張飛宇
摘要:歸責(zé)基礎(chǔ)或歸責(zé)事由則是追究侵權(quán)賠償責(zé)任的理由或者說是那些能夠使已經(jīng)發(fā)生的損害由何人承擔(dān)的法律原因。在侵權(quán)法領(lǐng)域,除卻過錯之外還有其他可作為歸責(zé)基礎(chǔ)的因素。危險作為歸責(zé)基礎(chǔ),其原因是“自己制造危險的人對其結(jié)果應(yīng)負(fù)責(zé)任”。主體間的牽連關(guān)系和支配或重大影響則是為他人承擔(dān)責(zé)任的歸責(zé)基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:歸責(zé)基礎(chǔ);歸責(zé)原則
一 歸責(zé)基礎(chǔ)與歸責(zé)原則
侵權(quán)法上,歸責(zé)就是歸咎或者追究侵權(quán)損害賠償責(zé)任,即判斷由誰來承擔(dān)依照法律上的價值判斷而生的責(zé)任。歸責(zé)基礎(chǔ)或歸責(zé)事由則是追究侵權(quán)賠償責(zé)任的理由或者說是那些能夠使已經(jīng)發(fā)生的損害由何人承擔(dān)的法律原因?;裟匪狗ü僭浦骸傲己玫恼邞?yīng)當(dāng)使損害停留在其所發(fā)生之地,除非有特別干預(yù)的理由存在。而最常見的理由就是,被指控之人具有可歸責(zé)性。”此處所稱的特別理由即是歸責(zé)事由。我國理論界主要在廣義和狹義兩層意義上使用歸責(zé)原則這個概念。狹義上的歸責(zé)原則,它是指“用以確定侵權(quán)行為民事責(zé)任由行為人承擔(dān)的理由、標(biāo)準(zhǔn)或者說最終決定性的根本要素。”歸責(zé)是“解決法律價值判斷上的最后界點(diǎn)”。最常見的歸責(zé)基礎(chǔ)莫過于過錯。在我國的許多教科書中,對于歸責(zé)基礎(chǔ)的論述較少,學(xué)者往往探討的是歸責(zé)原則。關(guān)于歸責(zé)原則的主流觀點(diǎn)有幾類。張佩霖、王衛(wèi)國、程嘯教授認(rèn)為過錯責(zé)任為侵權(quán)責(zé)任唯一歸責(zé)原則,否認(rèn)在過錯責(zé)任之外還存有其他原則。米健、張新寶教授認(rèn)為過錯責(zé)任和無過錯責(zé)任同為侵權(quán)責(zé)任的歸責(zé)原則,此為二元論。三元論則具體分為兩種主張:一主張以王利明教授為代表,認(rèn)為歸責(zé)基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)包括過錯、過錯推定(或者嚴(yán)格責(zé)任)和公平責(zé)任;另一主張以劉淑珍為代表,認(rèn)為歸責(zé)原則應(yīng)當(dāng)包括過錯責(zé)任、無過錯責(zé)任和公平責(zé)任。學(xué)者總結(jié)而言,我國學(xué)者所論述的侵權(quán)責(zé)任歸責(zé)原則中所包含的歸責(zé)基礎(chǔ)只有過錯和公平兩種。但是公平原則不應(yīng)是侵權(quán)責(zé)任的歸責(zé)基礎(chǔ),因衡平應(yīng)是一種法律手段,只能作為一種例外適用,而不能作為普遍適用的歸責(zé)基礎(chǔ)。并且在將公平作為歸責(zé)基礎(chǔ)時,不像運(yùn)用過錯歸責(zé)一般,在過錯基礎(chǔ)上進(jìn)行責(zé)任的分配最后達(dá)到法律價值評價之公平,而是直接將由公平推導(dǎo)出責(zé)任承擔(dān)的結(jié)果以期公平,這時價值評價的之標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果是一體的。這樣以來案件的結(jié)果只是一種似是而非的公平,因為其缺少了從損害賠償?shù)截?zé)任承擔(dān)的中間橋梁。
二 歸責(zé)基礎(chǔ)類型
