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    論我國訊問前權(quán)利告知的完善

    2014-02-12 14:26:17林國強(qiáng)
    天津法學(xué) 2014年3期
    關(guān)鍵詞:沉默權(quán)米蘭達(dá)辯護(hù)人

    林國強(qiáng)

    (河南科技大學(xué)法學(xué)院,河南洛陽471023)

    ·立法建議·

    論我國訊問前權(quán)利告知的完善

    林國強(qiáng)

    (河南科技大學(xué)法學(xué)院,河南洛陽471023)

    在法治國家(地區(qū)),沉默權(quán)和律師幫助權(quán)是訊問前最主要的告知內(nèi)容,如果偵查機(jī)關(guān)未告知這些權(quán)利,則所獲供述有可能落入非法供述排除的范圍。在訊問前未告知權(quán)利與非法供述排除規(guī)則的關(guān)系上,法治國家(地區(qū))形成了原則加例外模式和裁量排除模式。我國《刑事訴訟法》雖有訊問前告知權(quán)利的規(guī)定,但告知內(nèi)容單薄,且未確立程序違法所獲供述排除規(guī)則。作為理想的改革措施,我國應(yīng)借鑒法治國家(地區(qū))有關(guān)訊問前權(quán)利告知制度,建立完整的訊問前權(quán)利告知規(guī)則;通過對現(xiàn)行立法和司法解釋相關(guān)規(guī)定的進(jìn)一步挖掘,也可以在不突破現(xiàn)行法律框架的情況下一定程度上彌補(bǔ)我國訊問前權(quán)利告知規(guī)則的缺陷。

    訊問;權(quán)利告知;非法供述排除

    在刑事訴訟活動中,大多數(shù)情況下,嫌疑人作為法律的“門外漢”對自身享有的訴訟權(quán)利知之甚少,甚至一無所知。嫌疑人要行使法律賦予的訴訟權(quán)利,前提是他必須知道并真正了解所享有的權(quán)利。因此,為更好地保障嫌疑人享有和行使各項(xiàng)訴訟權(quán)利,各國一般均要求偵查機(jī)關(guān)在訊問前履行權(quán)利告知義務(wù)。由于訊問前的權(quán)利告知直接關(guān)涉到嫌疑人能否有效行使訴訟權(quán)利,因此,訊問前的權(quán)利告知和嫌疑人享有的訴訟權(quán)利同樣重要,以至于在主要法治國家(地區(qū)),訊問前是否告知權(quán)利已經(jīng)成為判斷供述是否可采的重要標(biāo)準(zhǔn),即訊問人員如果未恰當(dāng)履行這一程序性規(guī)定,則由此所獲供述有被排除的可能。我國2012年修改后的《刑事訴訟法》關(guān)于訊問前權(quán)利告知方面的規(guī)定未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,相較于法治國家(地區(qū))還存在一定差距。進(jìn)一步完善我國的訊問前權(quán)利告知規(guī)則,對加強(qiáng)嫌疑人權(quán)利保障,提升我國刑事訴訟立法及司法活動的程序品質(zhì)具有重要價(jià)值。本文首先從比較法的角度,對訊問前權(quán)利告知規(guī)則進(jìn)行闡述,在此基礎(chǔ)上,從理想層面提出我國建立完善的訊問前權(quán)利告知規(guī)則的建議,同時(shí),基于現(xiàn)實(shí)的考慮,在不突破現(xiàn)行立法和司法解釋的情況下,對有關(guān)規(guī)定的內(nèi)涵和外延做進(jìn)一步挖掘,以充實(shí)我國訊問前權(quán)利告知規(guī)則的內(nèi)容。

