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    以因果共犯論檢視承繼共犯的中國問題*

    2020-01-07 07:03
    關(guān)鍵詞:共犯盜竊罪財物

    陳 洪 兵

    (東南大學(xué) 法學(xué)院,江蘇 南京 211189)

    一 問題的提出

    案1(“搶劫案”):甲企圖搶劫乙,打暈乙后,邀請碰巧路過的丙共同取走乙身上的財物。問題:丙與甲是成立搶劫共犯,還是僅在盜竊罪范圍內(nèi)成立共犯?

    案2(“搶劫致死案”):張三意圖搶劫李四的財物,殺死李四后,邀請碰巧路過的朋友王五共同取走李四身上的財物。問題:王五與張三是成立搶劫致死的共犯,還是搶劫的共犯,抑或僅在盜竊罪(承認(rèn)死者的占有)或者侵占罪范圍內(nèi)成立共犯?

    案3(“事后搶劫案”):甲盜竊了A的財物,被A發(fā)現(xiàn)后緊追不舍,甲邀請碰巧經(jīng)過的朋友乙阻止A的追趕,乙遂一拳擊倒A(未造成傷害結(jié)果),致使甲攜贓順利逃脫。問題:乙是否與甲成立事后搶劫的共犯?

    案4(“詐騙案”):G對H實施詐騙,在H陷入認(rèn)識錯誤后,G讓I向H受領(lǐng)財物。問題:I是否與G成立詐騙共犯?

    案5(“傷害案”):D對E拳打腳踢,碰巧D的朋友F路過,于是D邀請F一起揍E,E受傷,但不能查明E的傷害結(jié)果是產(chǎn)生于F參與進(jìn)來之前還是之后。問題:F是成立傷害既遂還是未遂?

    上述案例都是國外討論承繼共犯問題的經(jīng)典案例。所謂承繼共犯,是指在前行為人實施部分行為后,后行為人基于意思聯(lián)絡(luò)參與進(jìn)來,單獨或者共同完成犯罪的情形。承繼共犯理論所要解決的就是后行為人刑事責(zé)任的范圍問題,或者說,后行為人應(yīng)否對前行為人的行為及其結(jié)果負(fù)刑事責(zé)任[1]。關(guān)于承繼共犯的處理,理論上有全面肯定說、全面否定說及各種中間說。如果持全面肯定說(以下簡稱“肯定說”),對于案1至案5,可能分別得出成立搶劫共犯、搶劫致死共犯、事后搶劫共犯、詐騙共犯及傷害既遂的結(jié)論。但若持全面否定說(以下簡稱“否定說”),則可能分別得出成立盜竊共犯、盜竊或者侵占共犯、單獨成立窩藏罪、不成立犯罪(或者成立侵占罪)及傷害未遂的結(jié)論。如果持中間說或者限定的肯定說,則可能分別得出成立搶劫共犯、搶劫共犯、事后搶劫共犯、詐騙共犯及傷害既遂的結(jié)論[2-3]。在我國,從刑法通說教科書廣泛承認(rèn)“事中通謀的共同犯罪”或者“事前無通謀的共同犯罪”來看,我國刑法理論通說在承繼共犯問題上實際上持肯定說立場[4-5];限定的肯定說(中間說),在我國有張明楷教授、黎宏教授等著名學(xué)者支持,也是一種非常有力的學(xué)說[6-7];而否定說,也有部分學(xué)者主張[8-9]。

    本文擬從因果共犯論的視角檢討承繼共犯的各種學(xué)說,尤其是張明楷和黎宏二位教授所持的限定肯定說,最終得出只有否定說才更符合承繼共犯這一現(xiàn)實問題的合理結(jié)論,然后以否定說評判承繼共犯中的中國問題。

    二 主要學(xué)說評析

    (一)肯定說的問題

    肯定說的基本立場是,后行為人也應(yīng)全面承擔(dān)與前行為人同樣的責(zé)任,即后行為人應(yīng)對前行為人的行為及其結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。肯定說的主要理由在于:一是完全犯罪共同說、罪名從屬性,以及一罪的不可分割性;二是只要后行為人認(rèn)識并利用了前行為人的行為及其結(jié)果,從價值判斷的角度就與事前通謀的情形沒有本質(zhì)差異;三是在暴力、傷害的場合,連不存在共犯關(guān)系的同時犯都能適用日本刑法第207條的特例得到妥當(dāng)?shù)奶幚怼_@種至少存在部分共犯關(guān)系的承繼共犯的情形,反而排除該特例的適用,便說不過去[10-12]。日本有一個秉持肯定說的典型判例:妻子在得知丈夫搶劫殺人后,應(yīng)邀用蠟燭照亮犯罪現(xiàn)場以方便丈夫順利找取錢物。對于此案,日本大審院認(rèn)為妻子成立搶劫殺人罪的幫助犯。(1)參見日本大判昭和13年(1938年)11月18日刑集17卷839頁。

