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    喝酒致死是否為意外?
    ——簡評趙青、朱玉芳訴大都會人壽意外傷害保險合同糾紛案

    2019-09-23 09:01:34陳禹彥林德修上海蘭迪律師事務(wù)所
    上海保險 2019年8期
    關(guān)鍵詞:意外事故保險人被保險人

    陳禹彥 林德修 上海蘭迪律師事務(wù)所

    意外傷害保險屬人身保險中投保人數(shù)最多、影響層面最廣的險種之一(鄭玉波,2019)。同時,因該險種具有“保費低、保額高、核保程序簡便”等特點,因此其于實務(wù)所生的訴訟糾紛不計其數(shù),經(jīng)筆者進行案例檢索,至今可查的相關(guān)案例高達近六萬筆。此類訴訟最主要的爭議點,無疑聚焦于被保險人所生事故是否為“意外事故”及相關(guān)構(gòu)成要件的舉證責(zé)任(鄭鎮(zhèn)梁,2014)。例如《中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司意外傷害保險條款》(2013)第8.2條規(guī)定,所謂“意外事故”是指以外來的、突發(fā)的、非本意的、非疾病的客觀事件為直接且單獨的原因致使身體受到的傷害。前述“意外傷害”的表述雖為各級法院所普遍認(rèn)可且于判決援引,然而于內(nèi)涵理解卻仍存在分歧。

    近期河北省石家莊市中級人民法院一份判決(〔2018〕冀01民終字12592號民事判決書)提及,保險人在其上訴理由中主張“《趙青、朱玉芳訴中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司意外傷害保險合同糾紛案》(〔2016〕蘇0106民初字7397號民事判決書,以下簡稱大都會保險糾紛案)對‘意外傷害’的理解很值得本案的借鑒”。大都會保險糾紛案判決書中載明:“喝酒行為本身不符合意外傷害定義的外來的、突發(fā)的和非本意的因素,不屬于意外傷害。”此判決在網(wǎng)絡(luò)上引起了許多學(xué)者、保險從業(yè)者以及律師的熱烈討論,觀點不一。因此,本文將對該案涉及的意外傷害保險構(gòu)成要件,以及相關(guān)舉證責(zé)任分配進行討論;同時比較我國大陸法院與我國臺灣地區(qū)法院相關(guān)見解,并于文末對大都會保險糾紛案提出評析,以助于厘清“意外”的真意。

    一、案例解析

    (一)案件事實摘要

    2015年12月24日,基泰物業(yè)公司為趙開先等26人向被告大都會保險公司投保了《團體意外傷害保險(F款)條款》,主要內(nèi)容為:保險期間自2015年12月18日零時起至2016年12月17日24時止,其中普通意外身故指被保險人遭受意外傷害事故,且自該意外傷害事故發(fā)生之日起180日內(nèi)因該事故為直接且單獨原因?qū)е律砉实模蠖紩kU公司將按合同約定的保險金額12萬元給付意外身故保險金。保險合同中關(guān)于意外傷害的釋義為“遭受外來的、突發(fā)的、非本意的、非疾病的使身體受到傷害的客觀事件”。

    2016年1月27日晚,趙開先任職的基泰物業(yè)公司年終聚餐,趙開先飲酒過多,留宿在公司未回家。次日4 00左右,趙開先同事觀察其狀況不正常,撥打120急救,120急救中心到達現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)趙開先已經(jīng)死亡?!赌暇┦屑本戎行脑呵搬t(yī)療急救病歷》主訴記載:“酒精中毒后呼吸心跳停止,具體時間不詳?!?016年2月19日,南京市公安局法醫(yī)中心開具趙開先死亡證明,死亡原因載明“酒后意外死亡”。原告趙青、朱玉芳以趙開先的第一順位繼承人向保險公司申請理賠遭拒,遂訴至法院。

    (二)雙方主張

    原告主張死者生前所在的基泰物業(yè)開發(fā)管理(南京)有限公司(以下簡稱基泰物業(yè)公司)為其在被告大都會保險公司投保了團體意外傷害保險。2016年1月28日,趙開先酒后意外死亡,南京市公安局法醫(yī)中心開具死亡證明,證明其系“意外死亡”,根據(jù)保險合同約定,保險公司應(yīng)給付趙開先的繼承人保險金12萬元。