    一、訊問前權(quán)利告知的內(nèi)容

    法治國家(地區(qū)),為保障嫌疑人在訴訟中的主體地位,在法律中均賦予了嫌疑人沉默權(quán)和律師幫助權(quán),這兩項(xiàng)權(quán)利對身陷被追訴泥潭的嫌疑人而言是最重要的權(quán)利。為保障嫌疑人有效地行使這兩項(xiàng)權(quán)利,法治國家(地區(qū))均要求偵查人員在訊問前告知其這兩項(xiàng)權(quán)利。具體的告知內(nèi)容以美國的羈押性訊問前的“米蘭達(dá)警告”(Miranda Warning)為代表。該警告的內(nèi)容為人熟知,即“你有權(quán)保持沉默;你所說的每一句話將作為對你不利的呈堂證供;你有權(quán)咨詢律師,在訊問過程中他有權(quán)在場;如果你無資力聘請律師,將免費(fèi)為你指定?!痹谟?,由于1994年的《刑事審判與公共秩序法》第34、36、37條對嫌疑人的沉默權(quán)做了一定限制,允許審判者對嫌疑人訊問時(shí)的沉默作適當(dāng)?shù)牟焕普?,因此,《警察與刑事證據(jù)法》執(zhí)法守則C將訊問前警告的內(nèi)容規(guī)定為:“你有權(quán)保持沉默;如果在訊問中你沒有提到的某些情況卻在后來的審判中作為辯護(hù)的依據(jù),則對你的辯護(hù)會有不利;你所說的一切可以在法庭上作為證據(jù)使用?!钡凇毒炫c刑事證據(jù)法》執(zhí)法守則C及附錄C中又規(guī)定,在某些情況下對作不利推論進(jìn)行限制,如在警局,被拘留的嫌疑人在訊問前要求法律咨詢;不允許其會見律師或推遲會見律師;嫌疑人堅(jiān)持要求獲得法律咨詢等。也就是說,在這些情況下,嫌疑人即使保持沉默,法庭也不得對其沉默作出不利推論。在符合對不利推論作限制的情況下,訊問前對嫌疑人的警告內(nèi)容為:“你有權(quán)保持沉默,但你所說的一切可以在法庭上作為證據(jù)使用?!蓖瑫r(shí),執(zhí)法守則C也規(guī)定了警方應(yīng)告知嫌疑人享有隨時(shí)的律師幫助權(quán)。在其他賦予了嫌疑人沉默權(quán)及律師幫助權(quán)的國家(地區(qū)),也要求在訊問前告知嫌疑人這些權(quán)利,不過在具體告知用語上,美國和英國已形成了“標(biāo)準(zhǔn)用語”,大陸法國家(地區(qū))一般沒有規(guī)定告知的“標(biāo)準(zhǔn)用語”,只要求傳達(dá)特定的意思即可[1]。

    二、訊問前未告知權(quán)利與非法供述排除之關(guān)系

    在法治國家(地區(qū)),訊問前未告知權(quán)利與非法供述排除的關(guān)系大體上可以分為兩種模式,一種是原則加例外模式,即排除為原則,不排除為例外,訊問前未告知權(quán)利,所獲供述原則上應(yīng)排除,在特定情況下,不予排除。另一種是裁量排除模式,即訊問前未告知權(quán)利,由此獲取的供述是否排除交由法官自由裁量。

