趙 磊
黑龍江大學法學院,黑龍江 海倫 152300
職務犯罪合并論
趙 磊
黑龍江大學法學院,黑龍江 海倫 152300
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,以職務侵占罪為代表的侵害私務廉潔性的職務犯罪日益增加。而此類犯罪自從97刑法整合以來,規(guī)定過粗,也沒有出臺過嚴密的司法解釋對其適用進行進一步闡述。本文的論點是應取消私務犯罪,將其合并入對應的公務犯罪中。這樣可以更有效地打擊職務犯罪。
職務犯罪;公職人員;私營企業(yè)
職務廉潔性:是指代理人因受被代理人所托產(chǎn)生,不受代理人或任何他人利益影響完成代理工作的勤勉忠實義務。是一種可以被侵害的客體。根據(jù)代理人的工作性質(zhì),可分為公職人員的公務廉潔性和私職人員的私務廉潔性。
職務犯罪:是指代理人未經(jīng)被代理人許可,與任何人合謀,或單獨在代理工作中實施損害被代理人利益的犯罪行為。
公職人員:被代理人為包括政府機構(gòu)的公共機構(gòu),或其下屬組織,或主要利用公共機構(gòu)資金運作的組織,其代理人為公職人員。
私職人員:被代理人為普通個人或合伙,或私營企業(yè)。其代理人為私職人員。
鼓勵犯罪:行為人犯罪,公權(quán)明知而不給予相適應的懲罰,就是對犯罪的縱容。行為人通過犯罪獲利,公權(quán)明知而不給予相應的懲罰,就是對犯罪的鼓勵。
(一)第271條職務侵占罪和第382條貪污罪。
(二)第164條對非國家工作人員行賄罪和第389條行賄罪。
(三)第397條玩忽職守罪。
這三組犯罪代表中國大陸刑法目前主要的三種職務犯罪形式。第一組是代理人實施的職務犯罪,第二組是與代理人共謀的任何人實施的職務犯罪,第三組是只有國家工作人員才能構(gòu)成的犯罪。其它職務犯罪由于類似,都可以歸類入這三組中,除特殊性外不做重點討論。
例如:取消職務侵占罪,將該行為合并入貪污罪;取消向非國家工作人員行賄罪,并入行賄罪;玩忽職守罪,巨額財產(chǎn)來源不明罪等罪取消“國家工作人員”的主體限制,改為一般主體。
對比職務侵占罪和貪污罪,挪用資金罪和挪用公款罪等,可以看到,在中國刑法中存在這樣一些伴生罪名。例如:同樣是利用職權(quán)侵占本單位財物,如果是一般主體犯罪,就構(gòu)成職務侵占罪;如果是國家工作人員犯罪,就構(gòu)成貪污罪。再如,同樣是為謀取不正當利益向代理人提供利益,如果對合犯是普通代理人,就構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪;如果對合犯是國家工作人員,則構(gòu)成行賄罪。前罪都比后罪要輕得多。又如巨額財產(chǎn)來源不明和玩忽職守行為,如果是一般主體實施,不構(gòu)成任何犯罪;如果是國家工作人員實施,分別構(gòu)成相應犯罪。
追溯歷史,79年刑法制訂時,改革開放尚未鋪開,國家只有公有制經(jīng)濟,構(gòu)成簡單,所以79刑法中關于經(jīng)濟犯罪規(guī)定較粗。隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展,多種所有制經(jīng)濟逐漸占主體,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)日益接近西方國家模式,對公司等非公有制經(jīng)濟的犯罪大量出現(xiàn),催生了一系列單行刑法。并在97年整合進刑法典。這些犯罪大多數(shù)是如此產(chǎn)生的??梢钥闯?,它們多是過渡階段的特殊產(chǎn)物。
