王 然
河南大學(xué)法學(xué)院,河南 開封 475001
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以法律文化的視角看美國憲法
——讀《原則與妥協(xié)》有感
王然
河南大學(xué)法學(xué)院,河南開封475001
摘要:正如學(xué)習(xí)民法學(xué)避不開的國家是法德兩國,學(xué)習(xí)憲法學(xué)所避不開的國家就是美國。美國的政黨政治、官僚結(jié)構(gòu)的設(shè)置、對于言論自由的重視以及公民對于憲法實(shí)踐的普遍參與等一系列因素,使得美國憲法成為一部名副其實(shí)的“活著的憲法”,不僅僅對于美國的法治社會的構(gòu)建起到了重要的規(guī)范作用,而且對于世界各個國家的憲法制度的設(shè)計(jì)也產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。本文試圖從以上的各個因素入手并且結(jié)合王希教授的《原則與妥協(xié)》一書,對于論題進(jìn)行相對詳盡的論述。
關(guān)鍵詞:政黨政治;官僚機(jī)構(gòu);言論自由;權(quán)利文化
美國憲法何以成為全世界為數(shù)不多的“活著的憲法”之一,對于這個問題,前人大多是從具體的憲法制度入手來分析,單純靠引進(jìn)某項(xiàng)憲法制度來對中國的憲政實(shí)踐進(jìn)行改良,但卻忽視了一個更為根本性的問題,即并沒有發(fā)現(xiàn)中國和美國的憲政傳統(tǒng)的不同,也很少有學(xué)者從文化的角度來看待這個問題。王希的《原則與妥協(xié)》一書為我們研究美國的憲政歷程以及美國的憲政文化都提供了一個很好地參照工具,以下文章的論述主要圍繞著本書來展開的。本文嘗試分析美國之所以擁有“活著的憲法”的各種文化因素,從而對于論題有一個明晰的回答。
一、美國政黨政治的活躍文化
美國的憲政發(fā)展實(shí)際上都是由一個個政治(法律)精英們一手推動的,不論國會、總統(tǒng)以及最高司法部門(聯(lián)邦法院)都是在政治精英的辯論與妥協(xié)之中前進(jìn)、建立的,不斷的相互制衡——基于其對憲法及修正案的不同理解,形成了一個相對“平等”的政治參與舞臺,以自己的說服力征服大眾,從而推動國會立法、總統(tǒng)執(zhí)法以及法院司法。建國初期的精英階層,當(dāng)以漢密爾頓和杰斐遜為代表,他們共同起草《獨(dú)立宣言》以及1787年美國憲法,卻又因政治觀點(diǎn)(派別)相左,而不斷與對方辯論,并逐漸促成美國政黨體制的萌芽。由早期的聯(lián)邦黨人(漢密爾頓為首)與民主黨(杰斐遜為首)的對峙,在此過程中聯(lián)邦黨人逐漸失勢,而民主黨也開始分裂為民主黨以及民主共和黨,以致最后發(fā)展成共和黨與民主黨的分庭抗禮(中間經(jīng)歷了輝格黨與民主黨相對抗階段)。出現(xiàn)政黨分野,根源于二者對于“自由、平等、人權(quán)、幸?!钡睦斫獬霈F(xiàn)偏頗,漢密爾頓認(rèn)為:“絕對的社會平等是天方夜譚,政治必須由精英階層來領(lǐng)導(dǎo)和控制,共和社會絕不意味著所有社會成員在地位和財(cái)產(chǎn)方面的絕對平等,也絕不意味著所有的社會成員對政治會有同樣的興趣和責(zé)任感?!盵1]而杰斐遜則認(rèn)為:“經(jīng)濟(jì)上自食其力與政治上獨(dú)立自主的對應(yīng)關(guān)系?!盵1]
筆者認(rèn)為,不論于民主黨亦或是共和黨來看,他們對于美國的根基——憲法是絕對要服從的,正如杰斐遜于宣誓就職時所說的:意見的不同不等于原則的不同,我們的名字不同但(卻是)原則一致的兄弟,我們都是共和黨人,我們(同時)也都是聯(lián)邦黨人。[1]
二、立法、行政、司法機(jī)關(guān)所具有的民主文化
