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      在公共場所撿拾遺忘物的行為定性

      2013-01-30 04:53:23胡乩生
      中國檢察官 2013年14期
      關(guān)鍵詞:江某汪某遺失物

      文◎胡乩生*

      在公共場所撿拾遺忘物的行為定性

      文◎胡乩生*

      【典型案例】汪某(本案失主)于2006年3月26日14時許,攜帶一個手機包裝盒(內(nèi)裝一部當日新購買的三星D608型手機及電池)到某銀行營業(yè)廳辦理存款,在填寫單據(jù)時將該包裝盒放在供客戶填寫單據(jù)的桌子上,填好單據(jù)后汪某到銀行柜臺去辦理存款業(yè)務(wù),將包裝盒落在營業(yè)廳的桌子上忘記帶走。汪某辦理完存款業(yè)務(wù)后,即離開銀行。江某(本案犯罪嫌疑人)于同日15時許,也到該銀行辦理業(yè)務(wù),在填寫開戶申請單時發(fā)現(xiàn)桌子上有一手機包裝盒,江某即認為該手機為他人的遺失物,遂將盒子內(nèi)的手機及電池取出帶走。失主汪某此后返回銀行取走手機包裝盒,旋即發(fā)現(xiàn)包裝盒內(nèi)的手機及電池丟失。汪某向公安機關(guān)報案后,警察根據(jù)銀行內(nèi)的監(jiān)控錄像及從銀行紙簍內(nèi)提取的江某所填寫的單據(jù)等證據(jù),查找到了江某,江某遂將手機及電池交出退還給汪某。經(jīng)價格鑒定,手機價值為人民幣2800元。公安機關(guān)以江某涉嫌盜竊罪立案偵查,某區(qū)檢察院以江某涉嫌犯盜竊罪向某區(qū)法院提起公訴。后在法院審理期間,檢察院以證據(jù)變化為由撤回起訴。最終對江某作無罪處理。

      一、分歧意見

      刑法意義上,對本案中江某的行為性質(zhì)及處理方式,存在三種意見:一是認為構(gòu)成盜竊罪,應(yīng)追究刑事責(zé)任;二是認為侵占他人遺忘物的行為屬于侵占罪的性質(zhì),但數(shù)額未達到侵占罪的起刑點,不構(gòu)成侵占罪;三是認為情節(jié)顯著輕微,不構(gòu)成犯罪。筆者同意第三種意見。

      二、江某的行為不構(gòu)成侵占罪

      侵占罪是將代為保管的他人財物,或者他人的遺忘物、埋藏物非法占為己有,數(shù)額較大,拒不退還的行為。江某的行為是否構(gòu)成侵占罪,首先需要確定案件中的手機屬于遺忘物還是遺失物。

      遺忘物與遺失物具有不同的法律屬性和法律后果。在刑法意義上,只有他人的“遺忘物”才能成為侵占罪的犯罪對象。我國法律并沒有明確規(guī)定遺忘物與遺失物的概念,但通常認為,“遺忘物”是指當事人由于一時粗心而失去占有,但能夠憑借記憶等線索而較明確地去查找的財物,也就是說,失主對“遺忘物”知道何時何地丟的,也比較容易找回來。而“遺失物”則不同,失主只知道財物丟失但是不確定丟失的時間地點。本案中,失主汪某將新購買的手機遺落在銀行桌子上,喪失了對手機的實際控制。但汪某作為一名具有完全民事行為能力的正常人,應(yīng)該記得新購手機并帶去銀行的情況,當發(fā)現(xiàn)手機丟失后,也能夠回憶起手機丟失的時間和地點。事實上,汪某發(fā)現(xiàn)手機不見后很快就到銀行來尋找,這也足以印證手機不屬于遺失物,而是遺忘物。

      本案盡管符合侵占罪中犯罪對象的要件要求,但由于以下兩方面的原因,并不能構(gòu)成侵占罪:

      首先,涉案手機的價值未達到侵占罪“數(shù)額較大”的入罪數(shù)額標準。構(gòu)成侵占罪,尚需滿足“數(shù)額較大”的要求。以北京市為例,該案發(fā)生于2006年,根據(jù)北京市高級法院、市檢察院、市公安局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于八種侵犯財產(chǎn)犯罪數(shù)額認定標準的通知》(京高法發(fā)(1998)第188號),侵占罪的“數(shù)額較大”為一萬元以上。本案中涉案手機價值僅僅為2800元,未達到侵占罪的入罪門檻。

      其次,江某沒有“拒不歸還”的情形。雖然失主汪某通過警察的介入才查找到嫌疑人江某,但由于江某隨即將手機歸還給了失主汪某,而不是拒絕歸還,所以江某沒有“拒不歸還”這一構(gòu)成侵占罪的必備要件。

      三、江某的行為不構(gòu)成盜竊罪

      江某在公共場所將他人遺忘的手機從包裝盒中取出拿走的行為,具有較強的盜竊罪的特征。但綜合事實與證據(jù),并結(jié)合事前事后的具體情形,不應(yīng)認定其構(gòu)成盜竊罪。具體分析如下:

