摘 要:2012年《刑事訴訟法》修改,將刑事和解程序?qū)懭胄淌略V訟法中,和解有利于當(dāng)事人雙方之間修復(fù)被損害的關(guān)系,但是司法實(shí)踐中,和解程序還是存在著瑕疵。例如,和解協(xié)議在實(shí)踐中,沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),只有自愿和合法這兩個(gè)原則指導(dǎo)法官審議,給予法官有很大的自由裁量權(quán)。故本文從適用刑事和解的必要性、刑事和解協(xié)議有效性的認(rèn)定、和解協(xié)議有效性的審查對(duì)司法實(shí)踐的意義這三方面來切入和解協(xié)議的審查機(jī)制。
關(guān)鍵詞:和解協(xié)議;審查機(jī)制;刑事和解
一、適用刑事和解的必要性
2016年3月4日,被告人鄭某與被害人詹某因瑣事在電話里發(fā)生爭(zhēng)吵,并相約在浮河村橋頭打架。當(dāng)天下午詹某與鄭某在橋頭見面后,鄭某隨機(jī)罵了被害人幾句,詹某便從口袋掏出匕首與鄭某發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),鄭某的表弟鄭某某等人見狀拿出車上的棒球棍、鐵棍并與鄭某共同毆打詹某。打斗期間造成詹某的頭部、右手食指受損,右側(cè)第10根肋骨骨折,腰1-4右側(cè)橫突骨折,綜合評(píng)定為輕傷一級(jí)。案發(fā)后,鄭某、詹某以不追究同案犯鄭某某的刑事責(zé)任為前提達(dá)成和解協(xié)議,即由鄭某賠償詹某11萬元,其中已履行2萬元。
在審理期間,鄭某以原來的和解協(xié)議違反公平原則為由要求本院審查,后經(jīng)雙方自愿協(xié)商并重新達(dá)成和解協(xié)議要求詹某返還鄭某已付的2萬元外,另行賠償鄭某3萬元。
我國現(xiàn)有的《刑事訴訟法》對(duì)此無具體的規(guī)定;但是在《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則(試行)》中第522條中規(guī)定:“犯罪嫌疑人或者其親友等以暴力、威脅、欺騙或者其他非法方法強(qiáng)迫、引誘被害人和解,或者在協(xié)議履行完畢之后,威脅、報(bào)復(fù)被 害人的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定和解寫協(xié)議無效?!币虼讼旅婢蛯?duì)此方面的問題進(jìn)行討論分析案發(fā)后,當(dāng)事人鄭俊奇、詹三林以不追究同案犯鄭炎炎的刑事賁任為前提,雙方達(dá)成和解協(xié)議;后又在庭審的過程中將此和解協(xié)議推翻,重新訂立一份由被害人賠償被告人3萬元的和解協(xié)議。兩份協(xié)議違反了《刑事訴訟法》第二百七十八的規(guī)定因此無效,但這兩份和解協(xié)議引起了我的一些思考:在實(shí)踐中如何審查刑事和解協(xié)議?
