后的案件,司法機關(guān)會對證據(jù)進行重新審查認定,雖沒有強烈要求提供原物證據(jù),但對于補足后的證據(jù)復(fù)印件,法官對于其證明力會存在質(zhì)疑態(tài)度。比如2018年紀維維、陳忠華生產(chǎn)、銷售假藥一案,⑥經(jīng)統(tǒng)計,2014年9月至2016年3月已銷售假藥金額計5 931 593元,查扣未銷售的藥品金額計4 332 159元。但由于涉及到上訴人較多,個人非法從中牟利金額難以計算,最后還是根據(jù)偵查機關(guān)調(diào)取的藥品銷售記錄筆記本復(fù)印件、記賬憑證復(fù)印件、新特公司工資表復(fù)印件、新特公司表格復(fù)印件、電子記賬單復(fù)印件等,來證明了各上訴人的非法獲利情況。但司法機關(guān)對于這些復(fù)印件的證明力都是在經(jīng)過了不利一方的指認后才對其完全信賴并采用的,也就是說對該證據(jù)進行了再次確認。可見,司法機關(guān)對于復(fù)印件的證明效力在一定程度上存在質(zhì)疑。2020年實施的《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第22條規(guī)定,人民法院調(diào)查收集的物證應(yīng)當是原物,被調(diào)查人提供原物確有困難的,可以提供復(fù)制品或者影像資料。通過該條規(guī)定可以看出,在“確有困難”情況下,復(fù)制品或者影像資料不僅具有證據(jù)能力,還具有一定程度的證明力。在此情形下,加以補足后,若確實能客觀反映事實真相,其證明力應(yīng)當與原物相當,應(yīng)依此認定事實。所以要使得該類案件證據(jù)在行刑之間的銜接更加通暢,就必須在審視事實的基礎(chǔ)上對復(fù)印件等證據(jù)補足后的效力加以肯定,切不可因非原物的情況下就對證據(jù)存疑,從而影響內(nèi)心確信,使得案件公正有所失衡。
大多數(shù)學(xué)者提出,需要建立行政執(zhí)法與刑事司法證據(jù)銜接機制,即通過執(zhí)法信息平臺和聯(lián)席會議機制使檢察機關(guān)、公安機關(guān)、行政執(zhí)法部門對案件的定性分析和證據(jù)調(diào)取有橫向的部門溝通,[8]但就行政機關(guān)向司法機關(guān)移送案件的證據(jù)轉(zhuǎn)化問題提出質(zhì)疑。部分學(xué)者支持證據(jù)轉(zhuǎn)化肯定說,即兩者轉(zhuǎn)化有利于提高辦案效率、節(jié)約司法資源。但行政機關(guān)畢竟與司法機關(guān)對待證據(jù)標準不一,因為涉及刑事案件,司法機關(guān)必須對證據(jù)的要求更高。《意見》第2條指出,行政執(zhí)法部門制作的證人證言、當事人陳述等調(diào)查筆錄,公安機關(guān)認為有必要作為刑事證據(jù)使用的,應(yīng)當依法重新收集、制作。因此,對于行政機關(guān)移交的涉嫌犯罪的證據(jù),司法機關(guān)應(yīng)當進行重新審查。但是,在審查時可對其進行分類,比如對于行政機關(guān)所移交的關(guān)于商標等專業(yè)性較強的證據(jù),應(yīng)當直接對其進行認可。其他證據(jù),應(yīng)當進行審查核實,由此可在一定程度上實現(xiàn)兩全。
行政機關(guān)在將其認可的涉嫌犯罪的證據(jù)移送給司法機關(guān),司法機關(guān)對該證據(jù)進行進一步認定后,在客觀無法提供進一步證據(jù)的情況下,可否適用舉證責任倒置,即由侵權(quán)人提出證明自己合法的證據(jù)呢?可以看到,行政機關(guān)在將涉嫌犯罪的案件移送給司法機關(guān)之前,該案證據(jù)已經(jīng)經(jīng)過了行政機關(guān)的初步判斷,并在移送給司法機關(guān)之后進行了二次判斷。在雙重判斷下,已經(jīng)具有了高度的涉嫌犯罪可能性,那么對于證明力較弱且客觀無法再補足的證據(jù),由犯罪嫌疑人提供證明自己行為合法的其他證據(jù),并無不妥,舉證責任倒置完全可以適用。
有學(xué)者對于知識產(chǎn)權(quán)案件的行刑銜接提出過刑事自訴理念,即賦予被害人刑事自訴權(quán)。2007年《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第5條提到過刑事自訴權(quán),這也在一定程度上是對被害人刑事自訴權(quán)的認可。那么,相應(yīng)地對于犯罪嫌疑人自證清白的舉證能力也應(yīng)當認可。舉證責任倒置不僅僅是對被害人的權(quán)益保護,在一定程度上也是賦予犯罪嫌疑人自我證明的良好通道。董惠宇、艾陽兩位學(xué)者曾在文章中提出過關(guān)于行刑銜接問題應(yīng)該從強化內(nèi)部監(jiān)督入手,即用程序化的手段對該制度進行改進。[9]在適當?shù)臅r候變公訴為自訴,在此基礎(chǔ)上再輔之以良好監(jiān)督,這將會使得相應(yīng)權(quán)利人的保障更加完善,也會使得類似案件行刑銜接的處理能夠向前邁進一大步。
注釋:
①廣東省高級人民法院(2016)粵行終492號行政判決書。
② 江蘇省高級人民法院(2019)蘇刑終263號刑事裁定書。
③2016年《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》第1條。
④貴州省高級人民法院(2018)黔刑終69號刑事判決書。
⑤《刑法》第217條:以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制發(fā)行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品的,違法所得數(shù)額較大或者有其他嚴重情節(jié)的?!缎谭ā返?18條:以營利為目的,銷售明知是本法第217條規(guī)定的侵權(quán)復(fù)制品,違法所得數(shù)額巨大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
⑥廣東省高級人民法院(2018)粵刑終609號刑事裁定書。