    就筆者掌握的材料,大多數(shù)法治國家采用第一種模式,其中以美國訊問前的米蘭達(dá)警告為代表。在美國,1966年聯(lián)邦最高法院在米蘭達(dá)(Miranda)①案中指出,羈押性訊問本身具有內(nèi)在的強(qiáng)制性,必須通過告知嫌疑人所享有的權(quán)利來消除這種強(qiáng)制性。為了保護(hù)聯(lián)邦《憲法》第五修正案所體現(xiàn)的崇高價(jià)值,不能由執(zhí)法人員決定嫌疑人何時(shí)開口說話,相反,是否開口說話以及何時(shí)開口說話是嫌疑人的一項(xiàng)基本權(quán)利。而且律師在刑事司法活動中發(fā)揮著重要的作用,嫌疑人在作出說話決定時(shí),或許想得到律師的幫助,因此,在羈押性訊問前應(yīng)告知嫌疑人這些權(quán)利。如未告知,由此所獲供述等同于在“強(qiáng)迫”環(huán)境下獲取的,所獲供述不可采。2000年,聯(lián)邦最高法院通過迪克森(Dikerson)②案,明確了米蘭達(dá)警告的憲法基礎(chǔ),進(jìn)一步強(qiáng)化了違反米蘭達(dá)警告所獲供述不可采的立場。自從聯(lián)邦最高法院創(chuàng)設(shè)米蘭達(dá)權(quán)利告知以來,嫌疑人供述是否具有自愿性的判斷標(biāo)準(zhǔn)演變?yōu)榱擞崋柷皞刹闄C(jī)關(guān)是否進(jìn)行了米蘭達(dá)警告以及嫌疑人是否有效放棄了該權(quán)利。在司法實(shí)踐中,判斷偵查機(jī)關(guān)是否違反米蘭達(dá)警告并非如想像般簡單,首先需要確定何種情況下需要給予米蘭達(dá)警告,根據(jù)聯(lián)邦最高法院的意見,當(dāng)對嫌疑人進(jìn)行羈押性訊問時(shí)應(yīng)給予米蘭達(dá)警告。那么,何為“羈押”、何為“訊問”即成為判斷是否應(yīng)給與米蘭達(dá)警告的重要標(biāo)志。聯(lián)邦最高法院在米蘭達(dá)案中指出,如果某人“被交付羈押或者因其他具有實(shí)質(zhì)影響的方式剝奪了他的自由”,則該人即處于羈押狀態(tài)下。之后,最高法院進(jìn)一步解釋認(rèn)為,如果“已經(jīng)實(shí)施了正式逮捕或?qū)π袆幼杂傻南拗七_(dá)到了正式逮捕的程度”,則構(gòu)成羈押狀態(tài)。最高法院還強(qiáng)調(diào),判斷嫌疑人是否處于羈押狀態(tài),“法院必須考慮與訊問活動相關(guān)的所有情形”[2]。由此,可以看出,除了正式逮捕,在判斷羈押狀態(tài)時(shí),并不存在明確的規(guī)則,需要在個(gè)案中綜合所有情形判斷。關(guān)于何為“訊問”,最高法院指出,訊問不僅包括明確進(jìn)行的訊問,而且包括類似方式的訊問。所謂“類似方式的訊問”是指,警察應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的、有可能合理導(dǎo)致嫌疑人作出歸罪性陳述的任何言行,“類似方式的訊問”主要應(yīng)著眼于嫌疑人的感受,而非警察的主觀目的。由此可見,何為“訊問”也并非完全客觀明確。不過最高法院從否定的角度,界定了哪些情況不屬于米蘭達(dá)警告意義上的訊問,一是如果嫌疑人不知道訊問人員的執(zhí)法官員身份,則不構(gòu)成訊問。這種情形是指偵查機(jī)關(guān)派遣秘密偵查員或線人貼近嫌疑人以獲取其供述。二是如果偵查人員與嫌疑人交流并非是為了獲取言詞證據(jù),則不構(gòu)成訊問。如偵查人員與嫌疑人的交流只是為了獲取其聲音樣本。其次,需要判斷訊問人員給予的米蘭達(dá)警告是否充分,嫌疑人是否理解了米蘭達(dá)警告。最高法院指出,在告知嫌疑人米蘭達(dá)權(quán)利時(shí),并不要求必須遵守某種特定的“像護(hù)身符一樣的版本”告知內(nèi)容③,只需要合理地向他傳達(dá)了米蘭達(dá)警告賦予他的那些權(quán)利即可④。在2009年的鮑威爾案中,最高法院重申,米蘭達(dá)警告并未要求警察在宣讀這些權(quán)利時(shí),必須嚴(yán)格照搬米蘭達(dá)判決的原文,他們只需完整向嫌疑人傳達(dá)類似信息就可以了[3]。在美國,只要被法院認(rèn)定存在羈押性訊問,偵查人員必須給予米蘭達(dá)警告,否則,所獲供述不可采。同時(shí),美國聯(lián)邦最高法院通過判例確立了米蘭達(dá)警告的例外,即即使偵查人員對嫌疑人構(gòu)成羈押性訊問,也無需給予米蘭達(dá)警告,由此所獲供述具有可采性,無需排除。例外主要有:建檔問題例外、公共安全例外和搶救例外。建檔問題例外是指,警察為了給被捕嫌疑人建檔而就其姓名、地址、身高、體重、種族、生日和被捕時(shí)年齡提問時(shí),無需給予米蘭達(dá)警告。公共安全例外是指,警察逮捕嫌疑人后,出于公共安全的考慮必須立即訊問以消除危險(xiǎn)而來不及給予米蘭達(dá)警告時(shí),可以不告知。搶救例外是指,在綁架案中,警察逮捕嫌疑人時(shí)發(fā)現(xiàn)被害人不在現(xiàn)場,為了保全被害人的生命而就被害人的下落立即訊問嫌疑人時(shí),無需給予米蘭達(dá)警告。