    我國司法實踐與理論通說遙相呼應(yīng),基本上也是持肯定說立場。例如,1)“砸車案”:王某搭乘彭某所駕車行駛途中撞上被害人停在路邊的車,王某出于泄憤目的,先行下車砸被害人的車,彭某隨后也下車參與砸車。針對中途參與砸車的彭某的刑事責(zé)任,法院認(rèn)為,二人之間的行為具有相互鼓勵、相互補充的關(guān)系,雙方臨時達(dá)成了犯意的聯(lián)絡(luò),從而形成了一個共同犯罪的整體,共同推進(jìn)了犯罪的實施,造成了犯罪后果,彭某應(yīng)當(dāng)與王某共同承擔(dān)尋釁滋事的刑事責(zé)任,故對彭某提出的“作為承繼的共犯,其犯罪金額未達(dá)2000元,不構(gòu)成犯罪”的上訴理由,不予采納(2)參見貴州省遵義市中級人民法院(2016)黔03刑終字第318號刑事裁定書。。2)“取款案”:樊某、金某騙得被害人夏某的一張銀行卡及密碼后,李某在明知上述銀行卡及密碼系樊某等人詐騙所得的情況下,仍積極幫助樊某,通過銀行自動柜員機從騙得的銀行卡中取走人民幣53900元,并分贓。對于中途加入實施取款行為的李某,法院認(rèn)為構(gòu)成詐騙罪共犯(3)參見浙江省寧波市中級人民法院(2006)甬刑終字第208號刑事判決書。。3)“運輸假煙案”:2015年9月底至2015年10月22日,姚甲等人生產(chǎn)假煙。同年10月21日晚,同案人以每次200元的報酬雇請被告人姚某(非姚甲)駕駛貨車運輸生產(chǎn)偽劣卷煙的原材料及偽劣卷煙煙草制品。對于10月21日才加入的姚某的涉案金額問題,法院認(rèn)為,被告人姚某加入不久即被抓獲,但其供述第一次受雇運輸時就發(fā)現(xiàn)是制作假煙的窩點,即明知是犯罪而參與進(jìn)來,構(gòu)成承繼的共同犯罪。根據(jù)“部分實行全部承擔(dān)”的原則,要對犯罪的全部后果承擔(dān)責(zé)任,而不能只就其加入后的實行行為部分所造成的后果承擔(dān)責(zé)任(4)參見江西省贛州市中級人民法院(2016)贛07刑終字第350號刑事裁定書。。

    “全面肯定說雖然一度是日本判例和通說的立場,但現(xiàn)在在日本已經(jīng)喪失了支持者。”[3]肯定說之所以“風(fēng)光不再”,是因為其本身存在嚴(yán)重問題:一是完全犯罪共同說作為曾經(jīng)的通說,如今已經(jīng)被部分犯罪共同說和行為共同說所取代,因而罪名的從屬性,以及所謂“一罪的不可分割性”,也就失去了基礎(chǔ);二是如果僅因為行為人對他人的行為或者結(jié)果存在認(rèn)識、容忍乃至利用,就要因此承擔(dān)責(zé)任,無疑是心情刑法的體現(xiàn),違背了罪責(zé)自負(fù)的原則;三是利用前行為所形成的事態(tài)或者效果,并不意味著行為人對這種事態(tài)或者效果的形成具有因果性,讓后行為人對已經(jīng)形成的事態(tài)或者結(jié)果負(fù)責(zé),顯然有悖結(jié)果只能產(chǎn)生于原因行為之后的常識,違反因果共犯論原理[1,13,14]。因此,肯定說不應(yīng)得到支持,我國司法實踐中前述完全肯定承繼共犯的判決,也就存在疑問。

    (二)限定肯定說的缺陷

    限定肯定說的基本立場是,后行為人對前行為引起的狀態(tài)或者效果存在認(rèn)識并積極加以利用的,對前行為人的行為也要承擔(dān)責(zé)任[15]。雖然各種中間說的觀點未必完全一致,但均認(rèn)為,后行為人對于參與之前已經(jīng)發(fā)生的結(jié)果不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任(即否定結(jié)果承繼),而僅對前行為所形成的狀態(tài)或者效果積極加以利用的,在該限度內(nèi)肯定共犯的成立(即肯定效果承繼)[13]。

    如今在日本,限定肯定說基本上處于通說的地位[16-18]。在我國,限定肯定說也是一種有力的學(xué)說。例如,張明楷教授指出,其本人采取立足于肯定說的中間說。原則上后行為人參與的行為性質(zhì)與前行為人的行為性質(zhì)相同,如中途參與他人搶劫行為的成立搶劫罪,中途參與他人殺人行為的成立故意殺人罪,中途參與他人詐騙行為的,成立詐騙罪,如此等等。之所以在前行為人實施了暴力、脅迫等行為后,后行為人參與取走財物的行為,成立搶劫罪而非盜竊罪,是因為在我國,搶劫罪是一個獨立的犯罪類型(不像日本屬于暴行罪與盜竊罪的結(jié)合犯),后行為人所參與的就是搶劫行為,當(dāng)然成立搶劫罪。如果認(rèn)為后行為人不是成立搶劫而是成立盜竊共犯,可能會因為我國盜竊罪一般以數(shù)額較大為起點的立法,而導(dǎo)致后行為人不承擔(dān)刑事責(zé)任。不過,利用前行為人已經(jīng)造成的結(jié)果不等于后行為人的行為與該結(jié)果之間具有因果關(guān)系,后行為人不應(yīng)對與自己行為沒有因果關(guān)系的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,因此,在他人搶劫致人死亡后參與奪取財物的,不是成立“搶劫致人死亡”的共犯,而是僅成立普通搶劫的共犯[6]。

