張魯萍
(武漢大學(xué),湖北 武漢 430072)
受自由主義思想浸潤,西方國家初期信奉“管得最少的政府是最好的政府”,國家是消極的“守夜人”,國家職能僅限定在處理公民社會自律原則下無法或難以處理之事,此時的國家被稱為是“消極國家”、“自由國家”或“夜警國家”。隨著西方國家進入到20世紀,特別是30年代爆發(fā)的世界經(jīng)濟危機給整個資本主義體系帶來了致命性的沖擊,迫使人們開始反思市場調(diào)節(jié)的局限性和政府干預(yù)經(jīng)濟社會事務(wù)的必要性,人們迫切希望國家能夠肩負起實現(xiàn)社會正義與維護社會安全的使命。國家為達照顧目的,建立所謂的“政治的生存負責(zé)”制度,開始由干預(yù)最小的國家走向大有為的國家,“積極國家”、“福利國家”、“給付國家”的概念因而誕生。但隨著“福利國家”的到來,單憑國家一己之力已難以滿足公民對公共服務(wù)與日俱增的需求,國家繼而陷入經(jīng)濟危機的泥潭中。為了緩解經(jīng)濟壓力,在公共選擇理論、交易成本理論等思潮的作用下,自20世紀70年代以來,西方世界掀起了公共行政改革的浪潮,這場發(fā)端于英國并迅速波及澳大利亞、新西蘭,乃至歐洲大陸的新公共管理運動,掀起了“政府再造”、“行政革新”等思潮,引起了“公共治理的范式革命”。在這場革命中,私主體對政府影響與日俱增,且通過各種途徑參與到政府行政過程之中,公私合作成為了政府施政的重要理念。
從實用主義角度觀之,將某些行政任務(wù)交由私主體執(zhí)行,的確可以減輕政府財政壓力、提高行政效率。但不能忽視的是,私主體的參與是一把雙刃劍,在產(chǎn)生良好經(jīng)濟效應(yīng)的同時,也潛藏著公民權(quán)利受損、公法價值阻卻的風(fēng)險。正是出于對此種風(fēng)險的擔(dān)憂,很多學(xué)者和普通公民都對私主體參與的制度實踐持懷疑或不信任的態(tài)度。如何消除此種風(fēng)險,從而為私主體參與掃清障礙亦成為各國公法學(xué)者尤其是行政法學(xué)者關(guān)注的課題。為此,公私協(xié)力制度發(fā)展較為成熟的德國首先提出了擔(dān)保國家理論,希冀通過明確國家在后公私合作時代應(yīng)盡的責(zé)任來保障私主體參與行政任務(wù)目標的達成。德國學(xué)者G.F.Schuppert首先提出了責(zé)任階層理論,他根據(jù)國家執(zhí)行行政任務(wù)的密度,由強至弱依序?qū)⑿姓?zé)任區(qū)分為履行責(zé)任、保障責(zé)任與網(wǎng)羅責(zé)任三種類型?!奥男胸?zé)任”是指國家或其他公法人自行從事特定任務(wù),相較于履行責(zé)任,“保障責(zé)任”則是指特定任務(wù)雖由國家或其他公法人以外的私人與社會執(zhí)行,但國家和其他公法人必須擔(dān)負起私人與社會執(zhí)行任務(wù)的合法性,尤其是要積極促其符合一定的公益并努力實現(xiàn)公共福祉。至于“網(wǎng)羅責(zé)任”僅在公益性的管制目的無法由私人與社會達成時,國家責(zé)任方予以顯性化。據(jù)此,網(wǎng)絡(luò)責(zé)任為具有結(jié)果取向的國家責(zé)任[1](pp.125-126)。國家責(zé)任階層理論的提出,揭示出行政任務(wù)的私人化僅意味著國家責(zé)任由原本之“履行責(zé)任”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨U县?zé)任”與“網(wǎng)絡(luò)責(zé)任”而已,國家并未從相關(guān)任務(wù)領(lǐng)域中完全撤離。德國擔(dān)保國家理論的提出明確了在后公私合作時代,國家應(yīng)提供相應(yīng)的保障機制,從而防止國家責(zé)任“避難至私法”,確保任務(wù)被本于公益且合法地完成。