刑事和解制度最初源于西方刑事法學(xué)的創(chuàng)舉,我國設(shè)立此制度的原因是:第一,以被害人為導(dǎo)向的刑事保護(hù)政策思潮的勃興,完成了從犯罪人中心主義到被害人中心主義的轉(zhuǎn)變。第二、以犯罪為中心的監(jiān)禁、矯正策的不理想,使我們?nèi)で笠环N新的社會(huì)復(fù)歸措施。
目前刑事和解程序在實(shí)踐中的運(yùn)用并不是那么頻繁,可是這并不是否定刑事和解程序理由。刑事和解本意能讓化解當(dāng)事人之同的矛 盾,解決糾紛,使被害人的利益保護(hù)最大化;同時(shí)也有利于被告人及 時(shí)回歸社會(huì),修復(fù)被犯罪行為破壞的社會(huì)關(guān)系和秩序;再者刑事和解 還可以降低當(dāng)事人的訴訟成本,提高刑事訴訟效率?,F(xiàn)審理案件的普 通程序都需經(jīng)歷很長的時(shí)間,浪費(fèi)當(dāng)事人的精力和財(cái)力,適用刑事和 解會(huì)減輕當(dāng)事人的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)和進(jìn)行訴訟的精力,符合刑事寬嚴(yán)相濟(jì)刑 事政策的要求,有利于構(gòu)建和諧社會(huì)。
根據(jù)以上所述,刑事和解在我國的適用是很有必要的;刑事和解 作為“恢復(fù)性司法”的范疇,它一改國家權(quán)力本位的狀態(tài),強(qiáng)調(diào)國家對(duì)被告人的刑罰采用社區(qū)矯正的方式;主張對(duì)被害人的當(dāng)事人之間保 護(hù),這是一種新的刑事司法理念。通過被告人和受害人之間進(jìn)行溝通、被告人向受害人的賠禮道歉以及受害人對(duì)被告人的諒解,雙方達(dá)成和解協(xié)議并履行。通過刑事和解能夠更好的使國家,被告人和被害人的各方利益平衡。
二、刑事和解協(xié)議有效性的認(rèn)定
當(dāng)前,刑事和解在各地已經(jīng)適用(雖適用的不是很頻繁),但在司法實(shí)踐中刑事和解出現(xiàn)了一些問題。其中最大的問題在于法院開庭審理過程中,法官應(yīng)怎樣認(rèn)定和解協(xié)議。
在本案中,被害人和被告人達(dá)成的兩份和解協(xié)議中的和解協(xié)議的 內(nèi)容都不符合法律的規(guī)定,導(dǎo)致和解協(xié)議從而無效。在司法實(shí)踐中法 官如何認(rèn)定和解協(xié)議的有效性呢?我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)法理上的合法性和 合理性來考慮和解協(xié)議的有效性:
第一,先從形式(合法性)上看,和解協(xié)議是否是雙方當(dāng)事人自愿書寫的;和解協(xié)議的簽字、蓋章;參與和解的各方當(dāng)事人是否不違反相關(guān)法律的規(guī)定。形式合法性使法律看起來是“白紙黑字”的,是確定的,因此有利于保持法律的可預(yù)期性。
第二、再從實(shí)質(zhì)上(合理性)上看,和解協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)該在不違反道德和法律。這一點(diǎn)目前法律沒有明確的規(guī)定。但在實(shí)踐中我們又需要認(rèn)定和解協(xié)議內(nèi)容,那這就使我們進(jìn)入了兩的境地。
一般來說,在訂立和解協(xié)議時(shí)需要寫清賠償?shù)臄?shù)額,被害人對(duì)被 告人的諒解,還有賠償?shù)姆绞?。但是在?shí)踐中和解協(xié)議的內(nèi)容只有賠償?shù)臄?shù)額以及被害人的諒解。但是從設(shè)立和解制度的最初目的來講,光有這兩點(diǎn)是不夠的。刑事和解是為了修復(fù)被破壞的人際關(guān)系,縱然金錢能夠彌補(bǔ)被害人的心靈;但是從實(shí)踐上來看,光有金錢是不行的 不足以撫慰當(dāng)事人受傷的心靈。中國自古以來就是大國,注重禮儀講究一個(gè)“禮”字,因此,在和解協(xié)議的內(nèi)容上僅僅只體現(xiàn)數(shù)額和諒解兩方面還不能充分達(dá)到平息糾紛的效果,應(yīng)該加上被告人向被害人的賠禮道歉的方式以及被告人承認(rèn)自己有罪及其有罪的行為給對(duì)方造成了一定傷害;中國是大國不僅僅講禮儀,也注重于“禮尚往來”,因此在和解協(xié)議中,也應(yīng)該寫上同意依法減輕被告人的刑事責(zé)任。