    保險公司抗辯理由為:1.原告趙青、朱玉芳稱趙開先系酒后意外死亡,但其提供的證據(jù)并不足以證明該事實;2.根據(jù)被告提供的《南京市急救中心院前醫(yī)療急救病歷》《接處警工作登記表》及基泰物業(yè)公司提供的《證明》顯示,趙開先系嚴(yán)重醉酒導(dǎo)致死亡;3.被保險人趙開先作為一名成年人,要不要飲酒以及飲多少酒,完全可以控制,但其放任醉酒結(jié)果的發(fā)生,系其主觀因素所致,不屬于意外身故。綜上,雖然被告對趙開先的死亡表示同情,但是應(yīng)尊重法律和合同的嚴(yán)謹(jǐn)性,請求依法駁回原告的訴訟請求。

    (三)判決要旨

    承審法官認(rèn)為此案爭議點為“趙開先喝酒死亡是否屬于意外身故”,并提出判決,理由如下:

    原告趙青、朱玉芳對趙開先生前喝酒的事實無異議,根據(jù)《南京市急救中心院前醫(yī)療急救病歷》和《接處警工作登記表》記載,可以證實趙開先系醉酒導(dǎo)致死亡,上述記載并未出現(xiàn)其他外在因素的介入。原告提供的《死亡證明》僅記載了死亡原因為“酒后意外死亡”,并未記載導(dǎo)致死亡的其他意外因素,故其認(rèn)定的意外因素為“酒后”。至于喝酒致死是否屬于意外身故,則需根據(jù)案涉保險合同的約定加以認(rèn)定。根據(jù)保險合同約定,意外傷害是指遭受外來的、突發(fā)的、非本意的、非疾病的使身體受到傷害的客觀事件。喝酒過量有害身體健康屬生活常識,趙開先作為完全民事行為能力人,完全可以控制是否需要喝酒及喝酒量的多少,故喝酒行為本身不符合意外傷害定義的外來的、突發(fā)的和非本意的因素,不屬于意外傷害。在趙開先喝酒死亡過程中,并無證據(jù)表明存在外部因素的介入,故其喝酒導(dǎo)致死亡不屬于意外身故,原告主張被告大都會保險公司承擔(dān)意外身故保險金責(zé)任于法無據(jù),法院不予支持。

    二、“意外事故”構(gòu)成要件

    (一)外來性

    意外傷害保險中,所謂的“外來性”是指因外來原因所致的身體傷害(呂廣勝、林進田,2007)。我國臺灣地區(qū)則于其“保險法”第131條規(guī)定:“傷害保險人于被保險人遭受意外傷害及其所致殘廢或死亡時,負給付保險金之責(zé)。前項意外傷害,指非由疾病引起的外來突發(fā)事故所致者?!币虼?,臺灣有學(xué)者認(rèn)為(林勛發(fā)、謝文瑜,2017),“非疾病性”僅系為強調(diào)“外來性”;換言之,如某一事故系因疾病引起,即非外來(張冠群,2015)。另需注意,“外來性”不等同于“外傷性”,意即如系外來原因之作用使身體健康受損傷,縱使身體表面并無外傷痕跡,仍然符合外來性的要件(葉啟洲,2013)。

    如于嘔吐物堵塞呼吸道導(dǎo)致窒息死亡的情況中,是否具備“外來性”?2015年發(fā)生的一起保險合同糾紛(〔2014〕滬二中民六(商)終字第309號民事判決書),被保險人與友人于當(dāng)?shù)匾患也宛^聚餐,席間被保險人喝了約五六兩白酒,餐畢,被保險人在酒店死亡。經(jīng)醫(yī)院出具居民死亡醫(yī)學(xué)證明書,主要診斷:院外死亡,心跳呼吸驟停、窒息、嘔吐物誤吸;死亡原因:窒息,嘔吐物誤吸。法院認(rèn)為被保險人在飲酒后嘔吐,不慎誤吸入嘔吐物導(dǎo)致窒息死亡,具備遭受外來傷害突發(fā)身故的特征。保險公司認(rèn)為嘔吐物誤吸不屬于外來的傷害,而法院認(rèn)為,嘔吐物不屬于人體內(nèi)在組成部分,而吸入氣管中的嘔吐物更不屬于內(nèi)在正常物質(zhì),因此,嘔吐物侵入人體氣管使身體受到傷害可以認(rèn)為符合外來傷害的特征。