相較于德國的擔(dān)保國家理論研究,我國內(nèi)地和臺灣地區(qū)行政法學(xué)界對其關(guān)注都仍顯不夠,正如陳愛娥教授在其研究中指出:“在探討和推動政府業(yè)務(wù)委托民間辦理的脈絡(luò)里,眾所關(guān)注的法律問題,似乎只在如何促進政府業(yè)務(wù)的委外。惟背后隱含之更深刻的基礎(chǔ)問題——國家角色之重新界定,似乎缺乏進一步之檢討。更重要的是,有關(guān)社會不滿承接部分執(zhí)行責(zé)任,國家責(zé)任轉(zhuǎn)化為‘擔(dān)保責(zé)任’后之角色重大變遷,并未被嚴肅看待。”本文即建基于國家與承擔(dān)行政任務(wù)、實現(xiàn)公共治理的私主體之間的關(guān)系,探討擔(dān)保國家的理論基礎(chǔ)以及實踐中國家擔(dān)保責(zé)任的具體落實問題,以期為我國公私合作履行行政任務(wù)的順利推進提供相應(yīng)的智力支持。
私主體參與行政任務(wù)后,國家從原來的執(zhí)行者角色中解脫出來,那么,擺脫了執(zhí)行者角色的國家為何又需承擔(dān)擔(dān)保的責(zé)任,亦即擔(dān)保國家的理論基礎(chǔ)為何是我們首先需要予以厘清的課題,本文嘗試著從民主原則、基本權(quán)利保護原則以及社會國原則三個層面來對此問題予以闡述。
所謂民主原則,是指國家權(quán)力的行使必須以人民的意志為出發(fā)點,且以大多數(shù)人的同意作為基礎(chǔ),從而取得其正當(dāng)性。根據(jù)臺灣學(xué)者詹鎮(zhèn)榮的觀點,達成民主正當(dāng)性的方式主要以“組織人事”或“事務(wù)內(nèi)容”為判斷基準。所謂“組織人事”的民主正當(dāng)性方式是指,國家任務(wù)之履行者必須具有不中斷的、得以回溯至人民本身的民主正當(dāng)性,即要通過人民選舉產(chǎn)生的具有直接民主正當(dāng)性的行政機關(guān)來履行國家任務(wù),方能確保其民主正當(dāng)性不至于中斷。而“事務(wù)內(nèi)容”之民主正當(dāng)性方式,則是要求在每個國家權(quán)力執(zhí)行行為之內(nèi)容與國民意志之間構(gòu)筑一道正當(dāng)性的鏈條,使每個國家權(quán)力行為的內(nèi)容最終都能回溯至于國民的意思,藉此確保國家權(quán)力行使之民主正當(dāng)性[2](pp.23-24)。
履行行政任務(wù)與行使國家權(quán)力相當(dāng),都必須具備民主正當(dāng)性。當(dāng)行政機關(guān)將其行政任務(wù)委托私主體執(zhí)行時,因參與行政任務(wù)的私主體并非行政機關(guān)的公務(wù)人員,無法通過“組織人事”的民主正當(dāng)性方式來滿足民主原則的要求。但根據(jù)民主正當(dāng)性的雙重判斷基準,如果行政任務(wù)的內(nèi)容仍可溯及國民意志,則其因具有“事務(wù)內(nèi)容”之民主正當(dāng)性而與民主原則不相悖。而要符合“事務(wù)內(nèi)容”的要求,主要體現(xiàn)在受法律拘束以及受上級機關(guān)監(jiān)督兩方面。前者在于尊重民意之直接體現(xiàn),即法律,后者則在于確保對立法機關(guān)負責(zé)的行政機關(guān)依然保留對事務(wù)的最后決定權(quán)。因此,不論是公權(quán)力委托、或是藉由民間力量參與公共建設(shè),只要不違背現(xiàn)行法律,且委托機關(guān)仍保有最后的監(jiān)督或擔(dān)保責(zé)任,則仍符合民主原則之要求[2](p.24)。從此層 面 觀 之,擔(dān) 保 國 家 理 論 可 說 是民主原則的同義字。
基本權(quán)利,依其功能面向可區(qū)分為“主觀權(quán)利”和“客觀價值秩序”。作為“主觀權(quán)利”的基本權(quán)利具備兩項功能,其一,基本權(quán)利之防御權(quán)功能。基本權(quán)利之防御權(quán)功能,在于確保公民的自由和權(quán)利不受國家公權(quán)力違法及恣意侵害,行政權(quán)力的運行如果涉及對基本權(quán)利的干涉或侵犯,就必須以法律明文授權(quán)為依據(jù)。其二,基本權(quán)利之受益權(quán)功能,亦即給付請求權(quán)面向,基本權(quán)利的實現(xiàn)并非僅依靠行政權(quán)力的消極義務(wù)承擔(dān)即可達成,公民可以通過積極向國家請求特定給付行為。