從犯罪構(gòu)成的角度來看,往往兩罪之間只有主體的區(qū)別。例如職務侵占罪和貪污罪,主體方面有公職和私職的區(qū)別;主觀方面都是非法占有;客觀方面都是利用職務之便,侵占被代理人財物;客體都是被代理人對財物的所有權(quán)和職務廉潔性。當然,職務廉潔性由于主體的區(qū)別,還可以次生地再劃分為公務廉潔性和私務廉潔性。
職務犯罪按其性質(zhì),可以概括地分為三大類。即貪污類,瀆職類,行賄類。
刑事犯罪有三大類:惡意侵占某權(quán)利,惡意回避某義務和惡意消滅某權(quán)利。所有犯罪都可以劃入這三類犯罪中。三類犯罪中都有職務犯罪的身影。
惡意侵占某權(quán)利犯罪中,很大的一類是惡意侵占財產(chǎn)權(quán)。
在惡意侵占財產(chǎn)權(quán)類犯罪中,盜竊罪是重要罪名之一。
貪污類犯罪是盜竊罪的特殊形式,和盜竊罪是特殊與一般的關系。
從主體上看,盜竊罪是一般主體。職務人員是包含在一般主體之內(nèi)的。
從主觀方面上看,都是非法占有。
從客體上看,盜竊罪侵害的是財產(chǎn)所有權(quán)。貪污兩罪還侵害了職務廉潔性。
從客觀方面上看,盜竊罪是秘密占有財物。貪污兩罪是利用職務之便侵占本單位財物,也包含在“秘密占有財物”之內(nèi)。
也就是說,一個秘密取財?shù)男袨?,如果是職務人員依職務實施的,就是職務犯罪,否則就是盜竊罪。一個貪污行為,如果僅因為主體不符合而不能定罪,還是可以概括地構(gòu)成盜竊罪的。
瀆職類犯罪包括濫用職權(quán)類和玩忽職守類。濫用職權(quán)類犯罪同樣屬于惡意侵占某權(quán)利,其本質(zhì)是惡意侵占原本不屬于自己的職務權(quán)利。
玩忽職守類是惡意回避某義務犯罪的一種,某本質(zhì)是惡意回避自己必須履行的職務義務。
行賄類犯罪是一個系統(tǒng)性犯罪,核心是一個瀆職類犯罪或貪污類犯罪,這是直接滿足犯罪份子犯罪需求的罪行。行賄類犯罪的本質(zhì)是代理人與任何人合謀,就實施該核心犯罪所得利益,預先或事后的分贓行為。
還有一類特殊的罪名,包括巨額財產(chǎn)來源不明罪和隱瞞境外財產(chǎn)罪。其本質(zhì)其實是一個程序法的舉證責任條款,將職務犯罪的舉證責任更多地分配給被告人方面,因此不必要單獨分類。
由上可知,中國大陸刑法對職務犯罪的規(guī)定中,主體是一個定罪身份,可以區(qū)分此罪與彼罪,罪與非罪。
值得駁斥的是貪污二罪與侵占罪之間的關系。二者并沒有內(nèi)在聯(lián)系。貪污二罪并不是一種侵占行為。侵占的基本要求是從始至終有二個主體,即物的所有權(quán)人和非法侵占人。第一步是侵占人合法占有,第二步是拒不交還。而貪污二罪在合法占有的階段,犯罪份子是被害人(國家,企業(yè))的工作人員,是組織的一部分。組織將財物交給員工保管的過程中,組織對財物仍然屬于直接占有,只有一個主體,何來侵占一說?也就是說,貪污二罪不是侵占罪的特殊形式。
因此,“職務侵占”這個罪名從根本上就是錯誤的。其本質(zhì)應該是“職務盜竊”。