在筆者看來無論是一元論、二元論或者是三元論者的主張,除卻過錯之外還有其他可作為歸責(zé)基礎(chǔ)的因素。第一,可作為歸責(zé)基礎(chǔ)的是危險。將危險作為歸責(zé)基礎(chǔ),其原因是“自己制造危險的人對其結(jié)果應(yīng)負(fù)責(zé)任”。危險即遭到損害的可能性。沃克認(rèn)為,危險是導(dǎo)致傷害的風(fēng)險,并認(rèn)為這種風(fēng)險是一種可訴的因素。法國Saleilles和Josser-and兩位學(xué)者認(rèn)為,“人類生存于社會中,凡對他人創(chuàng)造危險,必須對其后果負(fù)責(zé),責(zé)任之基礎(chǔ)并不在于有無過失,而系因其創(chuàng)造危險。”可見,危險是迥異于過錯的獨(dú)立的歸責(zé)基礎(chǔ)。讓開啟危險的人承擔(dān)責(zé)任是則有以下原因。其一,沒有危險,就沒有受害的可能性,開啟危險的人違反了私法“勿害他人”的基本理念。其二,讓危險創(chuàng)造者承擔(dān)責(zé)任有利抑制危險源的產(chǎn)生;即使危險開啟不可避免,也能夠盡量控制、降低危險造成損害的可能性。其三,因危險而歸責(zé)的損害賠償,可以經(jīng)由商品服務(wù)的價格機(jī)能及保險制度予以分散。如果說過錯責(zé)任從主觀方面歸責(zé),符合自然法學(xué)的公平正義標(biāo)準(zhǔn)的話,那么,以危險為歸責(zé)基礎(chǔ)的危險責(zé)任則帶有社會法學(xué)的某種痕跡,其“從整個社會利益之均衡、不同社會群體力量之強(qiáng)弱對比,以及尋求補(bǔ)償以息事寧人的角度來體現(xiàn)民法的公平原則,它反映了高度現(xiàn)代化、社會化大生產(chǎn)條件下的公平正義觀?!钡牵瑥氖禄顒邮侨祟惿?、發(fā)展人格之需要,在這一過程中,危險往往是不可避免的。如果動輒以帶來危險作為承擔(dān)責(zé)任的依據(jù),必將極大地妨礙人們的自由。因此,各國法律在將危險和利益作為危險責(zé)任的真正歸責(zé)基礎(chǔ)時,通常都對其作了嚴(yán)格限制。一方面,只有法定的高度危險,才能作為歸責(zé)基礎(chǔ);另一方面,所有的危險責(zé)任,都有法律明確的規(guī)定,否則不適用。應(yīng)當(dāng)指出的是,盡管以危險為歸責(zé)基礎(chǔ)的危險責(zé)任的適用范圍是有嚴(yán)格限制的,危險責(zé)任還是涵蓋了大部分的過錯責(zé)任之外的侵權(quán)責(zé)任。即使同過錯責(zé)任相比,危險責(zé)任的適用范圍也毫不遜色。從侵權(quán)損害后果的大小上來看,甚至有超越過錯責(zé)任之勢。因此危險責(zé)任的地位絲毫不應(yīng)亞于過錯責(zé)任。
第二則是主體間的牽連關(guān)系。牽連關(guān)系是一種特殊的社會連帶關(guān)系,它是指民事主體之間所具有的法律上的監(jiān)督與被監(jiān)督和管理與被管理的關(guān)系。例如,企業(yè)與其雇員之間的關(guān)系、政府與其公務(wù)員的關(guān)系、監(jiān)護(hù)人與被監(jiān)護(hù)人之間的關(guān)系。與一般意義上的侵權(quán)社會連帶關(guān)系存在于致害人與受害人之間不同,牽連關(guān)系完全出于致害人一方。處于牽連關(guān)系中的管理者或者監(jiān)督者可能因為這種監(jiān)管關(guān)系而承擔(dān)責(zé)任,這種責(zé)任就是替代責(zé)任。將牽連關(guān)系作為侵權(quán)責(zé)任歸責(zé)基礎(chǔ)的理由有幾點(diǎn)。其一,牽連關(guān)系中的管理者或者監(jiān)督者具有法律上的監(jiān)管職責(zé),二者形成了特殊的法律連帶關(guān)系,管理者和監(jiān)督者承擔(dān)責(zé)任義不容辭。其二,被監(jiān)督者和被管理者一般是在執(zhí)行職務(wù)時侵權(quán),其自身往往并無主觀上侵權(quán)意圖,讓其單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任往往對其不公平。其三,如果管理者或者監(jiān)督者不承擔(dān)責(zé)任可能對受害者不公平。被監(jiān)督者和被管理者往往是社會弱勢者,其往往沒有能力足以賠償受害人的損害。“較之于直接致害人,法律所確定的替代責(zé)任人承擔(dān)能力較強(qiáng),通常能夠更有效地實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償功能?!逼渌?,認(rèn)為牽連關(guān)系反映的“株連”思想而對其橫加指責(zé)是沒有任何道理的,殊不知連帶責(zé)任廣泛存在于民商法領(lǐng)域,法律正是要利用這種牽連關(guān)系以實(shí)現(xiàn)對受害人的擔(dān)保。同樣,牽連關(guān)系也只能限制在法定范圍內(nèi),只有法定的牽連關(guān)系才可以作為歸責(zé)事由。牽連關(guān)系的擴(kuò)大化無疑會制造新的不公平并妨害自由。