    另如“酒精中毒致死”案例,我國法院見解向有分歧。如本文前面介紹的“大都會保險糾紛案”,法院明確否定了其為“意外死亡”。然于2018年四川省遂寧市一起類似的保險合同糾紛案(〔2018〕川09民終字第1034號民事判決書)中,中級人民法院指出“酒精屬于身體外部的元素,人們身體內(nèi)部不產(chǎn)生酒精,故其符合‘外來的’的界定標(biāo)準(zhǔn)”。

    我國臺灣地區(qū)“最高法院”則先后于2013年及2014年相關(guān)案件判決中表示:“意外傷害保險系在承保被保險人非由疾病引起之外來突發(fā)事故所致傷害及其所致殘廢或死亡之損失,而人之傷害或死亡之原因,其一來自內(nèi)在原因(如器官老化、疾病及細菌感染),另一則為外來事故(意外事故),所謂外來事故,系指內(nèi)在原因以外之一切事故而言,其事故之發(fā)生為外來、偶然而不可預(yù)見。被保險人倘非老化、病死及細菌感染,原則上即應(yīng)認(rèn)系意外?!贝艘娊鉃榕_灣地區(qū)多數(shù)法院所認(rèn)可,如2017年臺灣地區(qū)“臺灣高等法院臺中分院”一起民事判決表示:“被保險人生前即有長期睡眠障礙及不易入睡等疾病接受診療,其自有可能為求容易入睡而服用均有鎮(zhèn)靜安眠效果之酒類及FM2藥物,卻因不知二者合用會影響代謝速率,導(dǎo)致延長化學(xué)藥物在其體內(nèi)之加成作用,造成酒精中毒性休克死亡,益見本件被保險人之死亡,確屬非由疾病引起之外來、突發(fā)而不可預(yù)見之意外事故所造成?!?/p>

    綜上可知,倘導(dǎo)致被保險人傷亡之原因非因被保險人自身器官老化、疾病及細菌感染,而是肇因于人體內(nèi)在組成部分以外的因素(如嘔吐物、酒精),即可認(rèn)為其具有外來性而屬于意外事件。

    (二)突發(fā)性

    兩岸保險法律中皆有規(guī)定,意外傷害保險中的“突發(fā)性”必須滿足兩個條件,即外在環(huán)境急遽變化,及意外傷害發(fā)生的不可預(yù)期的狀態(tài)(黎建飛、王衛(wèi)國,2009)。因此,“突發(fā)性”多要求事故是在極短時間內(nèi)發(fā)生的,來不及預(yù)防;不可預(yù)期性則指在無預(yù)期或無預(yù)警的情況下突然發(fā)生;然而所謂快速發(fā)生,并非指事故或損害在瞬間發(fā)生,縱使損害于事故發(fā)生后相當(dāng)期間始發(fā)生,亦可能符合突發(fā)性的要件(葉啟洲,2013)。如臺灣地區(qū)“最高法院”一起判決,被保險人于登山時遭毒蛇咬傷,自其遭毒蛇咬傷經(jīng)住院42天療程始發(fā)生右膝以下的截肢導(dǎo)致殘廢的傷害結(jié)果,法院認(rèn)此仍應(yīng)屬意外事故。

    此外,“突發(fā)性”除考慮事故快速發(fā)生的時間要素,同時應(yīng)考慮該事故發(fā)生時被保險人的主觀“可預(yù)見、可期待性”(陳豐年,2016)。有學(xué)者認(rèn)為,在濫用藥物或施用毒品導(dǎo)致健康受損或死亡的事件中,可認(rèn)為該事件系被保險人所能完全掌控的行為,該結(jié)果對于被保險人系屬可期待,因此該事故不具備“突發(fā)性”(葉啟洲,2013)。然而,在2018年臺灣地區(qū)“高雄地方法院”審理的一個案件中,被保險人因同時施用甲基安非他命、抗癲癇劑、鎮(zhèn)靜安眠藥、抗憂郁劑、抗精神病藥等多重藥物致中毒死亡。保險人主張,被保險人患有冠心病,冠心病之危險因子包括抽煙及憂郁癥等,而患有冠心病者若施用甲基安非他命將導(dǎo)致急性中毒,嚴(yán)重者致死。可合理推斷被保險人系抽煙并罹患憂郁癥且施用第二級毒品,致誘發(fā)原有之冠心病而猝死。然而,法院判決認(rèn)為,縱使被保險人是基于主觀意愿同時施用多種藥物,然而被保險人對該“猝死”結(jié)果并不具備可期待性,因此仍屬意外事故。