    德國也采用第一種模式⑤,在德國,雖然《基本法》未明確規(guī)定公民面臨刑事指控時(shí)的沉默權(quán),但憲法法院已經(jīng)宣稱,公民在對自己不利的刑事訴訟程序中拒絕積極合作的權(quán)利是從《基本法》第1條和第2條所保障的人的尊嚴(yán)和自由引申而來的,并且是法治國家概念的組成部分。因此,這一權(quán)利是憲法性權(quán)利,不能被剝奪?!缎淌略V訟法》第136條和第163a第3、4款規(guī)定了法官、檢察官和警察在訊問之前應(yīng)告知嫌疑人和被告人沉默權(quán)。但《刑事訴訟法》未規(guī)定在訊問嫌疑人之前未告知沉默權(quán)將導(dǎo)致何種后果,即是否會導(dǎo)致嫌疑人的供述在審判時(shí)被排除,法院對此問題長期以來存在爭論。在1992年的一個(gè)里程碑式的判決中,聯(lián)邦上訴法院否定了幾個(gè)先前的嫌疑人陳述的證據(jù)效力,并確立了未告知權(quán)利而獲得的供述不具有證據(jù)能力的原則[4]。而且,如果偵查機(jī)關(guān)在訊問中未履行告知義務(wù),由此所獲的重復(fù)供述亦無證據(jù)能力,除非在嫌疑人重復(fù)供述前再另行告知嫌疑人其以前所為之供述因未履行告知義務(wù)不具有證據(jù)能力(此告知被稱為加重告知義務(wù))[5]。如果被告未被告知《刑事訴訟法》第136條第1項(xiàng)第2段有與其辯護(hù)律師商議之權(quán)利時(shí),則成立證據(jù)使用禁止[6]。如果被告人是智障者,因此不能理解根據(jù)《刑事訴訟法》第136條所做的告知時(shí),則只有當(dāng)其在審判程序中已經(jīng)聘請了辯護(hù)律師并對所作之陳述同意作為證據(jù)使用或者對此未于《刑事訴訟法》第257條所規(guī)定時(shí)間之前提出異議者,其在審判程序中所為之陳述得為證據(jù)使用[7]。由此可以推知,審前階段智障嫌疑人因未能理解權(quán)利告知時(shí)所作的供述不具有證據(jù)能力。在德國,也存在未告知權(quán)利,但所獲供述具有證據(jù)能力的例外,如確定嫌疑人當(dāng)時(shí)已知道自己的權(quán)利;委托有辯護(hù)人的被告人在審判程序中明白表示同意該供述具有證據(jù)能力;被告方對該供述的證據(jù)能力未在《刑事訴訟法》第257條所定時(shí)間之前提出異議。