    黎宏教授所持的折中說實則為上述限定的肯定說。其認(rèn)為,雖然從因果共犯論角度而言,對于前行為人所引起的行為和結(jié)果,不能追究后行為人的刑事責(zé)任,但是如果前行為所引起的被害人不敢反抗、不能反抗或者不知反抗的狀態(tài)在后行為人介入之后仍然持續(xù),并且后行為人將其作為自己犯罪的手段積極利用的,則后行為人對于利用這種狀態(tài)所造成的結(jié)果,要承擔(dān)刑事責(zé)任。在他人搶劫致人重傷、死亡后,參與共同取走被害人財物的,雖不成立“搶劫致人重傷、死亡”的共犯,但成立搶劫罪基本犯的共犯;要區(qū)分“積極利用”與“有意利用”,對于暗中觀察他人將被害人打暈后離去,跳出來取走被害人身上財物的,屬于“有意利用”,不成立搶劫共犯。因此,關(guān)于積極利用,還是要從客觀方面對其加以限制,不是僅指后行為人對前行為人的行為和結(jié)果的有意利用,而是指這種利用行為已達(dá)到了和自己親自動手實施行為沒有什么兩樣的程度[7]。

    我國司法實踐中也存在按照限定肯定說作出的裁判。例如“何德權(quán)參與劫財案”:被告人何德權(quán)在侯吉輝、匡家榮出于搶劫的目的殺害被害人后,伙同二人在被害人衣褲內(nèi)及室內(nèi)劫取一千余元財物后離開現(xiàn)場。針對本案中何德權(quán)的刑事責(zé)任,判決指出,何德權(quán)在明知侯、匡二人為搶劫而實施暴力并已致被害人死亡的情況下,應(yīng)匡的要求參與共同非法占有被害人財物的行為,系在搶劫犯罪過程中的幫助行為,亦構(gòu)成搶劫罪的共同犯罪,在共同犯罪中起輔助作用,系從犯;考慮到在被害人死亡前并無與侯、匡二人共同搶劫的主觀故意和客觀行為,故對其應(yīng)適用《刑法》第263條搶劫罪基本犯的規(guī)定予以處罰[19]。但該判決存在疑問,即被告人何德權(quán)不應(yīng)構(gòu)成搶劫共犯,而應(yīng)成立盜竊罪(承認(rèn)死者占有)或者侵占罪的共犯。

    應(yīng)該說,限定的肯定說因為排除了后行為人對先行為引起的重傷、死亡等明顯的結(jié)果的承繼,而相對于肯定說具有一定的進(jìn)步,但還是存在明顯的缺陷。

    首先,“根據(jù)因果共犯論,行為與法益侵害結(jié)果之間具有因果性是承擔(dān)刑事責(zé)任的一般性原理。根據(jù)常識,行為不可能與發(fā)生在之前的行為和結(jié)果具有因果性”[9],而且,“對效果的‘利用’,不能代替‘因果性’”[20]。即便后行為人可以利用先行為所形成的狀態(tài)或者效果,但也不能認(rèn)為后行為人對已經(jīng)形成的狀態(tài)或者效果具有因果性。應(yīng)該說,重傷、死亡固然是搶劫行為導(dǎo)致的結(jié)果,但暴力、脅迫行為所引起的被害人不能反抗的狀態(tài)或者效果,又何嘗不是一種結(jié)果呢?既然否認(rèn)重傷、死亡結(jié)果的承繼,就應(yīng)一并否認(rèn)發(fā)生在后行為人介入之前已經(jīng)形成的被害人不能反抗的狀態(tài)或者效果的承繼。就案1(“搶劫案”)而言,后行為人單純參與取財?shù)男袨?,雖然對被害人最終遭受的財產(chǎn)損失具有因果性,但卻對被害人陷入昏迷的狀態(tài)缺乏關(guān)聯(lián)性,或者說對被害人“因為被壓制反抗而遭受財產(chǎn)損失”的結(jié)果沒有因果性。

    其次,如果認(rèn)為利用被害人不能反抗的狀態(tài)取走被害人的財物,等同于自己實施暴力、脅迫行為壓制被害人反抗后取走其財物,則不僅躲在暗處目睹他人使用暴力壓制被害人反抗(如致使被害人昏迷或者將被害人捆綁結(jié)實)離開后,跳出來利用被害人不能反抗的狀態(tài)取走財物的,可能成立搶劫罪,就連行為人本來沒有搶劫的意思,但在使用暴力致被害人死傷后方產(chǎn)生非法占有被害人財物的意思進(jìn)而取走被害人財物的,也成立搶劫罪,而不是盜竊。這顯然不能被人接受[14]。