    此外,高山癥則屬探討“突發(fā)性”的典型案例(柯學(xué)東,2005)。如2014年廣東省湛江市中級人民法院判決(〔2014〕湛中法民二終字第51號民事判決書)表示:“被保險人在該合同的有效期內(nèi)因旅游發(fā)生高原肺水腫導(dǎo)致急性呼吸循環(huán)衰竭死亡。高原地區(qū)的特點為氣壓低,易導(dǎo)致人體缺氧。被保險人事前身體并沒有出現(xiàn)異常,不可能預(yù)料到肯定會得急性高原病,也不可能預(yù)料到自己會因高山癥導(dǎo)致死亡的后果,因此,其所受到的是自然傷害,構(gòu)成保險合同所約定的意外事故,屬于意外傷害死亡。”同樣以被保險人主觀上對意外事故發(fā)生不可預(yù)料為由,認(rèn)定應(yīng)屬意外事故。

    過去,我國臺灣地區(qū)“高等法院”有判決認(rèn)為:(1)公眾對高山癥的發(fā)生原因具有通常的認(rèn)知,一般上升的高度越高、速度越快、且停留高海拔地區(qū)時間越長則更可能發(fā)生高山癥;(2)體質(zhì)強壯對于自身患高山癥的可能性也應(yīng)具有認(rèn)知,體質(zhì)強壯者會比較容易適應(yīng),但體質(zhì)好的人運動量也更大,攀爬速度更快,如果生性好動,其間進行劇烈運動,則比正常人更容易產(chǎn)生高山癥;(3)被保險人對于傷勢應(yīng)有注意義務(wù)。故判該案件不具有突發(fā)性。而后,該案終審法院也認(rèn)定高山癥非為突發(fā)事故,不具突發(fā)性,其乃因登山者自身內(nèi)在生理反應(yīng)機能無法適應(yīng)高山氣候所致,為內(nèi)在疾病。高山氣壓較低乃登山的常識,即可預(yù)料或防范的因素,不具有偶然性及不可預(yù)見性。然而,在2018年的另一起案件中,被保險人因高山癥嚴(yán)重失溫致死,保險人以“被保險人登山當(dāng)時已進入東北季風(fēng)期間,攀登中部地區(qū)3000米以上高山,倘于登山路途中遭遇低溫與風(fēng)雨,應(yīng)為一般登山隊所得預(yù)見。又被保險人有防水設(shè)備準(zhǔn)備不足情形,系其自身原因所致。故本件非屬外來、偶然且不可預(yù)見之意外”為由拒絕賠付保險金。但受理此案的“臺北地方法院”認(rèn)為:“縱被保險人對當(dāng)時天候之查詢、判斷或自身裝備有所不足系有疏失,然被保險人之死亡,非其內(nèi)在自身疾病所引發(fā),亦非被保險人故意為此而為自殺行為,自非被保險人所得預(yù)期發(fā)生之事故,系屬外來突發(fā)的意外傷害事故。故保險人仍然要負損害賠償責(zé)任?!本C上可知,多數(shù)法院對意外事故是否具備“突發(fā)性”,主要側(cè)重于被保險人對該事故的“損害結(jié)果”是否為可期待、可預(yù)料。

    (三)非自愿性

    “非自愿性”指損害結(jié)果的發(fā)生,并非基于被保險人的故意所引起(岳衛(wèi),2010),在我國《保險法》相關(guān)司法解釋中表述為“非本意”,亦即“非故意”,與故意免責(zé)條款中的“故意”相對應(yīng)。被保險人的故意行為是指結(jié)果的發(fā)生符合其本意,即被保險人了解其所為存在危險性,并自愿為之,在我國《保險法》中規(guī)定意外有“非本意的”要件;在我國臺灣地區(qū)相關(guān)法律中亦對此有相應(yīng)規(guī)定,同時將“投保人或被保險人的故意行為”列為傷害保險的除外責(zé)任(汪信君,2011),并在審判實務(wù)中提出“非自愿性”的要件。尤應(yīng)注意,此處所討論“故意”,應(yīng)包括直接故意與間接故意(林勛發(fā)、謝文瑜,2017)。此外,有論者認(rèn)為故意必須連結(jié)至損害結(jié)果,而非僅指損害的原因;若被保險人認(rèn)為“損害結(jié)果”不必然發(fā)生,縱使其事前對損害的原因或事故危險性有所認(rèn)識,也不足以排除“非自愿性”要件(葉啟洲,2013)。如前段所討論的2014年廣東省湛江市中級人民法院判決、2018年“臺北地方法院”判決,被保險人均對前往高原地區(qū)旅游或于氣候不佳情況下攀登高山的危險性有清楚認(rèn)識,然而他們對于因高山癥引發(fā)死亡的“損害結(jié)果”并不具備故意,因此均屬意外事故。