    英國采用第二種模式,雖然英國在《警察與刑事證據(jù)法》及其執(zhí)法守則C中規(guī)定了與美國米蘭達(dá)警告類似的訊問前警告內(nèi)容,但其對訊問前權(quán)利告知的規(guī)制不如美國和德國嚴(yán)格。一方面,對何種情況下需要告知,法官擁有較大的自由裁量權(quán)。根據(jù)《警察與刑事證據(jù)法》執(zhí)法守則C的規(guī)定,當(dāng)偵查人員有理由認(rèn)為某人涉嫌犯罪而需要對其進(jìn)行訊問時(shí)應(yīng)給予警告,對其中“有理由認(rèn)為涉嫌犯罪”的認(rèn)定需要結(jié)合執(zhí)法人員的行為以及和相對人之間談話的內(nèi)容具體判斷⑥。因而,在英國,偵查機(jī)關(guān)是否違反了權(quán)利告知義務(wù),需要在個(gè)案中具體認(rèn)定。另一方面,即使符合訊問前警告的情形,對偵查機(jī)關(guān)違反這一警告是否排除所獲供述,法官依然享有較大的自由裁量權(quán)。因?yàn)?,法官排除此種程序違法情況下所獲供述依據(jù)的是《警察與刑事證據(jù)法》78條,即需要判斷偵查人員訊問前未告知權(quán)利是否對程序的公正性造成不利影響。在沃爾什(Walsh)⑦案中,上訴法院指出,對訊問前的權(quán)利告知的違反應(yīng)當(dāng)是重大和實(shí)質(zhì)性的(significant and substantial),而且即使違反達(dá)到如此程度,也并不表明在每一個(gè)案件中均將根據(jù)第78條自動排除所獲供述。2004年的西尼爾(Senior)案重申了這一點(diǎn)。

    三、我國訊問前權(quán)利告知的缺陷及完善

    (一)我國訊問前權(quán)利告知的缺陷

    在我國,《刑事訴訟法》規(guī)定的訊問前權(quán)利告知與法治國家(地區(qū))相比還存在較大差距。一方面,嫌疑人在訊問階段享有的權(quán)利有限,因而告知內(nèi)容必然單薄?!缎淌略V訟法》規(guī)定的權(quán)利告知內(nèi)容主要是第33條規(guī)定的“有權(quán)委托辯護(hù)人”。由于在我國嫌疑人不享有沉默權(quán),因而也就不存在告知這一權(quán)利的問題。雖然我國規(guī)定要求告知嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人,但所告知的內(nèi)容和法治國家(地區(qū))亦存在差距,因?yàn)槲覈鴽]有賦予嫌疑人隨時(shí)咨詢辯護(hù)人的權(quán)利,更無規(guī)定訊問時(shí)辯護(hù)人在場權(quán)。另一方面,該規(guī)定僅表明“訊問時(shí)”告知,并未明確“訊問前”告知,這就意味著,偵查人員可以在訊問過程中告知,甚至可以在嫌疑人在訊問筆錄上簽字后再告知⑧。最高人民檢察院司法解釋第197條第1款規(guī)定了訊問嫌疑人的一般順序。該款規(guī)定:“訊問嫌疑人一般按照下列順序進(jìn)行:(一)查明犯罪嫌疑人的基本情況;(二)告知嫌疑人在偵查階段的訴訟權(quán)利,有權(quán)自行辯護(hù)或委托律師辯護(hù);(三)訊問犯罪嫌疑人是否有犯罪行為,讓他陳述有罪的事實(shí)或者無罪的辯解,應(yīng)當(dāng)允許其連貫陳述?!痹摻忉寣⒏嬷獧?quán)利放在正式訊問前是恰當(dāng)?shù)?,不過這是“一般”的順序,特殊情況也可以靈活調(diào)整。由于我國《刑事訴訟法》未賦予嫌疑人隨時(shí)咨詢辯護(hù)人的權(quán)利以及辯護(hù)人在場權(quán),因而,關(guān)于告知嫌疑人辯護(hù)人幫助權(quán)的時(shí)間點(diǎn)對嫌疑人并無多大意義。再一方面,訊問前未告知權(quán)利不會導(dǎo)致所獲供述不可采。在我國,長期以來,“重實(shí)體,輕程序”的觀念占據(jù)主導(dǎo)地位,立法及司法者通常認(rèn)為程序性違法并非重大違法,只能算作程序瑕疵。如果因?yàn)槌绦蜻`法即將由此獲取的證據(jù)排除,必然影響對犯罪的有效打擊,除非該程序違法極可能損害證據(jù)的可靠性⑨。對訊問前未告知權(quán)利不規(guī)定程序性制裁,必然使得《刑事訴訟法》規(guī)定的權(quán)利告知成為宣示性、倡議性規(guī)定,甚至淪為一紙空文。我國訊問實(shí)踐中,訊問人員不進(jìn)行權(quán)利告知、權(quán)利告知隨意化、極度形式化和立法上權(quán)利告知的缺陷是分不開的。

