邵眺眺 梅宇宏 沙曉亮
(1.揚州大學(xué)法學(xué)院,江蘇揚州225009;2.江蘇省靖江市國家稅務(wù)局,江蘇靖江214500)
何為“山寨”?我們認(rèn)為,要給某種現(xiàn)象冠以“山寨”之名,應(yīng)符合兩點:第一,山寨現(xiàn)象要有與之對應(yīng)的原現(xiàn)象,即在現(xiàn)實生活中已存在著的現(xiàn)狀,例如山寨版奧斯卡獎——金酸梅獎以奧斯卡獎的存在為前提;第二,山寨現(xiàn)象與原現(xiàn)象應(yīng)屬于同一種或者同一類性質(zhì)的事物,例如山寨版《無極》——《一個饅頭引發(fā)的血案》和《無極》同屬于影視作品。對于目前出現(xiàn)的山寨現(xiàn)象,主要存在以下兩種狀態(tài):
其一是抄襲、仿造。不可否認(rèn),在山寨現(xiàn)象中存在著一些純粹的抄襲和模仿,例如在鹽城阜寧縣出現(xiàn)的山寨版中國館,已然侵犯了中國館的著作權(quán)。對于此意義上的山寨現(xiàn)象我們應(yīng)當(dāng)予以否定,它是對現(xiàn)有法律體制尤其是知識產(chǎn)權(quán)法律制度的極大破壞。
其二是對正牌產(chǎn)品或者主流文化的借鑒、模仿、使用。此種狀態(tài)在山寨現(xiàn)象中更為普遍,例如在手機行業(yè)大量出現(xiàn)的山寨手機,它們模仿品牌手機的商標(biāo)、外觀設(shè)計,又利用自身低廉的價格贏得市場;在文化領(lǐng)域出現(xiàn)的山寨文化對主流文化的戲謔和挑戰(zhàn),例如美國奧斯卡獎的山寨版金酸梅獎,《無極》的山寨版《一個饅頭引發(fā)的血案》,等等。這些山寨現(xiàn)象常常游走在侵權(quán)、違法的邊緣,但是對于人們的生活又有著重要的意義,山寨產(chǎn)品價格低廉,讓普通百姓受惠;山寨文化搞笑幽默,讓人們身心放松,此時我們對山寨現(xiàn)象不宜一概而論。
其實,所謂山寨現(xiàn)象并非一個精確的法律概念,我們認(rèn)為,與其給山寨現(xiàn)象下一個不周全的定義,不如根據(jù)其類型來分析,由表及里更為清晰。本文將山寨現(xiàn)象分為兩類:一類是由理性經(jīng)濟(jì)人主導(dǎo)的,以經(jīng)濟(jì)利益為唯一目的的山寨現(xiàn)象,即“山寨產(chǎn)品”,例如山寨手機、山寨電腦等;另一類是由感性娛樂人主導(dǎo)的,以娛樂搞笑大眾為目的的山寨現(xiàn)象,即“山寨文化”,例如山寨電影、山寨小品等[1],這種山寨現(xiàn)象可能會產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益,但主要是為了娛樂大眾。
1.山寨產(chǎn)品與《商標(biāo)法》
NCKIO手機是我國國內(nèi)手機賣場比較常見的山寨手機,其商標(biāo)與知名品牌手機NOKIA相差不多。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第51條規(guī)定及《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)案件適用法律的解釋》第9條、第10條的規(guī)定,法院判案時站在具有一般注意力的消費者立場上,通過對NOKIA與NCKIO的字體、讀音等的比較可以認(rèn)定兩者近似,并得出結(jié)論:山寨產(chǎn)品NCKIO侵犯了NOKIA的商標(biāo)權(quán)。然而,我們認(rèn)為上述推論存在以下問題:
首先,與其他國家立法相比較,我國《商標(biāo)法》第52條第1款的規(guī)定,缺乏了一個重要的構(gòu)成要件,即“混淆可能性”,歐共體法院在相關(guān)案例中將“混淆可能性”定義為“公眾可能就有關(guān)商品或者服務(wù)的來源發(fā)生錯誤認(rèn)識”[2]61。我國僅在司法解釋中作了類似規(guī)定,這是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。根據(jù)我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》,只要近似于正牌產(chǎn)品的商標(biāo)就是侵權(quán),而不問是否混淆了消費者,以致實踐中我國大部分山寨產(chǎn)品都存在侵權(quán)的可能性。
其次,《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)案件適用法律的解釋》第10條提出,認(rèn)定商標(biāo)近似時要“以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)”。然而“公眾”具有很大的不確定性。首先是范圍的不確定性,即在多少人當(dāng)中引起混淆可認(rèn)定為在“公眾”中引起混淆;其次是公眾意志的不確定和不統(tǒng)一性[3]205。如果在一部分公眾中引起了混淆,在另一部分中卻沒有,則應(yīng)以哪一部分人的判斷標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)?