基本權(quán)利之保障對于私主體參與行政任務(wù)之要求,主要體現(xiàn)于兩方面:一是公民原享有的權(quán)益不因私主體的參與而受損,在私主體為執(zhí)行任務(wù)主體且并非由國家提供給付時,人民權(quán)利受侵犯即非來自于國家,因此不產(chǎn)生基本權(quán)防御面向的問題。相對地,由于私主體提供給付,可能有基本權(quán)保護義務(wù)功能的問題,亦即,基于基本權(quán)保障功能,公民可以要求國家建構(gòu)相應(yīng)法律框架和行政方式,從而確保公民享有最低標準和適當(dāng)?shù)墓嫠交蛏嬲疹櫵?,以避免公民的基本?quán)利隨著私主體的參與由原本受國家侵害轉(zhuǎn)變?yōu)槭艿谌饲趾χ疂撛诳赡苄浴6亲鹬厮街黧w的財產(chǎn)權(quán)、平等權(quán)、工作權(quán)等。行政任務(wù)委托可能涉及經(jīng)濟利益的授與,國家將行政任務(wù)委托私主體時,必須注意基本權(quán)的程序保障功能,國家必須藉由公平公正的程序,適當(dāng)?shù)剡x擇該行政任務(wù)的受托人,從而確保私主體以上權(quán)利的實現(xiàn)。當(dāng)然,在擔(dān)保國家模式下,公民所享有防御及請求國家積極提供生存照顧的基本權(quán)會與私主體的財產(chǎn)權(quán)、營業(yè)自由或工作權(quán)等發(fā)生沖突。此時國家應(yīng)維持兩者間的平衡,從而確保不同基本權(quán)主體間權(quán)益的實現(xiàn)。因而,基于基本權(quán)保護功能,國家有義務(wù)在社會領(lǐng)域中,尤其在私主體與公民間形成一定法秩序并規(guī)定其程序和標準,使得私法秩序受到基本權(quán)客觀法的規(guī)范。
私主體參與行政任務(wù)后國家所應(yīng)擔(dān)負的保障責(zé)任,可以從憲法中所揭示的社會國原則加以道出。我國憲法雖未在文義上明確規(guī)定社會國原則,但從“國家建立健全同經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的社會保障制度”以及基本政策條款中對國民經(jīng)濟、社會安全與文化教育等的規(guī)定,可以揭示社會國原則為我國憲法基本原則之一。社會國原則的核心內(nèi)涵在于,為了實現(xiàn)人的尊嚴,國家必須承擔(dān)生存照顧的義務(wù),這里的義務(wù)包括對社會弱勢群體的保護,尤其是對人民最低生活條件的保障。但須明確的是,社會國原則的實現(xiàn)并不意味著國家須自為給付者,其僅要求國家應(yīng)戮力達成“生存照顧”的目標,至于應(yīng)以何種手段達成此目標,原則上歸屬于立法者的裁量[1](pp.126-128)。換言之,社會國原則的實現(xiàn)不排除私主體的參與,只是要警惕私主體為追求利潤而損害公民相關(guān)社會福利權(quán)現(xiàn)象的出現(xiàn)。為此,需要國家通過監(jiān)督或管制等手段,負起對人民基本照顧事項得以維系最低標準的保障之責(zé)。
在理論上,基于民主原則、基本權(quán)保障原則以及社會國原則之要求,私主體參與行政任務(wù)后,國家應(yīng)負有擔(dān)保責(zé)任,那么,在實踐中此種責(zé)任又是如何得以落實的?有關(guān)擔(dān)保國家之運作與擔(dān)保責(zé)任作用范圍又為何?因現(xiàn)代國家是藉由立法、行政與司法機關(guān)三種國家權(quán)力而得以架構(gòu),這三種權(quán)力機關(guān)均應(yīng)依據(jù)擔(dān)保國家理念,且依據(jù)不同任務(wù)領(lǐng)域中國家與私主體間的責(zé)任分配,承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