    (二)我國訊問前權(quán)利告知的完善

    針對上述我國立法及司法解釋中關(guān)于訊問前權(quán)利告知存在的缺陷,具體完善建議可以分兩個(gè)層面,一是從理想的層面,我國應(yīng)在《刑事訴訟法》中明確賦予嫌疑人沉默權(quán)和全面的辯護(hù)人幫助權(quán),而且,訊問前偵查人員應(yīng)告知嫌疑人這些權(quán)利。在告知的具體形式上,可以采用美國訊問實(shí)踐中形成的米蘭達(dá)權(quán)利告知卡片形式,即將所有應(yīng)告知的權(quán)利內(nèi)容以書面形式列明,訊問前由偵查人員逐一告知,并由嫌疑人簽字確認(rèn)。同時(shí),應(yīng)確立訊問前未告知權(quán)利的程序性制裁措施,即訊問前所獲供述作為非法供述排除。在具體排除模式上,筆者認(rèn)為我國采用原則加例外模式更為恰當(dāng),因?yàn)樵摲N模式能夠有效地防止法官濫用自由裁量權(quán),如果采用單純的自由裁量排除模式,在目前及未來相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi),我國法官的素養(yǎng)及面臨的司法環(huán)境還不足以使其進(jìn)行公正、恰當(dāng)?shù)刈杂刹昧?,自由裁量排除反而有可能變異為裁量不排除。?dāng)然,還應(yīng)為排除設(shè)置例外,具體的例外可以借鑒前述美國和德國所確立的例外情況。