2.山寨產(chǎn)品與《專利法》
山寨手機NCKIO除了商標(biāo)模仿正牌手機NOKIA外,其功能和整體外型也模仿NOKIA,使消費者覺得兩者并無差異。對于NCKIO是否侵犯NOKIA的發(fā)明專利和實用新型專利,可以由專業(yè)人士根據(jù)技術(shù)指數(shù)客觀、科學(xué)地作出判定,但其是否侵犯NOKIA的外觀設(shè)計專利?
根據(jù)我國《專利法》第2條第4款的規(guī)定,我國判定外觀設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)是新穎性及富有美感,但是何為“美感”?所謂美感是人的一種主觀色彩,它與人的生活環(huán)境、閱歷、愛好等息息相關(guān),不同的人對同一樣事物有著不同的感受,同一人對同一樣事物在不同時間不同狀態(tài)下也會有著不同的感受。實務(wù)操作中,相關(guān)人員認(rèn)為“只要不是極丑陋的,不違反社會公共道德的,能為大家所接受的,就符合美感的條件”[4]30??梢?《專利法》所要求的“美感”并無實際意義。因此,在我國外觀設(shè)計專利的取得只要符合新穎性即可。相比較國外的立法,我國《專利法》對外觀設(shè)計專利的要求過于低,就如NOKIA的每款手機都在我國申請了外觀設(shè)計專利,受我國法律保護(hù)。然而,大部分手機的外觀都比較類似,這樣是否會對其他手機生產(chǎn)者造成過多的限制,有待商榷。
《一個饅頭引發(fā)的血案》是胡戈采取《中國法治報道》的形式,剪輯電影《無極》的素材,再添加了其他內(nèi)容改編而成的法制破案故事,由于幽默風(fēng)趣,該短片在網(wǎng)絡(luò)上迅速傳播,影響廣泛,最終《無極》的制片方起訴胡戈侵犯了其著作權(quán)。
對于《一個饅頭引發(fā)的血案》的定性,有的認(rèn)為它是未經(jīng)著作權(quán)人同意的演繹作品,有的認(rèn)為它是為個人學(xué)習(xí)研究或欣賞的合理使用,有的認(rèn)為是為了評論、介紹某一作品的合理使用。我們認(rèn)為,《一個饅頭引發(fā)的血案》以一種引人發(fā)笑的方式重新組織了《無極》的畫面,其中有許多對《無極》本身加以諷刺和嘲弄的成分,因此形成了一種特殊的作品——模仿諷刺作品。所謂模仿諷刺作品源于英文的Parody一詞,在美國版權(quán)法理論中,Parody特指通過模仿原作內(nèi)容而對原作加以諷刺或批評的創(chuàng)作形式[5]。
我國《著作權(quán)法》第22條列舉了合理使用的12種具體情況,沒有原則性規(guī)定,也沒有兜底性條款,相比較于國外的立法而言,12種合理使用顯得極少。這樣封閉式的立法在一定程度上保護(hù)了著作權(quán)人的權(quán)利,但是忽略了社會公眾的利益。隨著社會的飛速發(fā)展,人們對作品的使用方式越來越多樣化,我國《著作權(quán)法》的規(guī)定顯然不利于整個社會科學(xué)文化的發(fā)展。
第一,在商標(biāo)保護(hù)中,制止“混淆可能性”是核心問題
商標(biāo)的功能是區(qū)別出處,標(biāo)記本身沒有意義,只有在和特定的商品和特定的商譽相聯(lián)系時才值得保護(hù)。國際或國外的大多數(shù)立法都把“混淆可能性”作為商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件。