    再次,“積極利用”與“有意利用”的區(qū)分在于:躲在暗處的屬于“有意利用”,而應(yīng)邀參與的屬于“積極利用”,因為“這種利用行為,已達(dá)到了和自己親自動手實施行為沒有什么兩樣的程度”[7],也不無道理。其實所謂“有意利用”與“積極利用”的區(qū)別,不過在于是否基于意思聯(lián)絡(luò)完成剩下的行為,即在于主觀上的差別。但是,即便基于意思聯(lián)絡(luò)單獨或者共同完成余下的行為,也絲毫不可能回溯性地認(rèn)為介入行為對于介入前已經(jīng)形成的結(jié)果或者狀態(tài)具有因果性,按照因果共犯論,還是不應(yīng)追究其導(dǎo)致這種狀態(tài)的刑事責(zé)任。所以,在被害人被壓制反抗后,無論后行為人是躲在暗處跳出來取走被害人的財物,還是應(yīng)邀共同取走被害人的財物,均只成立盜竊罪或者侵占罪(被害人死亡)。

    從次,在被害人被壓制反抗后取走其財物,只能是盜竊行為,這與搶劫罪是否屬于結(jié)合犯無關(guān);也不能因為我國“盜竊罪一般以數(shù)額較大為起點,如果將后行為人認(rèn)定為盜竊罪的正犯,可能導(dǎo)致后行為人不承擔(dān)刑事責(zé)任”[6],而將本與后行為無因果性的“壓制被害人反抗”勉強歸屬于后行為人。

    最后,若擔(dān)心不承認(rèn)在中途參與傷害的情形的承繼,可能導(dǎo)致無法適用日本刑法第207條關(guān)于同時傷害的特例而形成處罰漏洞,其實是混淆了承繼與因果關(guān)系認(rèn)定的問題。就案5(“傷害案”)而言,即便不適用日本刑法第207條關(guān)于同時傷害的特例,前行為人D總是要對被害人E的傷害結(jié)果負(fù)責(zé),即承擔(dān)傷害既遂的責(zé)任,如果不能排除傷害結(jié)果產(chǎn)生于F介入之前,則根據(jù)“存疑時有利于被告人”原則,F(xiàn)僅負(fù)傷害未遂的責(zé)任。

    綜上,限定的肯定說,只否認(rèn)重傷、死亡等明顯結(jié)果的承繼,而肯定所謂效果的承繼,“將利用先行為造成的狀態(tài)與參與引起這種狀態(tài)的先行行為等同起來,導(dǎo)致理論上不能自恰”[21],這可謂限定肯定說的致命缺陷,跟肯定說一樣難逃屬于心情刑法的指摘,有悖罪責(zé)自負(fù)原則和因果共犯論原理,因而不具有合理性。對于參與搶劫以及搶劫殺人的,后行為人均成立盜竊罪或者侵占罪共犯(被害人死亡,且不承認(rèn)死者的占有)。

    (三)否定說的合理性

    “如果考慮責(zé)任主義的要求和犯罪事實支配原理,完全否定說是合理的,其與因果共犯論的實質(zhì)相一致;后行者的參與和先行者已經(jīng)造成的損害之間沒有因果關(guān)系,其能夠支配的只能是參與之后的犯罪事實?!盵8]也就是說,否定說可謂因果共犯論的必然歸結(jié)[2,20,22]。筆者也贊成否定說[9]。

    否定說受到的質(zhì)疑在于:如果將否定說貫徹到底,在先行為人實施了詐騙、恐嚇行為之后,受邀從被害人處受領(lǐng)財物的,不能成立詐騙、敲詐勒索的共犯,只能宣告無罪,而形成處罰漏洞[1,21,23]。應(yīng)該說,這種質(zhì)疑并不成立。就案4(“詐騙案”)而言,I雖然沒有參與詐騙行為,但其明知他人陷入了認(rèn)識錯誤的狀態(tài),還利用此種狀態(tài)受領(lǐng)財物,明顯屬于利用他人有瑕疵的意志獲取財物,符合詐騙罪的實質(zhì)。從這個意義上講,成立詐騙罪并不需要實施欺騙行為,而只要利用他人的認(rèn)識錯誤,即違背他人的真實意志獲取財物即可。就中途參與的敲詐勒索而言,后行為人雖然沒有實施恐嚇行為,但在明知他人陷入恐懼心理,獲取財物違反他人的真實意志,還堅持受領(lǐng)財物的,也完全符合敲詐勒索罪的本質(zhì),因而不影響敲詐勒索罪的成立。也就是說,就交付罪(詐騙、敲詐勒索)而言,只要明知對方陷入了認(rèn)識錯誤或者恐懼心理,還接受對方的交付,就不影響詐騙、敲詐勒索罪的成立。其實,財產(chǎn)犯罪的本質(zhì)不在于手段,而在于對方是在什么狀態(tài)下失去財物。盜竊罪是違反被害人的意志獲取財物,所以盜竊罪可謂轉(zhuǎn)移占有的取得型犯罪的兜底性犯罪;搶劫、搶奪是通過壓制對方反抗或者使對方來不及反抗獲取財物;詐騙罪是利用對方的認(rèn)識錯誤獲取財物;而敲詐勒索罪是利用對方的恐懼心理獲取財物。