    二是在現(xiàn)行立法及司法解釋框架層面,在不突破現(xiàn)行立法和司法解釋的情況下,充分挖掘立法及司法解釋關(guān)于嫌疑人權(quán)利的規(guī)定,進(jìn)而最大限度地?cái)U(kuò)充訊問前權(quán)利告知的內(nèi)容。2012年修改后的《刑事訴訟法》雖未明確賦予嫌疑人沉默權(quán),但增加了“不得強(qiáng)迫任何人證實(shí)自己有罪”的規(guī)定,這一規(guī)定雖然并不意味著在我國嫌疑人享有了沉默權(quán),我國刑事訴訟法也未明確其作為嫌疑人的一項(xiàng)權(quán)利⑩。但從“反對強(qiáng)迫自證其罪”的產(chǎn)生和發(fā)展歷程來看,在刑事訴訟活動中,其主要是嫌疑人的一項(xiàng)權(quán)利,在法治國家和地區(qū)均作為嫌疑人的一項(xiàng)重要訴訟權(quán)利甚至是憲法權(quán)利存在,因此,雖然我國《刑事訴訟法》未明確其權(quán)利性質(zhì),但增加這一規(guī)定即意味著我國已承認(rèn)“反對強(qiáng)迫自證其罪”的權(quán)利屬性。因此,在訊問前把這一新增規(guī)定告知嫌疑人應(yīng)屬當(dāng)然。由于“反對強(qiáng)迫自證其罪”和沉默權(quán)在內(nèi)涵和外延上很大程度的重疊性,因而,在我國現(xiàn)行法律框架內(nèi),訊問前告知這一規(guī)定,可以變相獲得如同法治國家(地區(qū))訊問前告知沉默權(quán)一樣的效果。就告知辯護(hù)人幫助權(quán)而言,《刑事訴訟法》未明確必須在訊問前告知,公安部關(guān)于《刑事訴訟法》的解釋亦是如此。不過,最高人民檢察院關(guān)于《刑事訴訟法》的司法解釋第197條第1款已明確,權(quán)利告知一般應(yīng)在訊問前進(jìn)行。2013年9月頒布的《關(guān)于切實(shí)履行檢察職能防止和糾正冤假錯(cuò)案的若干意見》強(qiáng)調(diào),職務(wù)犯罪偵查部門在第一次開始訊問犯罪嫌疑人時(shí),應(yīng)告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人,明確了在自偵案件中,偵查機(jī)關(guān)訊問前告知辯護(hù)人幫助權(quán)的義務(wù)。但應(yīng)注意,我國《刑事訴訟法》規(guī)定的告知嫌疑人委托辯護(hù)人的權(quán)利并不包括嫌疑人隨時(shí)聘請辯護(hù)人的權(quán)利,我國《刑事訴訟法》不承認(rèn)嫌疑人享有這一權(quán)利。因此,偵查人員訊問前告知辯護(hù)人幫助權(quán)后,嫌疑人無法通過當(dāng)場要求聘請并會見辯護(hù)人而使訊問中止。這一缺陷必須通過修法予以完善,無法在現(xiàn)行法律和司法解釋框架內(nèi)通過進(jìn)一步解釋彌補(bǔ)。當(dāng)然在訊問前告知權(quán)利時(shí),如果嫌疑人對所告知內(nèi)容提出疑問,訊問人員有義務(wù)進(jìn)行解釋,以使其真正理解被告知的權(quán)利。對訊問前未進(jìn)行權(quán)利告知所獲的供述是否應(yīng)排除,我國《刑事訴訟法》沒有規(guī)定,不過最高人民法院關(guān)于《刑事訴訟法》的司法解釋第82條為排除此種情況下獲取的供述留下了空間。該條規(guī)定,訊問筆錄有下列瑕疵,經(jīng)補(bǔ)正或者作出合理解釋的,可以采用;不能補(bǔ)正或者作出合理解釋的,不得作為定案的根據(jù):……(三)首次訊問筆錄沒有記錄告知被訊問人相關(guān)權(quán)利和法律規(guī)定的。該條將未記載權(quán)利告知的首次訊問筆錄視為瑕疵證據(jù),同時(shí)也為排除訊問前未告知權(quán)利時(shí)所獲取的供述留下了空間,即首次訊問筆錄由于未告知權(quán)利而未記載權(quán)利告知,偵查機(jī)關(guān)既不能補(bǔ)正也無法作出合理解釋,比如案件已經(jīng)偵查終結(jié)移送起訴,且訊問人員故意不告知權(quán)利。

    四、結(jié)語

    訊問前告知嫌疑人享有的權(quán)利直接關(guān)系到嫌疑人在訴訟活動中的切身利益,建立完善的訊問前權(quán)利告知制度對保障嫌疑人的主體地位,提升我國刑事訴訟法的程序正義品格具有重要意義。然而,我們也必須認(rèn)識到,在我國刑事訴訟法中確立完善的訊問前權(quán)利告知規(guī)則還存在觀念上的障礙,即立法者和執(zhí)法者普遍存在的“重實(shí)體,輕程序”的觀念。目前較為易行的是上述筆者在現(xiàn)行立法和司法解釋框內(nèi)對訊問前權(quán)利告知規(guī)則的分析,其落實(shí)的路徑一方面需要“兩高”通過進(jìn)一步的司法解釋予以明確,另一方面需要“兩高”通過指導(dǎo)性案例的方式為訊問實(shí)踐中的權(quán)利告知規(guī)則適用提供指引。

    注釋:

    ①M(fèi)iranda v.Arizona,384 U.S.436(1966).

    ②Dikerson v.United States,530 U.S.428(2000).

    ③California v.Prysock,453 U.S.355(1981).

    ④Duckworth v.Eagan,492 U.S.195(1988).