新加坡和香港兩個法域,主體民族為中華民族,民族性格和社會文化相同;司法系統(tǒng)是完全的西方模式,社會公正廉潔程度處于世界前列。是我們法律研究工作最好的素材。
(一)新加坡刑法
新加坡《預防腐敗法》首先規(guī)定了代理人,將公務和私務人員都包含在代理人概念中。然后在第5條,第6條中,規(guī)定了代理人及任何人行受賄都屬于犯罪,處以100000美元以下罰款,或5年以下監(jiān)禁,或二者并罰。第7條規(guī)定了,行受賄的主體如果是政府人員,刑期上限增至7年。12條規(guī)定了,主體如果是公眾團體成員,刑期上限增至9年。
由此可知,新加坡刑法中,貪瀆犯罪在定罪上是不分公務私務的,公務人員只是一個量刑身份。將行受賄罪的量刑上限由5年增至7年甚至9年。
(二)香港刑法
中國的香港特別行政區(qū)《防止賄賂條例》,同樣地,首先在定義部分規(guī)定了包括所有訂明人員(公職人員)的大“代理人”概念。在第201章第3條首先規(guī)定了訂明人員受賄罪,第4條規(guī)定了向訂明人員行賄罪。第9條第1款2款分明規(guī)定了代理人的貪污交易中的受賄和行賄,做為概括性條款。然后在第12條進行了罰則的表述,訂明人員受賄罪的處刑是100000美元和1年監(jiān)禁,犯第9條代理人行受賄的處刑是500000美元和7年監(jiān)禁。
由此可知,在香港刑法中,主體同樣是一種量刑身份而不是定罪身份。但是,值得玩味的是,香港訂明人員受賄的量刑比普通代理人要輕得多。
過去的法律界,對職務犯罪必須區(qū)分公務犯罪和私務犯罪有三條主要理由:
(一)公職人員職務犯罪,侵害了公有權(quán)。非公職人員侵害的是私有權(quán)。前者的行為的社會危害性較后者為重。
(二)公職人員職務犯罪侵害了公職人員的廉潔性,這是一個被中國大陸刑法所保護的客體。非公職人員職務犯罪侵害了私務廉潔性,該客體在中國大陸刑法不被保護。
(三)國家司法資源有限,需要集中法律資源打擊惡性較嚴重的公職犯罪。
本文認為,這三條理由都是不成立的。真正的理由是:中國大陸的整個法系,鼓勵人民侵害私務廉潔性。
我們剖析貪污類犯罪的本質(zhì),不難看出,大部分情況下,生產(chǎn)資料的所有者才是被貪污罪侵害的對象。而在一個階級社會,生產(chǎn)資料的所有者幾乎可以被認為是統(tǒng)治階級。私有制的產(chǎn)生,造成了生產(chǎn)資料和生產(chǎn)者的分離,生產(chǎn)資料歸所有權(quán)人所有而不是實際生產(chǎn)者。但實際生產(chǎn)者是真正運用生產(chǎn)資料進行生產(chǎn)的人,具有對生產(chǎn)資料的實際操作。在生產(chǎn)過程中,所有權(quán)人是沒有作用的,是可以去除的。所以,實際生產(chǎn)者私下侵占所有權(quán)人的權(quán)益和所有權(quán)人的反侵占都是必然的,是任何法律和制度都解決不了的。由于所有權(quán)人一般是統(tǒng)治階級,統(tǒng)治階級的意志是國家意志,所以,侵占的行為是貪污,是犯罪。反侵占的行為是正義的。