    另如2016北京市第三中級人民法院審理的一起案件,被保險人因醉酒后坐臥于道路中央導(dǎo)致交通事故,并因此身亡。保險人主張被保險人對于保險事故的發(fā)生存在自殺故意或重大過失,保險人不應(yīng)當(dāng)對非保險事故承擔(dān)賠償責(zé)任。然根據(jù)判決(〔2016〕京03民終字第4924號民事判決書):“本院認(rèn)為永誠北京公司(即保險人)主張李建兵(即被保險人)對于事故的發(fā)生存在故意和重大過失,但其并未提交充分證據(jù)證明李建兵有意制造交通事故的發(fā)生,且其該項主張也違背自然人愛惜自身健康和生命的倫理常識,雖然交通部門基于李建兵在酒醉后,在道路中心坐臥的行為認(rèn)定了其對于交通事故的發(fā)生存在一定的過錯,但不足以免除永誠北京公司基于保險合同的約定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償義務(wù)?!本C上所述,意外事故是否具備“非自愿性”,應(yīng)以保險人對“損害結(jié)果”發(fā)生是否具有故意作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。

    三、“意外事故”舉證責(zé)任

    意外傷害保險中的“意外事故”舉證責(zé)任應(yīng)如何分配,為兩岸保險法實務(wù)重要問題(周學(xué)峰,2011)。我國《民事訴訟法》第64條規(guī)定了“誰主張誰舉證”的基本原則,而最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第7條規(guī)定,在沒有具體規(guī)定下,法官根據(jù)法律原則及當(dāng)事人能力自由裁量,而該《規(guī)定》第73條則是對雙方證據(jù)的證明力進行判斷的依據(jù)。臺灣地區(qū)“民事訴訟法”第277條規(guī)定:“當(dāng)事人主張有利于己之事實者,就其事實有舉證的責(zé)任。但法律別有規(guī)定,或依其情形顯失公平者,不在此限……舉證責(zé)任分配原則,依據(jù)‘法律要件分類說’的要旨,當(dāng)事人于己有利的法律的要件事實處于真?zhèn)尾幻鲿r,將要承受不適用該法律產(chǎn)生的不利后果?!?/p>

    以下針對意外事故舉證責(zé)任于兩岸司法實踐、被保險人或受益人舉證責(zé)任減輕的情形,以及對“意外”的認(rèn)定采“原因說”或“結(jié)果說”于舉證責(zé)任分配的影響簡要討論。

    (一)意外事故舉證責(zé)任分配的司法實踐

    意外傷害保險所承保的是“意外事故”所導(dǎo)致的傷害、殘廢或死亡等損害結(jié)果。因此,意外事故的存在即屬對于被保險人或受益人有利的事實,應(yīng)由其負舉證責(zé)任(姜世明,2007)。如臺灣地區(qū)“最高法院”一判決所述:“當(dāng)事人主張有利于己之事實者,就其事實有舉證之責(zé)任。而事實依其性質(zhì)態(tài)樣繁多,有積極事實與消極事實、常態(tài)事實與變態(tài)事實等等,當(dāng)事人所主張之事實,若為吾人日常所共識共信者,即屬常態(tài)事實,應(yīng)認(rèn)已得法院之確信,自應(yīng)由主張變態(tài)事實者負舉證之責(zé)。又意外事故之存在,系被保險人或受益人權(quán)利發(fā)生之要件,原則上由被保險人或受益人負舉證責(zé)任?!币虼?,“意外事故的外來性、突發(fā)性”由被保險人或受益人舉證應(yīng)無疑問;“意外事故的非自愿性”,其反面則為“故意行為”的意思,由于對被保險人而言系屬消極事實,原本即難證明,況其本質(zhì)上亦屬保險人之免責(zé)要件,故為求公平起見,由保險人就意外事故系“故意”所致負舉證責(zé)任(郭姿君,2018),應(yīng)屬妥適。