    有學(xué)者認(rèn)為,中途參與詐騙取財?shù)男袨槌闪?脫離占有物)侵占罪,理由是,“對后行為人而言其并未侵害被害人對財物的占有。但是被害人基于認(rèn)識錯誤處分的財物對于對被害人而言又可以評價為脫離占有物,在這個意義上后行為人自然構(gòu)成脫離占有物侵占罪”[3]。這種觀點值得商榷。一般認(rèn)為,“所謂脫離占有的他人財物,是指并非基于占有人的意思而脫離占有,并且不屬于任何人占有或者偶然由行為人占有的他人財物。例如,他人誤送給行為人的財物、郵局誤投的郵包、車內(nèi)所遺留的乘客的攜帶品、他人醉酒時放置而事后不知所在地的財物、盜竊者盜竊后所遺棄的物、隨風(fēng)飄來的他人的衣物等,都屬于脫離占有的他人財物”[24]。很顯然,他人詐騙、恐嚇后中途參與從被害人處主動受領(lǐng)的財物,不屬于脫離占有物,而屬于被害人基于認(rèn)識錯誤或者恐懼心理而交付的財物,因而不符合(脫離占有物)侵占罪的對象要件。

    綜上,只要堅守因果共犯論,認(rèn)為結(jié)果只能出現(xiàn)于原因行為之后,就應(yīng)主張否定說,堅持后行為人只對其介入之后的行為和結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

    三 否定說的貫徹

    下面以事后搶劫、結(jié)合犯、繼續(xù)犯、加重犯、“盜竊信用卡并使用”為例,探討承繼共犯的中國問題。

    (一)事后搶劫

    對于文首的案3(“事后搶劫案”),張明楷教授主張成立事后搶劫的共犯,理由在于:一是乙的行為與甲最終取得財物之間具有因果性;二是乙的行為并不是單純的暴力與暴力威脅,而是同時具有使盜竊等前行為成為事后搶劫的實行行為的機能,因而應(yīng)當(dāng)肯定乙的行為對甲的行為轉(zhuǎn)化為事后搶劫起到了作用,乙理當(dāng)承擔(dān)事后搶劫的責(zé)任;三是否定說是將事后搶劫作為結(jié)合犯理解的,似乎割裂了前行為與后行為之間的主客觀關(guān)聯(lián)性。本案中,乙表面上參與的只是暴力行為,但該行為是事后搶劫的一部分,故乙參與的是事后搶劫的一部分,而非獨立的行為。此外,乙是在知情后對被害人實施暴力,而其中的“知情”包括乙明知甲是為了窩藏贓物,故乙具有事后搶劫的故意的特定目的[25]。

    筆者認(rèn)為上述理由不能成立。首先,固然乙的行為與甲最終取得財物之間具有因果性,但不能認(rèn)為乙的行為與甲先行實施的盜竊行為具有因果性。其次,由于盜竊行為已經(jīng)結(jié)束,即便因為乙應(yīng)邀阻止被害人的追趕,使得甲先行實施的盜竊行為成為事后搶劫的實行行為的一部分,從而轉(zhuǎn)化為搶劫,也不能因此認(rèn)為乙參與實施了先前的盜竊行為。最后,雖然我國刑法中沒有規(guī)定暴行罪,但對乙的行為不評價為事后搶劫的共犯,也未必形成處罰漏洞。對此有兩種入罪路徑:一是如果盜竊行為既遂,則被害人存在返還請求權(quán)這一財產(chǎn)性利益,乙使用暴力妨礙這一財產(chǎn)性利益的實現(xiàn),可以成立(財產(chǎn)性利益)搶劫罪;二是乙明知甲作案后逃跑,還阻止他人追趕以幫助他人逃跑,無疑成立窩藏罪??傊?,根據(jù)因果共犯論,由于乙的行為對于甲已實施完成的盜竊行為沒有因果性,乙只能對其參與之后的行為和結(jié)果負(fù)責(zé)。如果盜竊既遂,則乙的行為能夠成立(財產(chǎn)性利益)搶劫罪;即便盜竊未遂,對乙的行為也能評價為窩藏罪。因此,否定事后搶劫的承繼共犯,應(yīng)是承繼共犯否定說的當(dāng)然結(jié)論。