中國的執(zhí)政階級從理論到實際確確實實都是無產(chǎn)階級。中國的整個法律體系都體現(xiàn)了這種階級斗爭。出于階級斗爭的需要,無產(chǎn)階級中的某個人損害資產(chǎn)階級中的某個人的利益,是打破所有權(quán)的革命行為,是一個值得縱容甚至是鼓勵的行為;但是,任何人要損害無產(chǎn)階級國家的利益,則是與無產(chǎn)階級為敵。因此,有必要對公務犯罪和私務犯罪進行區(qū)分,以達到以上政治目的。
1.刑法上的鼓勵:將貪污類犯罪與盜竊罪進行對比。
貪污類犯罪的犯罪構(gòu)成要件中,唯一不能被盜竊罪所包括,體現(xiàn)其特殊性的,就是其客體中的“職務廉潔性”。即,貪污類犯罪比普通盜竊罪多侵害了職務廉潔性這一客體。理應比盜竊罪更嚴重。但是,對職務廉潔性進行公私劃分后,我國刑法將職務侵占罪和貪污罪區(qū)分開了,貪污罪由于侵害了公務廉潔性,成了無產(chǎn)階級專政國家的敵人,受到比盜竊罪嚴厲得多的打擊;而職務侵占罪由于侵害了私務廉潔性,成了無產(chǎn)階級專政國家專政對象的敵人,受到了鼓勵,懲罰比盜竊罪要低得多。
例如:甲為了滿足兒子吸毒的需求,欲盜竊某私營公司的一批庫存貨物,數(shù)額特別巨大。如果直接盜竊,就會面臨無期徒刑的危險。為了能將來出獄繼續(xù)照顧兒子,他可以選擇應聘該公司保管員。然后在上班時間盜取貨物,則只能被科以5年以上有期徒刑。很快又可以出來和兒子團聚。
犯罪份子只要盡可能地在實施罪行時侵害一下私務廉潔性,就一定會減輕或免除刑罰。重大立功也只是“可以減輕或免除處罰”,此鼓勵實在是刑法中減輕刑事責任幅度最大的鼓勵。
相比之下,如果上例受害單位是一個國營公司,甲會面臨死刑的威脅,這才是打擊犯罪。
2.刑事訴訟法上的鼓勵:我國大陸法律體系對私務犯罪的打擊弱化不僅體現(xiàn)在刑法上,還體現(xiàn)在刑事訴訟法上。
在偵查階段,私務犯罪全體是由公安機關而不是檢察機關來立案偵查的。私務犯罪同樣是職務犯罪,同其它侵犯財產(chǎn)罪行有巨大的區(qū)別。例如職務侵占罪和盜竊罪,雖然二者是特殊與一般的關系,但由于前者是職務犯罪,其偵查難度遠遠大于盜竊罪。
現(xiàn)在的盜竊罪已經(jīng)很少有單人作案的了,因為手段單一,容易被受害人查覺,被查覺后不易逃跑。因此,現(xiàn)在偶有單人作案的,都很快被公安機關打擊了,入獄后如未受改造,也都自發(fā)進化成團伙作案了。只要形成團伙,目標就很大,對于公安機關來說,破案就只有精力上的限制了。
而職務侵占罪則不同,由于職務行為的特殊性,一般是單人作案,企業(yè)內(nèi)分工明確,其它工作人員不了解情況。犯罪份子是以員工的身份作掩護的,犯罪持續(xù)時間較長,有充分的時間和能力消滅罪證。
貪污罪與職務侵占罪類似,但也有一點區(qū)別。國家機關的內(nèi)部紀檢比私營企業(yè)嚴密得多,一個國家機關內(nèi)部如果有人長期貪瀆,至少該機關的紀檢部門是或多或少知情的;而一個私營企業(yè)內(nèi)部即使有人長期貪瀆,也有可能無人知曉。這使得職務侵占罪比貪污罪更難被查覺;但一旦被查覺后,沒有人為職務侵占罪的犯罪份子掩護,而國家機關內(nèi)部幾乎所有人都會全力為貪污罪的犯罪份子脫罪。總得來說,比較二者的偵查難度,職務侵占罪先難后易,貪污罪先易后難,二者總體持平。
雖然盜竊罪包括職務犯罪,職務犯罪包括公務犯罪和私務犯罪。但是,從犯罪模式上看,其它類型盜竊罪和職務犯罪有天壤之別。而職務犯罪內(nèi)部幾乎沒有多大區(qū)別。將私務犯罪單獨分立出來,與其它侵犯財產(chǎn)犯罪放在一起研究和偵查,是極為不合理的。