當(dāng)然法官在審查和解協(xié)議內(nèi)容時(shí),在考慮上述內(nèi)容同時(shí)應(yīng)考慮當(dāng) 事人之間訂立的協(xié)議內(nèi)容是否符合情理。但問題是這樣做是否可能因此給承辦案件的法官很大的自由裁量權(quán)而造成司法的腐敗。和解程序是近幾年才寫入刑事訴訟法的,對(duì)此只有程序法上的規(guī)定,而沒有實(shí)體法的保障,就像人只有軀體而沒有靈魂一樣。上述那幾點(diǎn)內(nèi)容猶如軀干,若是加上情理的部分就像如同給這軀干注入靈魂。但目前最重要的是在現(xiàn)有的體制下,法官也不知道怎么將“情理”運(yùn)用到審查協(xié)議的內(nèi)容上。比如:在本案中兩份和解協(xié)議中,第一份和解 協(xié)議的內(nèi)容以賠償?shù)姆绞絹硪?guī)避法律責(zé)任,明顯就是不合法的;在第二份和解協(xié)議的內(nèi)容是由被害人賠償被告人3萬元并退還被告先前已賠償?shù)?萬元,從常人的思維可知這種協(xié)議肯定無效,但是此判斷并沒有法律的依據(jù)。和解協(xié)議是在當(dāng)事人自愿的前提下達(dá)成的,理論上只要是不違反國家、第三人的利益就可以認(rèn)定此和解協(xié)議有效。但卻有可能造成對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的不公。追求實(shí)質(zhì)的合理性就是為了要調(diào)和法理與情理之間的關(guān)系。在司法實(shí)踐中,法律如果過度的違反情理,沒有情理的支撐,那么法律有可能就會(huì)成為惡法,在此情形下就會(huì)使法律的實(shí)施付出更多的成本,最終會(huì)因支付不起這么高的成本而使法律喪失它原有的權(quán)威性,變成一紙空文。至于對(duì)出現(xiàn)司法腐敗的擔(dān)憂并全無道理,但任何東西總有好壞兩方面,在選擇的時(shí)候只能權(quán)衡利弊和采取措施“壓縮”壞的方面的影響。當(dāng)下正在進(jìn)行的司法改革,其目的之一就在于如何控制司法腐敗,因此上述的擔(dān)憂并不是否定賦予法官刑事和解協(xié)議實(shí)質(zhì)審查權(quán)力的充分理由。況且在國外法官的裁量權(quán)也很大,但是并沒有出現(xiàn)很嚴(yán)重的問題,可以看出此種安排并不是造成司法腐敗的主要原因,所以這種擔(dān)心是多余的,至少是過度的擔(dān)憂。因此在審查和解協(xié)議的內(nèi)容上不僅僅只依靠上述的幾個(gè)點(diǎn),更重要的是要結(jié)合情理來審查協(xié)議的內(nèi)容。
三、和解協(xié)議有效性的審查對(duì)司法實(shí)踐的意義
2012年《刑事訴訟法》的修改將和解程序?qū)懭肫渲?,這一創(chuàng)舉有利于緩解社會(huì)的矛盾。刑事和解協(xié)議最核心的部分就在于有效性的 審查。在實(shí)踐中和解的有效審查對(duì)司法活動(dòng)有很重要的意義:
(1)有利于構(gòu)建和諧社會(huì)。刑事和解最大的益處就是讓雙方當(dāng) 事人平心靜氣的坐下來談,和平的解決糾紛和矛盾。雖然兩方的糾紛
不能完全依靠和解程序解決,但相比判決而言,最起碼雙方能夠多少化解心中的悲憤,有利于雙方當(dāng)事人關(guān)系的恢復(fù),能實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果以及社會(huì)效果的統(tǒng)一。
(2)有利于解決司法實(shí)踐中執(zhí)行難的問題。目前,審理程序不難,但是執(zhí)行很難。剛來法院的時(shí)候,工作人員帶我們到執(zhí)行庭參觀法院的工作人員告訴我們執(zhí)行庭的法官有一部分下去執(zhí)行了。但是和解協(xié)議是雙方當(dāng)事人自己達(dá)成的,有些和解協(xié)議還是當(dāng)場(chǎng)履行的。這樣一來,執(zhí)行這一部分就省去了,節(jié)省了大量的人力、物力和財(cái)力 契合新一輪司法改革的要求。
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作者簡介
田聰(1992.11),女,漢族,河南南陽人,西北政法大學(xué)刑事法學(xué)院2016級(jí)碩士研究生,訴訟法學(xué),研究方向:刑事訴訟法
(作者單位:西北政法大學(xué))