    (二)結(jié)合犯

    結(jié)合犯,是指將原本獨立成罪的兩個以上的行為,因其常常一起發(fā)生,且一起發(fā)生時導(dǎo)致不法程度明顯加重,而結(jié)合成為一罪的情形[24]。結(jié)合犯存在兩個行為,因而同樣存在承繼共犯的問題。例如,雖然一般認(rèn)為有效控制人質(zhì)即成立綁架罪的既遂,但綁架后勒索財物的,一般也僅成立綁架罪一罪,因此從一定意義上可以認(rèn)為綁架罪是非法拘禁罪與敲詐勒索罪的結(jié)合犯。如果甲綁架控制人質(zhì)后,邀請其朋友乙向人質(zhì)家屬打勒索財物的電話,若堅持承繼共犯肯定說,就可能認(rèn)為乙與甲不是成立敲詐勒索罪共犯,而是成立綁架罪共犯。我國司法實踐中也存在相關(guān)的判例。例如有判決認(rèn)為:“被告人章娟雖然是在被告人章浩綁架行為之后才應(yīng)邀幫助實施勒索行為的,但她也正是接受并利用了這種綁架行為向被害人的親屬實施勒索行為的,沒有前面的綁架也就沒有后面的勒索,此時綁架與勒索均在其共同犯意之內(nèi)。因此,章娟不僅要對勒索行為負(fù)責(zé),也應(yīng)對綁架行為負(fù)責(zé),即對綁架罪的整體負(fù)責(zé)。因此,對章娟應(yīng)以綁架罪論處。”[26]我們不得不說,該判決存在疑問。只要不能認(rèn)為乙應(yīng)邀打勒索電話的行為本身增加了“被綁架人在本來的生活狀態(tài)下的行動自由以及身體安全”[27]的危險,就不能認(rèn)為后行為人參與打勒索電話的行為與前行為人成立綁架罪的共犯,而應(yīng)認(rèn)為僅在敲詐勒索罪范圍內(nèi)與前行為人成立共犯[6]。理論上有觀點認(rèn)為,綁架后受邀打勒索電話的,如上述“章娟參與綁架勒索案”,雖然不成立綁架罪的共同正犯,但可以成立綁架罪幫助犯[21]。應(yīng)該說,無論是成立共同正犯還是幫助犯,都以其行為與法益侵害結(jié)果之間具有因果性為前提,即因果共犯論適用于所有共同犯罪人;是成立共同正犯還是幫助犯,是在肯定共犯成立之后根據(jù)行為人在共同犯罪中實際發(fā)揮作用的大小進(jìn)行的責(zé)任劃分。

    又如,綁架罪中的“殺害被綁架人”,也可謂結(jié)合犯,如果后行為人是在他人綁架既遂之后參與殺人行為,由于與綁架行為沒有因果性,后行為人僅承擔(dān)故意殺人罪的刑事責(zé)任,而不承擔(dān)“殺害被綁架人”的刑事責(zé)任。再如,拐賣婦女、兒童罪中的“奸淫被拐賣的婦女”,也可謂結(jié)合犯。如果行為人僅僅參與奸淫行為,而不參與拐賣行為,則后行為人僅在強奸罪范圍內(nèi)成立共犯,而不成立拐賣婦女、兒童罪共犯。

    綜上,對于結(jié)合犯而言,如果后行為人在前行為既遂之后參與實施后行為,其僅在后行為所觸犯罪名的范圍內(nèi)與前行為人成立共犯,而非與前行為人成立結(jié)合犯的共犯。

    (三)繼續(xù)犯

    繼續(xù)犯是相對于狀態(tài)犯而言的。所謂狀態(tài)犯,是指隨著法益侵害結(jié)果的發(fā)生,犯罪達(dá)到既遂,犯罪也同時結(jié)束,此后只是法益受侵害的狀態(tài)在持續(xù),盜竊罪是其典型;所謂繼續(xù)犯,是指不僅法益受侵害的狀態(tài)在持續(xù),而且該當(dāng)構(gòu)成要件的行為本身也被認(rèn)為在持續(xù),非法拘禁罪是其典型[1,14]。繼續(xù)犯可能存在承繼共犯的問題。例如,甲非法拘禁他人十二個小時后邀請朋友乙繼續(xù)非法拘禁十二個小時,乙參與非法拘禁的時間只有十二個小時,因為沒有達(dá)到非法拘禁他人二十四小時的立案標(biāo)準(zhǔn),而不會被立案,但甲無疑因為非法拘禁了他人二十四小時而符合非法拘禁罪的立案條件。