      首先,涉案手機處于無人占有的狀態(tài)。銀行的營業(yè)廳是一個開放的、人流量很大的交易等候場所,任何人都可以自由進出,屬于法律意義上的“公共場所”。在公共場所,每個人應(yīng)該看管好自己的財物,其他人沒有義務(wù)和責(zé)任去照看他人的財物或者所有權(quán)(占有權(quán))狀態(tài)不確定的物品。應(yīng)該說,這部手機客觀上處于一種無人對其實施有效控制的“占有”不確定狀態(tài)。

      可能有人會認為,客戶遺落在銀行營業(yè)場所的財物應(yīng)該是由銀行進行“占有”,因為銀行營業(yè)場所具有嚴密的保安措施,有義務(wù)和能力保護客戶的財物安全。對此,筆者持不同看法。因為銀行及其員工既沒有受到汪某的委托,在客觀上也不能實際控制這部手機,無法有效占有。事實上,本案中銀行及其員工(含營業(yè)廳的保安員)一直都沒有發(fā)現(xiàn)營業(yè)廳桌子上這部手機的存在。所以,這部被遺落的手機并不是當然地處在銀行的占有之下。

      其次,江某拿手機的行為是撿拾而非竊取?!案`取”與“撿拾”都是取得物品占有的方式,但具有明顯不同的法律性質(zhì)。前者涉嫌盜竊,后者則無關(guān)犯罪。本案中,江某到銀行營業(yè)廳后發(fā)現(xiàn)了這部無人看管的手機,其從盒中取出手機并拿走、卻將包裝盒留在桌子上的舉動,在一定程度上表明其具有害怕被別人發(fā)現(xiàn)的心理狀態(tài),但卻不能因此而認為構(gòu)成秘密竊取。人們習(xí)慣于認為放在屋子里的東西都是有人實際控制的,而往往忽略對屋子空間的法律屬性及財物的實際占有狀態(tài)的具體分析。本案中,事發(fā)在營業(yè)廳這一公共場所,涉案手機暴露在公眾視野之下,且不為任何人所實際控制,江某拿走手機的行為是完全公開的。而且,如果推斷江某的舉動是“偷”,則只能認為當時的手機是在銀行的“占有”下,則會導(dǎo)致“江某盜竊金融機構(gòu)”這樣嚴重的法律論斷,而這個結(jié)論顯然超出了公眾的預(yù)期范圍。

      四、案后余思

      (一)避免先入為主、有罪推定等慣性思維模式

      這個案件作為盜竊案進入了刑事訴訟環(huán)節(jié),并進入了法院審理程序,這一過程是值得思考的。

      長期以來,有的司法工作者容易先入為主,帶著有罪推定的心態(tài),動用刑事手段來解決不應(yīng)進入刑事司法程序的普通糾紛問題。雖然我國法律已將無罪推定明確,但由于傳統(tǒng)習(xí)慣與經(jīng)驗做法的影響,使得有些本不應(yīng)升格為刑事案件的矛盾和糾紛被簡單化地升格處理。本案中一個普通的撿拾財物行為被作為刑事案件辦理,清晰的反映了上述傾向。雖然警方的行為在開始是正當?shù)摹谑е鞯膱缶?,警方介入調(diào)查,找到拿走手機的江某,但在江某歸還手機之后,警方仍然立案偵查,并移送審查起訴,這一過程反映出警方在處理社會矛盾時的方式單一和程序僵化。

      警方堅持以刑事案件查辦,也反映出公安機關(guān)立案容易銷案難的實際狀況。即使辦案人員也認為不宜做刑事案繼續(xù)處理的,由于實際上存在的各種考核考評機制,使得承辦人也沒有足夠的意愿和能力去停止已經(jīng)啟動的刑事程序。這在客觀上需要檢察機關(guān)發(fā)揮好監(jiān)督作用,確保無罪的人不被刑事追究。

      (二)深入貫徹“平和理性、文明規(guī)范”的執(zhí)法觀,強化證據(jù)客觀意識,確保檢察執(zhí)法效果

      檢察院作為法律監(jiān)督機關(guān),有責(zé)任維護法制統(tǒng)一、保障公平正義。這要求加大法律監(jiān)督力度,深入貫徹“平和理性、文明規(guī)范”的執(zhí)法觀,全面全程落實無罪推定的要求,強化客觀證據(jù)意識。避免單純套用法條的簡單化執(zhí)法,避免只用刑法處理社會矛盾糾紛的機械化執(zhí)法。要創(chuàng)新刑事訴訟監(jiān)督工作模式,堅決摒棄檢察院只是“偵查、起訴、審判”流水線上的一個流程的錯誤定位,堅決做好法律的監(jiān)督者。要將不應(yīng)進入刑事程序的案件堅決剔除掉、要堅決把握好在批捕、起訴環(huán)節(jié)發(fā)揮好既是訴訟程序參與者、又是法律監(jiān)督者的雙重定位,依法做好訴訟監(jiān)督,保障檢察執(zhí)法效果。

      *北京市西城區(qū)人民檢察院[100035]

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