法治國原則所要求的“法律優(yōu)先”和“法律保留”,均要求私主體參與行政任務(wù)應(yīng)有法律依據(jù)。立法者所依循的立法程序,以及代表的多元性,較諸行政權(quán)之運作,更能處理和考量基本權(quán)之間的危害和利益平衡。因此,立法者首先應(yīng)承擔(dān)起國家擔(dān)保責(zé)任,制定相適應(yīng)的法律,就私主體參與行政任務(wù)的行為方式、組織程序等予以規(guī)范,從而減少行政機關(guān)的隨意性,實現(xiàn)擔(dān)保國家的規(guī)范基礎(chǔ)與內(nèi)涵。目前,各國和地區(qū)規(guī)范私主體參與行政任務(wù)的法律依據(jù)主要有三:其一,規(guī)范公權(quán)力主體行為的一般性法規(guī)范,如行政組織法、行政程序法、政府采購法、行政訴訟法與國家賠償法等;其二,規(guī)范各種公私合作執(zhí)行行政任務(wù)的專門法,如促參法、電信法、廢棄物處理法;其三,規(guī)范公私合作行為能夠在經(jīng)濟生活與自由市場公平競爭的一般經(jīng)濟監(jiān)督法,如公平交易法、競爭法等。當(dāng)然,在這三類法律規(guī)范中,目前各國最需要積極建構(gòu)的是規(guī)范私主體參與行政任務(wù)的專門法,例如,德國于2005年9月生效施行的《PPP加速推動法》,就是以擔(dān)保行政理論為基礎(chǔ)建立和推動公私合作的法制建設(shè),而我國臺灣地區(qū)的“促進民間參與公共建設(shè)法”不僅在于許可私主體為公共建設(shè)之執(zhí)行主體,更在于規(guī)范私主體參與公共建設(shè)的行為。
我國私主體參與行政任務(wù)尚處于起步階段,立法機關(guān)的擔(dān)保責(zé)任履行得還很不充分。以私主體參與行政任務(wù)主要表現(xiàn)形式之一的公用事業(yè)特許經(jīng)營為例,一般遵循的還是諸如建設(shè)部頒布的《特許經(jīng)營管理辦法》及一些地方性法規(guī)和規(guī)章,這不僅導(dǎo)致私主體參與缺乏基本立法的規(guī)范和指導(dǎo),更產(chǎn)生了法律保留方面的合法性危機①。為了有效推進私主體參與行政任務(wù)的發(fā)展,我國立法機關(guān)首先就應(yīng)該承擔(dān)起擔(dān)保責(zé)任,明確“立法先行”的進路,從而構(gòu)建以立法為基礎(chǔ)的多層次的國家擔(dān)保責(zé)任。
私主體參與行政任務(wù)的方式具有多元性,行政機關(guān)既可以通過行政委托將具有公權(quán)力性質(zhì)的行政任務(wù)委由私主體來完成,亦可以通過契約的方式將不具有公權(quán)力性質(zhì)的給付行政任務(wù)委由私主體來履行。在我國,無論是通過外包的方式將部分政府業(yè)務(wù)委任給私主體,還是通過特許經(jīng)營的方式讓私主體參與公用事業(yè)的運營,都需藉由契約這一載體。而無論是契約的訂立、內(nèi)容形成抑或是執(zhí)行與監(jiān)督,都不只需要立法者制定出相應(yīng)的法律框架,更需要行政機關(guān)的具體規(guī)制,行政機關(guān)的有效規(guī)制是防止私主體逃避責(zé)任和義務(wù)、隨意侵害公民權(quán)利的關(guān)鍵。筆者根據(jù)契約履行的順序,將每一個環(huán)節(jié)行政機關(guān)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任予以剖析,從而全面展現(xiàn)行政機關(guān)的擔(dān)保和規(guī)制責(zé)任。