    值得研究的是,哪些罪名屬于繼續(xù)犯?因為如果不能正確厘定繼續(xù)犯的范圍,就可能不當(dāng)擴大承繼共犯成立的范圍。根據(jù)“法益每時每刻都受到同等程度的侵害”的繼續(xù)犯判定的實質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),以及法益的重要程度和相關(guān)犯罪的處罰協(xié)調(diào)考慮,我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)為,我國刑法中只有非法拘禁罪、綁架罪、非法侵入住宅罪、危險駕駛罪、非法持有槍支罪屬于繼續(xù)犯;非法持有槍支罪以外的持有型犯罪:窩藏罪,掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪,遺棄罪,虐待罪,拐賣婦女、兒童罪,收買被拐賣的婦女、兒童罪,拐騙兒童罪,重婚罪,誹謗罪,私自隱匿郵件、電報罪,拒不執(zhí)行判決、裁定罪,脫逃罪等,均不宜歸入繼續(xù)犯范疇[28]。因而可以認(rèn)為,在家人收買被拐賣的兒童或拐騙兒童后參與撫養(yǎng)的,不成立收買被拐賣的兒童罪、拐騙兒童罪的共犯;發(fā)現(xiàn)家人藏有毒品后放任不管的,不成立非法持有毒品罪的共犯;親人從監(jiān)獄脫逃或者逃離部隊后加以收留的,也不成立脫逃罪、逃離部隊罪的共犯。

    綜上,由于繼續(xù)犯在犯罪既遂之后犯罪行為仍然在持續(xù),因而有成立承繼共犯的可能。而只有嚴(yán)格厘定繼續(xù)犯的范圍,才不至于不當(dāng)擴大繼續(xù)犯承繼共犯的成立范圍。

    (四)加重犯

    所謂加重犯,是指因為存在加重情節(jié)(或者因素)導(dǎo)致違法性增加,進(jìn)而規(guī)定了加重法定刑的犯罪。從理論上可以大致將我國刑法中的加重犯,分為結(jié)果加重犯、結(jié)合犯、數(shù)額加重犯、對象加重犯、場所加重犯、手段(方式)加重犯、后果加重犯、作用(地位)加重犯、多人(次)加重犯、情節(jié)加重犯等類型。

    應(yīng)該說,單行為和多行為的加重犯都存在承繼共犯的問題。例如,故意傷害致死可謂單行為加重犯的典型,假定乙中途參與甲對丙的故意傷害行為,最終導(dǎo)致被害人死亡,根據(jù)承繼共犯否定說,除非能夠證明致命傷產(chǎn)生于乙參與進(jìn)來之后,否則只能追究甲故意傷害致死的刑事責(zé)任,而乙成立故意傷害既遂或者未遂。此時“存疑時有利于被告人原則”同樣適用于承繼共犯的處理,承繼共犯不應(yīng)成為因果關(guān)系難以查明而追究行為人刑事責(zé)任的入罪根據(jù)。

    就多行為(包括多次)加重犯的承繼共犯的處理,也應(yīng)秉持否定說的基本立場。例如,甲搶劫兩次后邀請乙共同參與第三次搶劫,很顯然,只有甲成立“多次搶劫”,乙僅成立搶劫罪的基本犯。又如,前行為人強奸既遂后,邀請后行為人強奸同一被害人,很顯然只有前行為人成立“二人以上輪奸”,后行為人僅成立強奸罪的基本犯。

    總之,雖然從理論上講不能排除加重犯存在承繼共犯的可能,但仍應(yīng)秉持否定說的立場,即后行為人僅對參與之后的行為和結(jié)果負(fù)責(zé)。他不對前行為人已經(jīng)引起的結(jié)果或者已經(jīng)形成的狀態(tài)、效果承擔(dān)刑事責(zé)任。

    (五)盜竊信用卡并使用

    《刑法》第196條第3款規(guī)定,盜竊信用卡并使用的,成立盜竊罪。假定甲盜竊信用卡后告知乙真相,讓乙去商場刷卡消費。對于這種明知是他人盜竊的信用卡而使用的案件,張明楷教授堅持認(rèn)為,也應(yīng)認(rèn)定為“盜竊信用卡并使用”而定盜竊罪。理由在于,“既然乙在使用時明知信用卡為甲盜竊所得,那么,就應(yīng)認(rèn)為乙使用甲盜竊的信用卡的行為,是刑法第196條第3款所規(guī)定的盜竊罪的一部分”;雖然有觀點認(rèn)為,對乙只能認(rèn)定為冒用他人信用卡類型的信用卡詐騙罪,但是“由于在數(shù)額較大、巨大的情況下,盜竊罪的法定刑低于信用卡詐騙罪的法定刑,所以,這樣的觀點會導(dǎo)致對乙的處罰反而重于甲,明顯不合適”[29]。