對于美國官僚機(jī)構(gòu)的來源,大致自我梳理了一下脈絡(luò),猛然發(fā)現(xiàn)不論是議會產(chǎn)生聯(lián)邦總統(tǒng)亦或是總統(tǒng)任命的大法官,其背后都有其“人民性”作為基礎(chǔ)與支撐(從而保證了其獨(dú)立性)。(一)立法部門:國會可以分為眾議院和參議院,這其間就體現(xiàn)了對于原則的堅(jiān)持與妥協(xié):1.眾議院代表聯(lián)邦選民,由各州選民直接或間接產(chǎn)生,其代表名額按“人口”比例來分配,代表平民政治力量;2.參議院由各州派2名成員為參議院議員,代表各州的平等主權(quán)地位,其代表的是上層貴族、大財(cái)團(tuán)的利益。美國的建國者們以憲法宣言形式建立共和國,可現(xiàn)實(shí)的“貴族”利益不得不為他們所考慮(甚至有的建國者更是既有利益者),在此思想考慮下就有了參眾兩院的分化,但是眾議院有人民的代表者,有其群眾基礎(chǔ)。(二)總統(tǒng)部門:總統(tǒng)(行政)部門受國會立法制約,但總統(tǒng)的選舉是由直接選舉或有的州采用總統(tǒng)選舉人團(tuán)的形式產(chǎn)生,其代表了人們的意志,存在“人民性”。(三)聯(lián)邦法院:其人民性并非從一開始便具備的,而是通過對于司法審查權(quán)的確立,從而在事實(shí)上對于國會以及總統(tǒng)權(quán)力的抗衡,可以拿憲法的解釋來維護(hù)憲法的權(quán)威,而憲法的制定基礎(chǔ)則是來源于人民,其人民性可以看出。但是這里只是在于強(qiáng)調(diào)憲法或者說聯(lián)邦法院們的判案依據(jù)具有人民性,并不是說司法應(yīng)該在判案過程之中講求的是人民性,恰恰是司法不應(yīng)該具有“人民性”——換句話就是說不應(yīng)該受到涉訴輿論的過分干涉,因?yàn)椤捌胀ù蟊娫诳创@樣(社會影響較大)的案件時,關(guān)注的并非客觀證據(jù)所能推導(dǎo)的法律上的證據(jù);而更多地關(guān)注于原被告的雙方的身份、財(cái)富等與案件毫無關(guān)聯(lián)的因素,從而在認(rèn)識上就已經(jīng)違背了‘客觀的自然公正’原理;‘考慮相關(guān)因素,不考慮相關(guān)因素’,而法院最終的裁判結(jié)果及裁判細(xì)節(jié)卻受到這樣有違法律基本邏輯思維的輿論引導(dǎo),實(shí)屬不該?!盵2]
三、美國憲法對于言論自由的保護(hù)文化
不論是在王希的書中還是在我們所能夠讀到的有關(guān)美國憲法發(fā)展歷史的教科書中都提到了許多經(jīng)典的案例,“系列焚燒國旗案件”就是其中關(guān)于言論自由最為經(jīng)典的案例,可以帶給我們許多的啟示:
(一)對于人權(quán)的認(rèn)識問題,如文中所講到的,不論是言論自由還是其他的一些基本人權(quán)都是人之所以為人的一些最為普適性的權(quán)利,在現(xiàn)實(shí)生活中卻遭到了各種各樣的態(tài)度,其實(shí)本文認(rèn)為“焚燒國旗”案件背后的意識形態(tài)在其中占據(jù)了很大的影響因素。不論美國所宣揚(yáng)的資本主義意識形態(tài)還是我國所宣揚(yáng)的社會主義意識形態(tài),都是對于本國一種主流的意識形態(tài)的宣揚(yáng)而存在,既然存在主流意識形態(tài),那么不可避免的就是存在非主流的意識形態(tài),言論自由就意味著每個人都有說不的權(quán)利,更甚者,從某一種程度上來講就是意味著人民有接受各種不同意識形態(tài)的權(quán)利,即便是作為憲法所規(guī)定的內(nèi)容(因?yàn)閼椃ū旧砭褪亲鳛橐环N主流意識形態(tài)的宣泄記載,憲法從其本質(zhì)上來講就是價值非中立的),即便這樣的憲法是民主自由的,那么也不意味著每個人都要去接受這樣憲法,因?yàn)槊裰髯杂杀旧砭褪且环N意識形態(tài)。
(二)關(guān)于美國人民對于聯(lián)邦憲法體制以及聯(lián)邦最高法院的信賴,有時候可以毫不夸張的講就是一種依賴。在美國每一個案子最后其實(shí)都可以歸結(jié)到憲法中來,因?yàn)橐罁?jù)托克維爾的理論來講,美國人認(rèn)為法官之有權(quán)對于公民進(jìn)行判決依據(jù)的是憲法而不是根據(jù)法律,美國人允許法官可以不應(yīng)用在他看來是違憲的法律。每一個人都是憲法光環(huán)下的人,每一個人都可以手拿憲法來維護(hù)自身的合法權(quán)益,每一個人對于憲法所確立的制度都是極為信賴的,即便不符合自身的利益涉及到個案之中還是信服最高法院的判決,因?yàn)槟鞘且环N體制文化所帶來的判決。實(shí)際上是對于羅爾斯書中所講到的純粹程序正義理論的現(xiàn)實(shí)應(yīng)用,也就是所謂的蛋糕理論——當(dāng)存在一種可以保證結(jié)果正義的程序存在時,程序有其自身的價值,而不用去理會所謂的結(jié)果,有了公正的程序,什么樣的結(jié)果也都是可以接受的。[3]回歸到現(xiàn)實(shí)中就是說,司法裁判結(jié)果的正確性并不必然等同于裁判的合法性,甚至裁判結(jié)果合乎實(shí)體法的要求,也并不意味著該結(jié)果就是完全正當(dāng)?shù)?,只有在訴訟程序中具有公正性與合法性,裁判結(jié)果的合法性和正當(dāng)性才能得到保證。[4]