    上述舉證責(zé)任分配規(guī)則,亦為我國大陸各級法院普遍認(rèn)可。如2019年北京市第一中級人民法院一判決(〔2019〕京01民終字第1910號民事判決書)表示:“保險公司作為主張免除保險責(zé)任的一方應(yīng)當(dāng)對姚金滿、鄭美萍的保險金賠償請求權(quán)受到妨害的事實承擔(dān)證明責(zé)任,即保險公司應(yīng)當(dāng)對姚某某系因疾病導(dǎo)致的猝死承擔(dān)證明責(zé)任,否則其將承擔(dān)舉證不能的法律后果。依據(jù)保險條款的約定,只有在姚某某的猝死是疾病導(dǎo)致的,猝死才是保險公司的免責(zé)事由,如果猝死是由非疾病原因?qū)е碌模kU公司亦不能免責(zé)。換句話說,非因疾病從小黃車上摔下而猝死,本身即屬于保險公司履行人身意外傷害保險的承保范圍。但本案中,并無證據(jù)證明姚某某的猝死是因疾病導(dǎo)致的?!庇纱丝芍?,于被保險人或受益人就權(quán)利發(fā)生要件(即“意外事故的外來性、突發(fā)性”)舉證后,保險人即應(yīng)對權(quán)利妨礙要件(如意外事故是因被保險人“故意或本身疾病”所致)負舉證責(zé)任,否則應(yīng)按保險合同賠付保險金。

    (二)舉證責(zé)任的減輕

    前段所述為意外事故舉證責(zé)任分配的原則,然而兩岸于實際判決中,經(jīng)常會減少被保險人的舉證責(zé)任范圍,并且在雙方均證據(jù)不足產(chǎn)生分歧時做有利于被保險人的判斷(林勛發(fā)、謝文瑜,2017)。如我國臺灣地區(qū)“最高法院”一判決表示:“當(dāng)事人主張有利于己之事實者,就其事實有舉證之責(zé)任。但法律別有規(guī)定,或依其情形顯失公平者,不在此限,‘民事訴訟法’第277條定有明文。而此一規(guī)定系就具體事件之適用,依誠信及公平原則定舉證責(zé)任之分配,亦即舉證責(zé)任應(yīng)從當(dāng)事人間公平及誠信之觀點,即舉證的難易、與證據(jù)方法的距離、蓋然性高低及由法規(guī)規(guī)范之立法意旨,由法院依具體事件之樣態(tài),合理定雙方間所應(yīng)負之舉證責(zé)任。”另如臺灣地區(qū)“高等法院臺南分院”一判決表示:“意外傷害保險,對被保險人或受益人而言,因涉有‘證據(jù)遙遠’或‘舉證困難’之問題,固得依‘民事訴訟法’第277條規(guī)定,主張用‘證明度減低’之方式,減輕其舉證責(zé)任,并以被保險人或受益人如證明該事故確已發(fā)生,且依經(jīng)驗法則,其發(fā)生通常系外來、偶然而不可預(yù)見者,應(yīng)認(rèn)其已盡舉證之責(zé)?!币嗉捶ㄔ河诰唧w案件中,應(yīng)按照“誠信及公平原則”,考慮有無“證據(jù)遙遠”或“舉證困難”的情形,適當(dāng)減輕被保險人及受益人的舉證責(zé)任。

    我國大陸也有類似的案例。如江蘇省常州市中級人民法院2018年一判決(〔2018〕蘇04民終字第2507號民事判決書)表示:“在保險索賠中,索賠方只要舉證在保險責(zé)任期間發(fā)生保險事故且造成保險標(biāo)的的損失,就初步完成了其應(yīng)履行的舉證責(zé)任,保險索賠方完成上述初步的舉證責(zé)任,保險人對索賠請求權(quán)進行抗辯的,舉證責(zé)任相應(yīng)地轉(zhuǎn)到保險人一方?!泵鞔_闡述了減輕被保險人及受益人(即索賠方)舉證責(zé)任的原則。