    應(yīng)該說,張明楷教授的上述主張是其在承繼共犯問題上堅持限定肯定說的當(dāng)然結(jié)論。但是,乙明知是盜竊的信用卡而使用,也不能改變其對“盜竊”信用卡的行為本身沒有聯(lián)系的事實。因此,根據(jù)因果共犯論,只能評價乙事后使用信用卡的行為事實。本案中乙的行為,應(yīng)成立信用卡詐騙罪[3]。至于張明楷教授關(guān)于對乙若以信用卡詐騙罪進(jìn)行評價,處罰反而重于甲的擔(dān)心,完全是多余的。因為雖然信用卡詐騙罪第一、二檔次的法定刑幅度分別為五年以下、五年以上十年以下,表面上重于盜竊罪的三年以下、三年以上十年以下,但由于司法實踐中對盜竊罪數(shù)額較大、數(shù)額巨大掌握的標(biāo)準(zhǔn)(1000元至3000元以上為數(shù)額較大的起點、3萬元至10萬元以上為數(shù)額巨大的起點)(5)參見2013年4月2日,最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條。,遠(yuǎn)低于信用卡詐騙的標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)額較大為5000元以上、數(shù)額巨大為5萬元以上)(6)參見2018年11月28日,最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條。,因而實際上對乙以信用卡詐騙罪定罪,在處罰上也不會重于甲的盜竊罪。值得注意的是,在承繼共犯問題上同樣持限定肯定說的黎宏教授則認(rèn)為,明知是他人盜竊來的存折而參與使用的,并不成立盜竊罪的共犯,而是成立詐騙罪的共同正犯[7]??磥砝韬杲淌谝卜裾J(rèn)后行為人對前行為的承繼,后行為人僅對參與之后的行為和結(jié)果負(fù)責(zé),而在這個問題上接近否定說的立場。

    綜上,“盜竊信用卡并使用”可謂復(fù)行為犯,不參與盜竊而僅事后參與使用的,只能單獨評價使用行為,不成立“盜竊信用卡并使用”的共犯。

    四 總 結(jié)

    承繼共犯論爭議的焦點在于,后行為人應(yīng)否對前行為及其結(jié)果承擔(dān)責(zé)任??隙ㄕf認(rèn)為,后行為人應(yīng)與前行為人共同對前行為及其結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。該說因為明顯違反罪責(zé)自負(fù)及因果共犯論原理,已經(jīng)沒有支持者。限定的肯定說認(rèn)為,后行為人雖然不承繼前行為已經(jīng)造成的重傷、死亡等結(jié)果,但如果認(rèn)識并積極利用了前行為所引起的狀態(tài)或者效果的,則在該限度內(nèi)成立共犯。該說的問題在于,將利用前行為形成的狀態(tài)或者效果等同于引起了該狀態(tài)或者效果,而有違因果共犯論原理,同樣不免落入心情刑法的窠臼。無論共犯還是正犯,承擔(dān)刑事責(zé)任的根據(jù)都在于其行為與法益侵害結(jié)果之間具有因果性。而結(jié)果不可能出現(xiàn)于原因行為之前。前行為引起的結(jié)果或者某種狀態(tài)、效果均出現(xiàn)于后行為人介入之前,即便后行為人積極加以利用,也不能認(rèn)為后行為人對這種結(jié)果、狀態(tài)或者效果具有因果性。故而,承繼共犯否定說可謂因果共犯論的必然歸結(jié)。

    根據(jù)否定說的觀點,在他人壓制被害人反抗后參與取財?shù)?,不成立搶劫共犯,而成立盜竊共犯;在他人搶劫殺人后參與取財?shù)?,不成立搶劫共?包括幫助犯),而是成立盜竊(承認(rèn)死者的占有)或者侵占共犯;在盜竊犯盜得財物被追趕過程中,受邀阻止被害人追趕的,后行為人不成立事后搶劫共犯,而成立(財產(chǎn)性利益)搶劫共犯或者單獨成立窩藏罪;在他人實施欺騙、恐嚇行為后,受邀參與利用他人的認(rèn)識錯誤或者恐懼心理從被害人處受領(lǐng)財物的,由于符合詐騙罪、敲詐勒索罪的本質(zhì),此時即便堅持承繼共犯否定說,也能得出后行為人成立詐騙罪、敲詐勒索罪共犯的結(jié)論,而不至于形成處罰漏洞;中途參與他人實施傷害行為的,除非能夠證明傷害結(jié)果產(chǎn)生于介入之后,否則后行為人僅承擔(dān)傷害未遂的責(zé)任,而不應(yīng)將承繼共犯作為因果關(guān)系難以查明時的救命稻草。

    對于結(jié)合犯而言,如果后行為人在前行為既遂之后參與實施后行為,其僅在后行為所觸犯罪名的范圍內(nèi)與前行為人成立共犯,而非與前行為人成立結(jié)合犯的共犯。由于繼續(xù)犯在犯罪既遂之后犯罪仍然在持續(xù),因而有成立承繼共犯的可能。只有嚴(yán)格厘定繼續(xù)犯的范圍,才不至于不當(dāng)擴大繼續(xù)犯承繼共犯的成立范圍。雖然從理論上講不能排除加重犯存在承繼共犯的可能,但仍應(yīng)秉持否定說的立場,即后行為人僅對參與之后的行為和結(jié)果負(fù)責(zé),而不對前行為人已經(jīng)引起的結(jié)果或者狀態(tài)、效果承擔(dān)刑事責(zé)任?!氨I竊信用卡并使用”作為一種復(fù)行為犯,對于不參與盜竊而僅事后參與使用的,只能單獨評價使用行為,而不成立“盜竊信用卡并使用”的共犯。

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