(三)關(guān)于兩種人權(quán)的看法,一種是個人人權(quán),而另一種是集體人權(quán),反映到這個案子中就是所謂的個人言論自由和民眾的愛國情感之間的沖突選擇問題,美國人爭論了那么多年也沒有一個確定的答案,但是這樣的過程并不激烈,每個人都是在制度的框架之下進(jìn)行理性思辨,每個人都有接受不同觀點(diǎn)的自由,這也是言論自由本身所具有的品質(zhì)。權(quán)利從其本質(zhì)上來講總是一種個體權(quán)利,權(quán)利最終的享有主體是個體而不是所謂的集體,因?yàn)樗械募w名稱,比如說國家、單位、社團(tuán)等等,最終都是要落實(shí)到每一個個體的頭上,而到了我國現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常提到的就是關(guān)于“人民權(quán)利”這樣的說法。
四、獨(dú)有的英美式法律“發(fā)現(xiàn)”文化
這部分的內(nèi)容主要體現(xiàn)在美國的整個憲政歷程之中,英美法系國家的法律發(fā)展過程主要依賴于法律的發(fā)現(xiàn),而作為法律發(fā)現(xiàn)主要主體的法院在此過程之中發(fā)揮了十分重要的作用,我們說法院是獨(dú)立于甚至超然于政治運(yùn)作之外的社會保障機(jī)制之一,但是通過閱讀《原則與妥協(xié)》一書卻會發(fā)現(xiàn)不一樣的結(jié)論,主要體現(xiàn)在聯(lián)邦法院所與生俱來的政治性因素:
(一)聯(lián)邦法院所具有的政治性
托克維爾在《論美國的民主》一書第六章中便談到了“美國的司法權(quán)以及其對于政治社會的影響”。首先,托克維爾論述了聯(lián)邦法院與世界上的其他國家司法系統(tǒng)一樣,都是具備三點(diǎn)特征:1、都是對于案件進(jìn)行裁判;2、只是對于私人案件的審理,而不能對于全國的一般原則進(jìn)行宣判;3、即司法權(quán)的被動性,從不主動進(jìn)攻。緊接著,托克維爾講到了美國聯(lián)邦法院的法官們被授予巨大的政治權(quán)力,“其原因在于:美國人認(rèn)為法官之有權(quán)對于公民進(jìn)行判決是根據(jù)憲法,而不是根據(jù)法律,美國人允許法官可以不應(yīng)用在他看來是違憲的法律?!盵5]
(二)憲法判例的作用
對于美國憲法,有人說它過于原則化,不具有可操作性。美國憲法確實(shí)精簡、原則,憲法條文總共就是7條,加上憲法修正案也不過就是30多條的內(nèi)容,但是卻經(jīng)歷了200多年的歷史并沒有太多的變化,分析其原因不難看出來,美國憲法的內(nèi)容原則,但是其涉及的內(nèi)容龐多;最主要的原因是憲法應(yīng)用于司法實(shí)踐之中,實(shí)踐使其成為一部真正意義上的活的憲法。
[參考文獻(xiàn)]
[1]王希.原則與妥協(xié)—美國憲法的精神和實(shí)踐[M].北京:北京大學(xué)出版社,2000.
[2]周安平.涉訴輿論的面相與本相:十大經(jīng)典案例分析[J].中國法學(xué),2013(1):160-174.
[3]夏錦文,王艷暉.追尋程序的爭議—谷口安平程序正義理論探析[J].江蘇社會科學(xué),2001(2):85-90.
[4]陳瑞華.法律人的思維方式[M].北京:法律出版社,2011.2.
[5]托克維爾.論美國的民主[M].北京:商務(wù)印書館,1988:111.
中圖分類號:D93/97
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:2095-4379-(2016)22-0127-02
作者簡介:王然(1995-),女,蒙古族,內(nèi)蒙古通遼人,河南大學(xué)法學(xué)院2013級本科生。