    (三)“原因說”和“結(jié)果說”于舉證責(zé)任分配的影響

    保險學(xué)界、實務(wù)判決對“意外事故”的認(rèn)定,向有“原因說”和“結(jié)果說”兩種分歧(方祥,2012)。原因若為意外,其因此而生的事故亦為意外;結(jié)果若為意外,其原因卻并非必然屬于意外(鄧樂天,1996)。兩說最大區(qū)別在于若采原因說,被保險人及受益人所負的舉證責(zé)任范圍(張冠群,2010),亦將擴大至意外事故發(fā)生的“原因”,而非僅需證明意外事故的“結(jié)果”。如我國臺灣地區(qū)“屏東地方法院”1998年一起判決表示:“故意行為,其間有意外之因素參入,以致原因變質(zhì)者,其原因應(yīng)認(rèn)為意外,而其結(jié)果亦為意外。易言之,所謂意外死亡,謂死亡為一種行為或動作之結(jié)果,但其結(jié)果則非為行為或動作時所計劃或預(yù)料者。若結(jié)果系非所計劃或預(yù)料者,則行為或動作縱可歸咎于死者,仍不失為意外之死亡?!睂⑴袛鄻?biāo)準(zhǔn)側(cè)重于損害結(jié)果,而不問意外原因,僅需該損害結(jié)果非屬被保險人于行為時所計劃者即可構(gòu)成意外事故。

    四、大都會保險糾紛案所引發(fā)的思考

    因只有判決公開,而無法看到所有證據(jù)以及筆錄,因此本文僅針對公開判決對此案做假設(shè)性探討。

    (一)被保險人死亡的關(guān)鍵事實的缺失

    根據(jù)判決,本案中《南京市急救中心院前醫(yī)療急救病歷》《接處警工作登記表》及基泰物業(yè)公司提供的《證明》顯示,趙開先系嚴(yán)重醉酒導(dǎo)致死亡,且沒有外來介入因素。但是如前述我國大陸及臺灣地區(qū)相關(guān)判決顯示,除了酒后有交通事故等介入性,酒后死亡還有多種情況,比如嘔吐物誤吸導(dǎo)致的窒息、誤服頭孢類藥物引起的雙硫侖樣反應(yīng)、躺地上睡覺導(dǎo)致失溫、急性胰腺炎、甲醇中毒、腦出血、低血糖、誘發(fā)心肌梗死等數(shù)十種原因。而在本案判決中僅以酒后中毒進行描述,在證據(jù)上則可能于《南京市急救中心院前醫(yī)療急救病歷》中進行顯示和描述,類似于甲醇中毒的概念,但沒有對于中毒的癥狀、醫(yī)生的診斷意見以及是否需要更深入的尸檢或者鑒定進行判定和描述,因此對于被保險人的死亡事實來說,并未完全清晰和查清,顯然該判決在此項描述上稍顯缺憾。

    (二)被保險人死亡滿足“意外”構(gòu)成三要件

    本案法院駁回原告(即受益人)的請求,理由如下:“喝酒過量有害身體健康屬生活常識,趙開先作為完全民事行為能力人,完全可以控制是否需要喝酒及喝酒量的多少,故喝酒行為本身不符合意外傷害定義的外來的、突發(fā)的和非本意的因素,不屬于意外傷害。在趙開先喝酒死亡過程中,并無證據(jù)表明存在外部因素的介入,故其喝酒導(dǎo)致死亡不屬于意外身故。”

    但反觀“意外”的三要件,首先就“外來性”而言,被保險人雖基于自主意愿決定是否攝入酒精,然而對于導(dǎo)致被保險人死亡之原因,保險人并未舉證因被保險人自身器官老化、疾病及細菌感染而引起。而目前判決所涉證據(jù)顯示,致死原因為人體之外的酒精攝入,應(yīng)當(dāng)符合外來性的特征。其次,就“突發(fā)性”及“非自愿性”而言,法院認(rèn)為被保險人作為成年人應(yīng)對損害結(jié)果的發(fā)生具有“可預(yù)期性”,主觀意愿甚至達到“故意”的程度,雖現(xiàn)實中不乏被保險人故意制造事故騙取意外傷害保險金的案例,但就本案而言,喝酒的“損害結(jié)果”是被保險人“死亡”,雖然被保險人對于喝酒過量將對人體健康造成損傷應(yīng)有所預(yù)期,但未達到喝酒會絕大概率導(dǎo)致死亡的預(yù)期,被保險人酒后也無駕車、獨自在外(以防失溫)等危險、放任自我傷害的行為,其從主觀上顯然僅為飲酒快意而酒后希望恢復(fù)正常的意思。但很遺憾,在法院判決理由、查明事證中,均難以看出被保險人對此次死亡的損害結(jié)果(于2016年1月27日喝酒將致酒精中毒死亡)有所預(yù)期,更遑論被保險人有以通過喝酒制造自身死亡的故意。法院對此均未詳加論述,也明顯違背自然人愛惜自身健康和生命的倫理常識。因此,本案判決說理對于酒后死亡的“突發(fā)性”及“非自愿性”而言,論證略顯不足。