第一,契約簽訂前之私主體選擇。行政機關(guān)將行政任務(wù)委托給私主體,首先需要解決的是適格私主體問題。私主體參與的行政任務(wù)均關(guān)涉公共利益與全民福祉,這必然要求私主體必須是具有專業(yè)、可靠和有能力提供給付之主體。易言之,不管是通過行政委托,還是經(jīng)由契約的方式約定由私主體完成行政任務(wù),均應(yīng)限定該私主體的資格條件,以確保私主體提供之服務(wù),可持續(xù)地維持一定的標準。為實現(xiàn)此目標,行政機關(guān)在甄選私主體時,一方面在態(tài)度上應(yīng)保持中立,無歧視地對待所有參與的私主體,且平等地考量不同利益;另一方面在程序上應(yīng)符合公平公開透明的原則,應(yīng)將所要外包行政任務(wù)的對象、方式、步驟、時限,申請人的資質(zhì)等相關(guān)信息都以公告的形式及時向社會發(fā)布,防止因信息不充分帶來競爭不足的問題。而在具體選擇私主體時,行政機關(guān)設(shè)定的標準不應(yīng)僅僅關(guān)注私主體的錢袋,更應(yīng)重視所有與之相關(guān)的條件,例如,是否具備足夠的人力資源、專業(yè)能力、責(zé)任和風(fēng)險承擔(dān)能力等??傊?,公平、公正地選擇私主體,除了可以確保私主體參與的權(quán)益得到保障外,更能促使行政機關(guān)透過此程序機制選出適任的參與者,做出正確的決定,從而有效實現(xiàn)國家之程序責(zé)任。
第二,契約內(nèi)容之保障。私主體的責(zé)任和義務(wù)主要是通過合同的具體條款來體現(xiàn),合同內(nèi)容的不周延性和模糊性會直接引發(fā)合同履行的不確定性和任意性,從而影響行政任務(wù)的順利完成。因此,政府在通過合同將某項行政任務(wù)外包時,出于對公共利益的維護,需要對私主體義務(wù)、政府權(quán)力予以明確規(guī)定。
首先,應(yīng)明確私主體的義務(wù)。與一般市場主體不同的是,參與行政任務(wù)的私主體擔(dān)負著實現(xiàn)公共利益的重任,該私主體至少應(yīng)該承擔(dān)以下兩方面的義務(wù):一是私主體之基本義務(wù)。由于私主體參與的行政任務(wù),大多涉及水、電、交通運輸?shù)认嚓P(guān)服務(wù),這些都直接影響人民的生存照顧權(quán)益,因此,私主體應(yīng)承擔(dān)起給付不中斷、維持給付品質(zhì)以及確保普遍服務(wù)的義務(wù)。二是私主體之附隨義務(wù)。私主體除應(yīng)履行最為基本的給付義務(wù)外,還應(yīng)履行相應(yīng)的附隨義務(wù)——信息公開義務(wù)。雖然私主體不是行政機關(guān),但因其履行的是關(guān)乎公共服務(wù)質(zhì)量提高和民眾日常生計維護的行政任務(wù),私主體只有將經(jīng)營過程所產(chǎn)生的狀況、障礙、困難或事故及時向行政機關(guān)報告,行政機關(guān)方能對契約履行狀態(tài)予以充分理解,從而及時行使介入權(quán)或相關(guān)法定措施,避免重大損失的發(fā)生。
其次,應(yīng)明確政府的契約解除、變更和終止權(quán)。之所以要規(guī)定政府的契約解除、變更和終止權(quán),一方面是為了給私主體施加壓力,使其切實遵守契約并實現(xiàn)公益目的,另一方面則是為了防范私主體參與可能產(chǎn)生的風(fēng)險并提前做好合作失敗的準備。但無論是政府的契約解除權(quán)、變更權(quán)還是終止權(quán),都是行政優(yōu)益權(quán)的體現(xiàn),而行政優(yōu)益權(quán)過多過濫地行使也必然會侵犯到私主體的權(quán)利。筆者認為,為了防止政府權(quán)力的濫用,只有當(dāng)私主體存有重大違約情形時,如未在規(guī)定的期限內(nèi)資金到位,在公部門提出警告后,私主體仍未遵守契約義務(wù)或財務(wù)發(fā)生重大困難等其他重大違約事由時,方可行使。同時,為了減少契約解除、變更和終止給私主體帶來的不利影響,并使得他們對原有的正當(dāng)期待落空,信賴利益受損,應(yīng)賦予他們相應(yīng)的程序性保護和補償性保護。
第三,契約履行之規(guī)制。為了確保委托契約所欲達成的行政任務(wù)能夠被完善且確實地執(zhí)行,政府應(yīng)該在明確規(guī)制目標的前提下,運用多元的規(guī)制手段來達致契約的有效履行。