所以,一個在偵查盜搶騙侵方面非常有經(jīng)驗的公安機關偵查員,可能在偵辦職務侵占罪上一籌莫展;而一個在偵查貪賄方面很有經(jīng)驗的檢察機關偵查員,在偵查職務侵占時可以說是得心應手。由公安機關來對私務犯罪進行偵查,是嚴重地降低了打擊力度的。仍然體現(xiàn)了國家縱容私務犯罪的一貫指導思想。
在審查起訴時,由于檢察機關對公務犯罪是自行偵查并審查起訴,程序較簡便,內(nèi)部易溝通,對打擊公務犯罪更加有效。而由公安機關偵查的私務犯罪,需要再由檢察機關審查起訴,程序復雜,打擊私務犯罪力度受限。一旦出現(xiàn)補充偵查等問題,檢察機關內(nèi)部是很方便的,而退回公安機關補充偵查,從實務上來說,是存在著溝通不暢等一系列問題的。因此,私務犯罪的偵查,在審查起訴階段的效率也是大大不如公務犯罪的。
由上可知,刑事訴訟法對私務犯罪的態(tài)度是縱容甚至鼓勵的。
任何犯罪,都有著自己的土壤。在社會范圍來看,一種惡行為,當社會習以為常,法律上就難以對其進行懲治。例如南京彭某案,最開始是因法官素質(zhì)較低,不依據(jù)民事訴訟法的證據(jù)原則,形成惡性判例。導致此類事件層出不窮,在社會上形成惡劣風氣。碰瓷現(xiàn)象自古有之,但是像今天這樣公然地,社會多發(fā)地進行,此案算得上是個經(jīng)典教材。如今此現(xiàn)象已經(jīng)很難規(guī)制,2016年,上海市出臺了《上海市急救醫(yī)療服務條例》,試圖模仿西方《好撒瑪利亞人法》,然而并沒有起到太大作用。因為犯罪土壤已然形成,在全中國人心中,已經(jīng)產(chǎn)生這樣一種印象:跌倒后,只要誣賴施救者,就可以或多或少地得到利益。當事法官既然可以違背民事訴訟法,區(qū)區(qū)一個直轄市條例有何參考價值?
同樣地,貪污行為,自從人類私有制產(chǎn)生,國家制度形成伊始,就已經(jīng)根深蒂固進每個人心中。我國在儒家思想兩千年影響下,受害尤甚。私務行為中,貪瀆情況只能用深入人心來形容。企業(yè)即使進行一次最微小的采購,都有行賄受賄現(xiàn)象出現(xiàn)。實際處理數(shù)量根本無法反映現(xiàn)實存在數(shù)量,絕大部分案件因為企業(yè)取證不能,企業(yè)選擇忍氣吞聲。由是形成民間貪瀆的腐敗土壤,在全體人民的心中,貪瀆已成為辦事的潛規(guī)則,難以規(guī)制。
在這種全民貪瀆的惡性土壤下,又如何指望國家機關工作人員獨善其身?我認為這是對國家工作人員不公平的表現(xiàn)。如果全民都在貪瀆,制訂什么樣的法律,什么樣的制度能防止一部分人貪污?我敢斷言,這種法律制度不會存在。
有這樣一種思路,認為我國司法事業(yè)尚在建設,司法資源有限,應該集中司法資源打擊對社會危害較大的犯罪。因此,公務犯罪就是重點打擊對象。
根據(jù)十八屆中紀委第五次全體會議上的工作報告,紀檢機關全年立案22.6萬件,給予黨紀處分23.2萬人,移送司法機關處理1.2萬人。
同一時期,根據(jù)最高人民檢察院在第十二屆全國人大第四次會議上作出的工作報告,檢察機關全年共立案偵查職務犯罪案件40834件54249人。紀委在處理案件上數(shù)量是遠遠超過司法機關的。