第三是支配或重大影響。申言之,為他人行為責(zé)任的基礎(chǔ)在于:賠償義務(wù)人能夠支配加害人的行為或者能夠?qū)χ苯蛹雍θ说男袨楫a(chǎn)生重大影響。而在他人支配或者重大影響之下從事的行為不法致人損害時,該他人即便沒有具體的過失,也應(yīng)當(dāng)對此承擔(dān)責(zé)任。所謂支配或者重大影響,包含著兩層含義:其一,是二者之間通常存在一方支配或者重大影響另一方行為的特定關(guān)系。此種關(guān)系可以基于合同發(fā)生,也可以基于特定的身份關(guān)系甚至其他社會關(guān)系而發(fā)生,例如勞動關(guān)系、雇傭關(guān)系、親權(quán)或者監(jiān)護(hù)等等。此種關(guān)系具有較大的靈活性,只要一方可以支配或者對他人行為造成重大影響即可,至于其中一方能否支配或者重大影響另一方,則應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同內(nèi)容、法律規(guī)定或者社會一般觀念、交易習(xí)慣等來加以判斷。惟須注意的是,特定關(guān)系的存在只是一種通常的情形,并非責(zé)任構(gòu)成之必要條件。即只要致害行為是在他人支配或者重大影響之下從事的,即可反推出特定關(guān)系的存在;其二,是致害行為必須是在他人支配或者重大影響之下的行為。單純存在某種關(guān)系,通常并不足以構(gòu)成為他人行為負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)。因為在為他人行為責(zé)任中,直接加害人通常也是有意思能力、能夠預(yù)見損害后果及避免損害后果發(fā)生的人,特定關(guān)系的存在雖然可能在一定程度上束縛其行為,但是直接加害人仍然有獨(dú)立的意思空間。如果直接加害人單純出于自己的意志實(shí)施了加害行為,則特定關(guān)系的存在并無意義,仍然應(yīng)當(dāng)由直接加害人自己負(fù)責(zé),否則對另一方未免過苛。因此,只有致害行為處于他人的支配或者重大影響之下,方可由他人承擔(dān)責(zé)任。對他人行為的支配或者重大影響,嚴(yán)格地講,應(yīng)當(dāng)是通過對他人意志的支配或者重大影響來實(shí)現(xiàn)的,例如利用相互之間的“命令一服從”關(guān)系,將自己的意志強(qiáng)加給對方,使之在他人的意志驅(qū)使或者雙方意志共同的驅(qū)使之下從事特定的行為。但是,在特殊情況下如對無意思能力人,由于直接加害人并無意思能力,在觀念上則徑認(rèn)為直接加害人的行為受到了他人的支配或者重大影響。此外,為了保護(hù)受害人的利益,現(xiàn)代侵權(quán)法中出現(xiàn)了為他人行為責(zé)任“外觀化”的趨勢。即致害行為是否在他人支配或者重大影響之下,原則上應(yīng)當(dāng)視外在表現(xiàn)而定,只要致害行為在外觀上處于他人支配或者重大影響之下,就可以考慮責(zé)任的成立。
第四是“報償”以及“深口袋”理論。報償論主張“利益的歸屬之處即是損失的歸屬之處”、“獲取利益者,負(fù)擔(dān)危險,系公平正義之要求?!鄙羁诖鼊t是英美法為他人行為責(zé)任尤其是雇主責(zé)任的理論基礎(chǔ)。相對于作為個人的雇員來說,雇主像一個“深口袋”(DeePrPocket),由其承擔(dān)責(zé)任對受害人的保護(hù)更為有力。但是這兩種理論均不應(yīng)當(dāng)獨(dú)立作為為他人承擔(dān)責(zé)任的依據(jù):首先,人類通過社會活動獲取利益無疑是生存、發(fā)展人格之需要,如果以獲取利益作為承擔(dān)責(zé)任的依據(jù),必將極大的妨礙人們的自由;其次,單獨(dú)使享有財富者承擔(dān)責(zé)任是對對近代形成的“所有權(quán)絕對保護(hù)”的顛覆。使更有能力者承擔(dān)責(zé)任,其邏輯無異于“劫富濟(jì)貧”,其內(nèi)在邏輯無異于公平歸責(zé),又回到了價值判斷本身與手段同一的混亂邏輯。
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