    ⑤需要注意的是,美國米蘭達(dá)告知義務(wù)與德國告知義務(wù)的區(qū)別,前者僅適用于拘禁狀態(tài)下的嫌疑人,而后者未有此項(xiàng)限制,因此,德國履行告知義務(wù)的適用范圍要廣與美國。

    ⑥關(guān)于這一問題如何認(rèn)定可參見英國的兩個(gè)判例:R.v Nelson and Rose,([1998]2 Cr.App.R.399)和R.v Senior and Senior,[2004]2 Cr.App.R.12案,這兩個(gè)判例就此進(jìn)行了詳細(xì)的分析。不過,在這兩個(gè)案件中,雖然上訴法院均認(rèn)為海關(guān)人員有理由相信嫌疑人涉嫌犯罪,未給予警告違法,但最終又認(rèn)為訊問前未給予警告不會對程序的公正性產(chǎn)生不利影響,由此獲得的供述無須排除。

    ⑦R.v Walsh,(1990)91 Cr.App.R.161.

    ⑧筆者在實(shí)證調(diào)研中發(fā)現(xiàn)上述不同時(shí)間的告知均存在。此外,根本不告知或事先在訊問筆錄中寫好告知內(nèi)容而實(shí)際并不告知或僅讓嫌疑人在專門的《權(quán)利告知書》上簽字并不給予其時(shí)間充分閱讀的情況也是存在的。

    ⑨最高人民法院關(guān)于《刑事訴訟法》的司法解釋第81條即以“不可靠”為由,規(guī)定了三種程序違法導(dǎo)致被告人供述不得作為定案根據(jù)的情形。

    ⑩有少數(shù)學(xué)者認(rèn)為,這一規(guī)定意味著我國嫌疑人享有了默示的沉默權(quán),如何家弘:《中國已確立沉默權(quán)制度》,載《人民法院報(bào)》2012年8月1日,第6版。

    [1]孫長永.沉默權(quán)制度研究[M].北京:法律出版社,2001.115.

    [2](美)約書亞·德雷斯勒,艾倫·C·邁克爾斯.美國刑事訴訟法精解(第一卷,刑事偵查)[M].吳宏耀譯.北京:北京大學(xué)出版社,2009.498.

    [3]何帆.噓,請認(rèn)真聽我宣讀你的權(quán)利[N].檢察日報(bào),2010-4-28(3).

    [4](德)托馬斯·魏根特.德國刑事訴訟程序[M].岳禮玲,溫小潔,譯.北京:中國政法大學(xué)出版社,2004.80-81.

    [5][6][7](德)克勞思·羅科信.刑事訴訟法[M].吳麗琪譯.北京:法律出版社,2003.200.221

    On the Improvement of Informed Rights before Interrogation in Our Country

    LINGuo-qiang
    (Law School,Henan University of Science and Technology,Henan Luoyang 471023,China)

    In the countries(districts)under the rule oflaw,the most important informed contents are the right ofsilence and right tocounsel before interrogation.Ifthe investigation organs donot informthe rights,the confessions would be exclusive.In the relation between uninformed rights and illegal confession exclusion,two models ofthe principle plus exception and discretionaryexclusion in the countries(districts)under the rule of law.Rules about informed rights before interrogation have been regulated in our Code of Criminal Procedure, but informed contents are thin and the confession exclusionary principle through illegal procedure is not established.As the ideal reform measures,we should learn the informed rights system from the countries(districts)under the rule of lawto establish the completed system.Within the existing legal framework,the defects of the informed rights before interrogation can be remedied to a certain extent through exploiting the relevant provisions ofthe current legislation and judicial interpretation.

    interrogation;informrights;illegal-obtained confession exclusion

    D925.2

    A

    1674-828X(2014)03-0054-05

    (責(zé)任編輯:郭鵬)

    2014-06-03

    林國強(qiáng),男,河南科技大學(xué)法學(xué)院講師,法學(xué)博士,主要從事刑事訴訟法學(xué)研究。

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