對比紀檢機關和司法機關,論人數(shù),司法機關的偵查員更多;論辦案經(jīng)費,司法機關在制度保障上更充足。紀檢機關較司法機關的優(yōu)勢有:
(一)依據(jù)更有力。黨紀嚴于國法,黨內(nèi)調(diào)查干部比國家機關調(diào)查公務人員的依據(jù)更嚴,約束更少。
(二)全面的協(xié)調(diào)及工作能力。紀檢機關超然國家機關之外,在協(xié)調(diào)各國家機關配合辦案的能力上更強。
(三)紀檢機關辦案更多,經(jīng)驗更豐富。單兵偵查能力更強。
紀檢機關是我國特有的部門,可以看做是司法機關的補充。移送司法機關的1.2萬人,就可以看做是司法機關工作的漏網(wǎng)之魚。與以上三條相對,司法機關目前的不足,并不在缺少多少干警,缺少多少經(jīng)費。提煉上三條,換一種表達方式,真正的差距在于:
1.刑法和刑事訴訟法兩部門自身存在漏洞。不夠嚴密。
2.司法機關同其它機關缺乏配合。工作中遭到多方面限制。
3.辦案太少,辦案人員經(jīng)驗不足。
這三條原因,第一條的解決方案在于刑事學術界和司法機關的共同努力。一方面,司法機關要為學術界提供更多的案例;另一方面,學術界要加強研究工作,完善刑事法律。
第二條的解決方案是提高配合能力,核心思想仍然是多配合。雖然無法彌合同紀檢機關的天然差距,但顯然查案越少,同其它機關的配合就只能越差而不會更好。
第三條的解決方案就是多辦案,提高辦案人員的經(jīng)驗。
也就是說,現(xiàn)在的司法機關,問題不在于案件太多,司法資源不足。而是案件太少,整個反貪系統(tǒng)從理論到實際都是無源之水,無法高速運轉(zhuǎn),導致司法資源不足。
放眼整個自然界的普遍真理,一個生物組成的機體,都有這樣一個規(guī)律:越是廣泛科學地使用,就越是強大。一塊肌肉,只要符合科學地使用,使用越多,就會獲得更多的養(yǎng)份,就會更強大,更有力;一間醫(yī)院,患者越多,醫(yī)生的醫(yī)術越高明,醫(yī)療資源就會更多,更有力地消滅疾病;一個偵查機關,辦案越多,偵查水平越高,偵查資源也因此更多,更有力地消滅犯罪。
事實上,犯罪份子是以一人的智慧對抗整個偵查機關和過去所有犯罪份子的,其能力是永遠固定的。甲發(fā)明一種高超的犯罪方式,只要甲使用過,被偵查機關掌握后,乙丙丁還是任何人,重復這種方式進行犯罪,對偵查機關是沒有難度的,是不需要耗費多少司法資源的。也就是說,只有那些較特殊的,較新穎的犯罪才最消耗司法資源。那些出現(xiàn)過的,普通的犯罪方式,犯罪數(shù)量雖多,卻并不難破案。
綜上所述,只要合理科學地進行偵查工作,隨著案件的增多,偵查人員的經(jīng)驗會越來越足,偵查能力相對犯罪份子的犯罪能力就會越強;司法機關與其它機關的配合會越來越緊密;刑事法律會越來越完善。司法資源只會越來越多。
本文認為,在私有制客觀存在的今天,對于侵害公私財物的罪行惡性。侵害私產(chǎn)的惡性不小于侵害公產(chǎn)。
(一)從民法理論上來看,按照當前世界主流民法哲學,私有財產(chǎn)神圣不可侵犯。社會每一個成員,只是把自己的利益盡可能小地讓渡一部分給社會,使社會能更好地為自己服務。即,私產(chǎn)是原生的,神圣的;公產(chǎn)是次生的,服事的。