首先,明確政府的規(guī)制目標。私主體參與行政任務(wù)關(guān)涉的不僅是政府與私主體本身,還包括權(quán)利會受到影響的普通公民,而公民與私主體往往具有不同的價值取向:公民需要的是更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、更充分的權(quán)利實現(xiàn),而私主體追求的是更少的成本投入,更多的利潤產(chǎn)出。兩者間沖突集中體現(xiàn)在定價機制上:如果政府實行嚴格的價格管制,私主體的利潤就受到限制,其提高經(jīng)營效率的動力就遭到減損;反之,如果價格管制松懈,私主體就可能不斷提高價格,公民的相關(guān)權(quán)益就會受損。此時,政府作為規(guī)制者,需要明確規(guī)制目標,在這兩者間找到平衡。筆者認為,私主體參與行政任務(wù)只是現(xiàn)代行政的一種方式,其目的仍然在于行政任務(wù)的達成。而且從世界各國公私合作制改革的經(jīng)驗教訓(xùn)來看,盡管效率問題常常是公共部門引入私主體的直接動因,但決不能狹隘地理解為這是政府規(guī)制的唯一或首要目標,正如日本學(xué)者室井力所言:經(jīng)營的效率性只是公共性的一種,并且通常只具有手段性的價值,在考量民營化問題時,保障人權(quán),維持并增進公益等難以量化的公共性,應(yīng)該與效率化的公共性一起觀察,綜合考量,而不應(yīng)獨厚后者,以免沒卻行政追求公益的本來目的[3](p.519)。因此,應(yīng)將 公民權(quán)益之保 護確定為規(guī)制的基本目標。
其次,運用多元化的規(guī)制手段。政府規(guī)制目標的實現(xiàn),需要一系列與之相匹配的規(guī)制手段。政府不僅應(yīng)該采取經(jīng)濟性規(guī)制手段,還應(yīng)該包括社會性規(guī)制手段,前者以促進競爭為目的,以價格和費率管制為主,后者,則以提高全民福利為目標,以質(zhì)量和績效管制為主。無論是經(jīng)濟面向,還是社會面向,兩者都是不可偏廢的方面,任何側(cè)重某一方面,而忽視另一方面的監(jiān)管體系,都將是一種“跛腳的監(jiān)督”[4](p.137)。
再次,啟動契約履行的績效評估機制。除了應(yīng)加強對契約履行的監(jiān)督外,為了確保私主體能持續(xù)提供高質(zhì)量的服務(wù),并能發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題,還應(yīng)對私主體的履約情況進行全面而有效的績效評估。通過建立包括當(dāng)?shù)毓?、民間機構(gòu)共同參與的多元化的績效評估,運用科學(xué)化的績效評估指標,借鑒國內(nèi)外先進的績效評估方法,對所外包公共服務(wù)的目標實現(xiàn)情況、成本效益、公眾滿意度、群眾安全感等指標進行科學(xué)、合理、客觀、公正地評估[5]。
“有權(quán)利就有救濟”,有效的救濟是保障公民合法權(quán)益不受非法侵害的關(guān)鍵。而有效的司法救濟途徑更是保障公民權(quán)利的最后一道防線。
私主體參與行政任務(wù)是現(xiàn)代瘦身國家均采納的一種政府改革方式,其在緩解政府財政壓力,提高公共服務(wù)質(zhì)量的同時,也給行政法制度與行政法學(xué)理帶來了諸多挑戰(zhàn)。當(dāng)由政府來擔(dān)當(dāng)行政任務(wù)的執(zhí)行主體時,由此產(chǎn)生的法律關(guān)系甚為簡單,僅為政府與公民之間的二元法律關(guān)系,公民認為政府的行政行為存有瑕疵時,可以通過行政訴訟的方式對其予以糾正。但在引入私人資源,藉由私主體完成行政任務(wù)之后,相應(yīng)的法律關(guān)系也變得更為復(fù)雜,因之產(chǎn)生的爭議也更趨多元,其中既有政府與私主體間因行政任務(wù)履行而發(fā)生的爭議,亦有私主體與公民間因行政任務(wù)給付而產(chǎn)生的爭議,還可能存在著國家與公民間因擔(dān)保責(zé)任而引發(fā) 的 爭 議[6](pp.237-241)。 