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    現(xiàn)行法律體系對商業(yè)秘密保護(hù)的缺失和錯漏

    2012-04-29 20:31:32代意凱
    經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊 2012年15期

    代意凱

    摘要:《反不正當(dāng)競爭法》從所用詞語表面含義看,中國法律對構(gòu)成商業(yè)秘密的要求比TRIPs協(xié)議只是多了一個“具有實用性”,但實際仔細(xì)分析,TRIPs協(xié)議的界定可成為商業(yè)秘密的范圍比中國對商業(yè)秘密定義界定的范圍大得多。探討了《反不正當(dāng)競爭法》的定義及其范圍,限制了商業(yè)秘密應(yīng)有的保護(hù)范圍,不適當(dāng)?shù)叵拗屏藱?quán)利人訴求的合理范圍,也給權(quán)利人訴訟時的舉證帶來極大的難度和挑戰(zhàn)。

    關(guān)鍵詞:法律分析;現(xiàn)行法律體系;商業(yè)秘密保護(hù)

    中圖分類號:D92 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:1673-291X(2012)15-0105-01

    一、實體法定義及范圍之法律分析

    1.“技術(shù)信息和經(jīng)營信息”與“未披露信息”之區(qū)別

    顯而易見,構(gòu)成商業(yè)秘密的“技術(shù)信息和經(jīng)營信息”應(yīng)當(dāng)是“未披露信息”,這是不言而喻的;而“未披露信息”卻不一定僅僅是“技術(shù)信息和經(jīng)營信息”,它的范圍可以囊括更多的內(nèi)容。如:從企業(yè)的角度看,除了享有“技術(shù)信息和經(jīng)營信息”外,企業(yè)還享有“管理信息”?,F(xiàn)行法律未對經(jīng)營信息作進(jìn)一步的解釋,導(dǎo)致在訴訟前就必須先對該信息是否屬于技術(shù)信息或者經(jīng)營信息進(jìn)行界定,縮小了商業(yè)秘密保護(hù)范圍,致使權(quán)利人的管理信息得不到應(yīng)有的法律保護(hù)。

    2.“能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益”與“具有商業(yè)價值”之區(qū)別

    從表面看,兩者似乎是一致的。人們一般認(rèn)為,沒有給權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益的信息應(yīng)該沒有什么用處。其實不然,因為有一些信息雖然不能給權(quán)利人帶來直接經(jīng)濟(jì)利益,但該信息的披露卻可以給權(quán)利人的競爭對手帶來經(jīng)濟(jì)利益,而這也就意味著給權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)損失。

    3.“具有實用性”之含義

    “具有實用性”是中國對商業(yè)秘密構(gòu)成的另外一個要求,是TRIPs協(xié)議所沒有的。由于對什么是“實用性”,相關(guān)法律條文并沒有解釋,所以,法院在審理案件時一 般是參照專利申請中對專利的實用性要求來做的?!秾@ā穼嵱眯缘囊笫侵赴l(fā)明或者實用新型技術(shù)必須在產(chǎn)業(yè)上“能夠制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極效果”。此處“能夠產(chǎn)生積極效果”的要求類似前述的“能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益”的要求,在此不再贅述。而要求“能夠制造或者使用”對一個專利申請的技術(shù)解決方案來說,是合理的。這是因為,要取得專利保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是完整的,但作為商業(yè)秘密的技術(shù)信息就不一定必須是“能夠制造或者使用”。因此,現(xiàn)行法律關(guān)于商業(yè)秘密應(yīng)具有“實用性”的要求也不盡合理。

    二、程序法方面的弊端及缺漏之法律分析

    1.舉證責(zé)任之負(fù)擔(dān)

    現(xiàn)行民事訴訟采行“誰主張、誰舉證”的基本原則,這一原則適用于商業(yè)秘密之保護(hù)過程時,會出現(xiàn)以下窘境:對商業(yè)秘密在實體方面定義的限定條件越多,則原告的舉證責(zé)任就越重。根據(jù)法律定義,商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)是“技術(shù)信息或者經(jīng)營信息”,還必須“能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實用性”,這些都構(gòu)成應(yīng)由原告舉證的權(quán)利內(nèi)容,且內(nèi)容都很具體,并且必須是由原告提供相應(yīng)證據(jù)。這種證明責(zé)任比起要證明是“未披露信息”、“具有商業(yè)價值”在訴訟實踐中要難得多。

    2.專門審理程序規(guī)定的闕如

    由于中國法律沒有對侵害商業(yè)秘密案件審理程序作專門的規(guī)定,一般在審理此類案件時會參照其他有關(guān)審理知識產(chǎn)權(quán)案件的規(guī)定,這導(dǎo)致司法實務(wù)中各種問題的頻仍出現(xiàn)。一方面,中國法律只規(guī)定“因新產(chǎn)品制造方法發(fā)明專利引起的專利侵權(quán)訴訟,由制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人對其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法承擔(dān)舉證責(zé)任”。正因為法律已經(jīng)非常明確地規(guī)定只適用于“發(fā)明專利”,被告方當(dāng)然會抗辯,主張適用于發(fā)明專利審理的法律規(guī)定并不當(dāng)然地也適用于商業(yè)秘密的審理。另一方面,由于該規(guī)定限于“新產(chǎn)品制造方法”也使其適用性受到極大限制。首先,新產(chǎn)品的認(rèn)定需要一定的程序本身是一個問題;其次,很多已有產(chǎn)品,雖然其制造方法是公知的,但制造過程幾乎都有秘訣,這些秘訣是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量高于其他企業(yè)或者生產(chǎn)、制造成本低于其他企業(yè)的關(guān)鍵信息,這些秘訣正是企業(yè)的技術(shù)秘密。而在訴訟程序中,原告要有足夠證據(jù)證明涉嫌侵權(quán)者在生產(chǎn)、制造產(chǎn)品的過程中已經(jīng)使用了與自己相同的秘訣,其難度可想而知是如何巨大。[責(zé)任編輯 陳鳳雪]

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