    (三)主力近因原則的適用不當(dāng)

    保險關(guān)系上的近因并非是指在時間上或空間上與損失最接近的原因,而是指造成損失的最直接、最有效的起主導(dǎo)作用或支配性作用的原因(汪信君,2011)。而近因原則是指危險事故的發(fā)生與損失結(jié)果的形成,須有直接的后果關(guān)系,保險人才對發(fā)生的損失負補償責(zé)任(陳俊仁,2010)。因此在未查清事實的情況下,很有可能對于保險法上的主力近因原則的運用失去了根本。法院判決中描述了介入性因素,即若酒后被車撞死也應(yīng)當(dāng)屬于意外,因為主力近因是被車撞到,因此應(yīng)當(dāng)屬于保險事故。但是在沒有介入性因素的情況下,何為近因?顯然本案中法院以被保險人過度飲酒作為近因,而過度飲酒為故意且可預(yù)期,因此支持保險人不予賠付,這種觀點在主力近因原則的適用上可能有所偏頗。

    僅從判決而言,本案判決描述為“醉酒導(dǎo)致死亡”。但醉酒只是一個概念,飲酒過量的血液酒精度測試是客觀的一個標(biāo)準(zhǔn)。醉酒是否能構(gòu)成近因?從上述分析而言,除了介入性因素以外,飲酒過量所導(dǎo)致的死亡原因仍然有數(shù)十種,在未明確其具體死亡原因的情況下,飲酒過量難為近因。換言之,每個人都會飲酒過量,但不代表飲酒過量一定死亡,因此飲酒過量并非近因。而實則近因為飲酒過量所導(dǎo)致死亡的原因,在本案中近因卻很遺憾并未查明。即使如本案判決中可能指向的被保險人酒后僅為甲醇中毒導(dǎo)致死亡,則近因為甲醇中毒,然飲酒造成甲醇中毒并非被保險人之本意,且飲酒過量并不必然導(dǎo)致甲醇中毒,甲醇中毒也不必然導(dǎo)致死亡,因此除非意外險條款中將酒后意外事故或者對于甲醇中毒不保,否則應(yīng)當(dāng)為保險所承保之意外。

    (四)“原因說”恐將架空意外傷害保險目的

    意外傷害保險的目的,本是于被保險人因意外事故導(dǎo)致其受傷害、殘廢或死亡等結(jié)果時,予以填補損害。“原因說”認(rèn)為只要導(dǎo)致事故的原因非屬意外,該結(jié)果自非屬意外事故。本案中法院即采取“原因說”,認(rèn)為被保險人對風(fēng)險有所認(rèn)識,且自愿進行該風(fēng)險行為(過量飲酒),所生損害(酒精中毒死亡)不屬于意外事故。然而現(xiàn)實中,投保人(被保險人)都是因為對風(fēng)險有所認(rèn)識始知有投保需要,并進而購買相關(guān)保險。倘若被保險人對該風(fēng)險行為有所認(rèn)知,即排除構(gòu)成意外事故的可能而拒絕賠付,無疑架空此種商業(yè)保險存在的目的,畢竟購買機動車保險的車主并不希望發(fā)生事故,投保意外險的人并不希望發(fā)生意外,喝酒的人也不是為了死去,游泳的人也不是希望溺亡,只要不在保險除外責(zé)任以內(nèi),即應(yīng)當(dāng)進行保險理賠。因此,本文認(rèn)為更應(yīng)當(dāng)采納“結(jié)果說”,僅應(yīng)考慮傷亡結(jié)果是否屬于意外,至于原因是否亦為意外則非判斷因素。除保險人能證明被保險人確屬故意,或有保險合同約定保險人得以免責(zé)的其他情形外,保險人均不得拒絕賠付保險金,如此方能妥善保障被保險人或受益人的合法利益。

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