如 何 對 這 些 爭 議 的 屬性予以正確的定位,并通過公法救濟與私法救濟之間的協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)來實現(xiàn)對各方當(dāng)事人合法權(quán)益最有效的保護,給現(xiàn)代國家的行政法制度和司法實踐帶來了挑戰(zhàn)?!凹词故且幌蛞怨▽W(xué)發(fā)達著稱之德國,對于合作行政行為之研究,相對于行政法學(xué)之其他課題而言,亦屬根植未深。而在臺灣地區(qū),雖然近年來在司法院大法官以及行政法學(xué)者的共同努力之下,對于行政契約法之理論建構(gòu),成績斐然。然而,有鑒于公私協(xié)力日趨多樣化與細分化之發(fā)展趨勢,是否已足以應(yīng)對所有來自行政事務(wù)之挑戰(zhàn),也尚難以斷言”[7]。為了履行好司法擔(dān)保責(zé)任,促進我國公私合作改革的順利推進,不論是行政法理論研究還是司法實踐都應(yīng)該積極地做出回應(yīng)。行政法學(xué)界應(yīng)加強對滯后的行政主體理論、行政契約理論、行政救濟理論之研究與重構(gòu);而在具體的司法實踐中,也應(yīng)通過最高人民法院的案例指導(dǎo)制度,開啟公私合作司法救濟路徑的新探索,達致原則上的靈活性,從而容納公與私的新混合,而非簡單做非此即彼的選擇或者將公民救濟拒之門外[8]。
而今,盡管各國私主體參與行政任務(wù)的進程各不相同,方式也有所差異,甚至始終伴隨著各種爭論,但私主體的參與儼然已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)政府改革的一種新取向和政府治理的新戰(zhàn)略,它改變了政府履行職能的方式,打破了政府對公共事務(wù)的壟斷,產(chǎn)生了良好的效應(yīng)。與此同時,需要明確的是,私主體的參與并不意味著國家完全的退出,國家只是從之前的執(zhí)行者演變成了擔(dān)保者而已,國家仍然要基于維護人民基本權(quán)利的義務(wù),負起最終的擔(dān)保責(zé)任。
注釋:
①《行政許可法》生效后,特許作為一種特殊行政許可,只有在法律、行政法規(guī)和地方法規(guī)對特許做出明確規(guī)定的情況下政府才可以采用,但目前我國許多現(xiàn)行的基礎(chǔ)設(shè)施或公用事業(yè)特許經(jīng)營都是依據(jù)部委規(guī)章或地方政府規(guī)章來進行的,還處于“無法可依”的狀態(tài)。參見余暉、秦紅:《公私合作制的中國試驗》,世紀出版集團2005年版,第30頁。
[1]詹鎮(zhèn)榮.民營化后國家影響與管制義務(wù)之理論與實踐——以組織私法化與任務(wù)私人化基本型為中心[C]//詹鎮(zhèn)榮.民營化法與管制革新.臺北:元照出版公司,2005.
[2]詹鎮(zhèn)榮.論民營化類型中之“公私協(xié)力”[C]//詹鎮(zhèn)榮.民營化法與管制革新.臺北:元照出版公司,2005.
[3]翁岳生.行政法2000(上)[M].北京:中國法制出版社,2002.
[4]駱梅英.基于權(quán)利保障的公用事業(yè)規(guī)制[D].浙江大學(xué)博士論文,2008.
[5]楊樺,劉權(quán).政府公共服務(wù)外包:價值、風(fēng)險及其法律規(guī)制[J].學(xué)術(shù)研究,2011,(4).
[6]楊欣.民營化的行政法研究[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2008.
[7]詹鎮(zhèn)榮.論民營化類型中之“公私協(xié)力”[J].月旦法學(xué)雜志,2003,(102).
[8]高秦偉.私人主體的行政法義務(wù)[J].中國法學(xué),2011,(1).
[責(zé)任編輯:楊 健]