馬丁·路德指摘教宗,褻瀆“服事”也算得上是前無古人后無來者了,都還受到如今這等尊榮。如果褻瀆上帝和褻瀆服事是同一罪,甚至比褻瀆服事罪低上幾級,那么以色列王雅洛貝罕拜個金牛犢,褻瀆一下上帝就不算什么了,甚至稱得上是圣人了。
(二)如果拋棄過了時的“私有財產(chǎn)神圣不可侵犯論”,采用公意論。認為“公共”是由“個人”毫無保留地結(jié)合成的整體。那么,毫無疑問地,“個人”對于“公共”有著自己的一份決定能力,無論這份能力有多小。
可見,侵占私產(chǎn)的危害是大于侵占公產(chǎn)的。在只有兩人組成的國家里,侵占私產(chǎn)的危害比侵占公產(chǎn)的危害大50%。隨著國家人數(shù)的擴展,個人在公產(chǎn)中的比例越來越低,使侵占公產(chǎn)的危害越來越大,十分接近侵占私產(chǎn),但永遠無法達到侵占私產(chǎn)那般嚴重的程度。在10億人組成的國家里,個人對國家的公產(chǎn)仍然有10億分之一的支配權(quán)。侵占國家10億元實質(zhì)上等于侵占了9.99999999億元,和侵占某人10億元比起來,危害還是低了一點。我們認為這一點差異可以忽略不計,那么之前認為的“侵害公產(chǎn)的惡性比侵害私產(chǎn)大”,又是從何得來的呢?
(三)根據(jù)國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒2015》規(guī)模以上工業(yè)指標,總資產(chǎn)方面(億元),國有企業(yè)為66955,私營企業(yè)為213114。私營企業(yè)的規(guī)模已經(jīng)是國有企業(yè)的3倍以上,私務犯罪對國家的危害性已經(jīng)遠遠大于公務犯罪。
綜上,我們可以得出這樣的結(jié)論,無論按照哪種社會學思想,論及侵害財產(chǎn)所有權(quán)的危害性,侵害公產(chǎn)的危害性只能小于或接近侵害私產(chǎn),永遠無法等同甚至大于之。
香港就采用了這種觀念,侵害私產(chǎn)的量刑遠遠重于侵害公產(chǎn)。
因此,從刑法哲學的角度來看,就財產(chǎn)所有權(quán)這一客體的保護,對私產(chǎn)的保護應重于公產(chǎn),對侵占私產(chǎn)的處罰力度應大于侵占公產(chǎn)。
根除腐敗,最終應該靠生產(chǎn)資料的完全公有制。只要私有制存在,依靠什么法律,什么制度都不可能完全治理腐敗。但如今我國的現(xiàn)狀是存在私有制,那么當前的制度就是不符合生產(chǎn)關系的。我國刑法對侵害私務廉潔性是鼓勵的,起碼是縱容的。從世界范圍看,這種怪現(xiàn)狀是不合理的,是需要改正的。我們現(xiàn)在既然無力對生產(chǎn)關系做出變革,起碼要使上層建筑符合客觀生產(chǎn)關系。
將私務犯罪合并入對應的公務犯罪,將犯罪主體做為一個量刑要件而不是定罪要件,甚至完全消除其對犯罪的影響??梢杂行У卮驌魧ι鐣:Ω鼑乐氐乃絼辗缸?,同時也會提高司法隊伍的能力,更有效地打擊全體職務犯罪。
以上是我不成熟的一點見解。雖然行文拙劣,但如能起到拋磚引玉的作用,引起法學界精英對此問題的討論,豈不美哉?
D924.3
:A
:2095-4379-(2017)28-0006-04
趙磊(1984-),男,漢族,黑龍江海倫人,黑龍江大學法學院法律(非法學)系,碩士研究生在讀,研究方向:刑法學。