《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》第16條規(guī)定:“注冊商標(biāo)的所有權(quán)人享有專有權(quán),以阻止所有第三方未經(jīng)該所有權(quán)人同意在貿(mào)易過程中對已注冊商標(biāo)的貨物或服務(wù)的相同或類似貨物或服務(wù)使用相同或類似標(biāo)記,如此類使用會導(dǎo)致混淆可能性。在對相同貨物或服務(wù)使用相同標(biāo)記的情況下,應(yīng)推定存在混淆的可能性。”《法國知識產(chǎn)權(quán)法》第713條第1款規(guī)定:“如果相同商品上使用相同商標(biāo),或者在相同或類似商品上使用近似商標(biāo),必須有混淆可能性才構(gòu)成侵權(quán)?!睂τ凇盎煜赡苄浴钡恼J(rèn)定,美國第九巡回上訴法院在審理相關(guān)案件時,提出了如下因素來衡量混淆的可能:商標(biāo)的強度,即它的顯著性;商品的接近程度,主要判斷是有無競爭關(guān)系;商標(biāo)的近似程度,包括音、形、義;實際混淆,主要針對銷售規(guī)模;市場營銷渠道;商品類型及顧客注意力程度,例如顧客是“沖動”購買型還是“謹(jǐn)慎”購買型;被告意圖;擴張的可能,今后是否存在競爭的可能性等等。
我國《商標(biāo)法》未將“混淆可能性”作為商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件,造成了大量的山寨產(chǎn)品存在侵犯正牌產(chǎn)品商標(biāo)權(quán)的嫌疑。如上文所述,山寨產(chǎn)品價格低廉,作為一般的消費者不至于因為其商標(biāo)近似于正牌商品就直接產(chǎn)生混淆;或者銷售者在銷售過程中告知消費者其為山寨產(chǎn)品,消費者更加不會產(chǎn)生混淆。山寨產(chǎn)品的存在有利于加強整個市場的自由競爭,也為消費者提供了更多的選擇空間。因此,我國《商標(biāo)法》應(yīng)當(dāng)增加“混淆可能性”這一構(gòu)成要件,為山寨產(chǎn)品的發(fā)展留出發(fā)展空間。
第二,認(rèn)定商標(biāo)近似時要“以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)”,這是一個模糊的規(guī)定
我國《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件使用法律若干問題的解釋》規(guī)定,商標(biāo)法所稱的相關(guān)公眾,是指與商標(biāo)所標(biāo)識的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費者和與前述商品或者服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。然而,消費者和經(jīng)營者對于相關(guān)商品或者服務(wù)的注意力顯然有著很大的差距,一般來說,經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)比消費者有著更高的注意義務(wù),司法解釋并未就以誰的注意義務(wù)為標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定。在國外,這一問題同樣沒能得到有效解決,法官審理案件時也僅僅以其自身的經(jīng)驗和常識來作出判斷。我們認(rèn)為,可以通過分層次選擇公眾意見進(jìn)行匯總,在此基礎(chǔ)上賦予法官一定的自由裁量權(quán),由法官結(jié)合自身的司法經(jīng)驗進(jìn)行判定較為合理。
在所有對外觀設(shè)計進(jìn)行立法保護(hù)的國家中,除我國外,只有日本《外觀設(shè)計法》規(guī)定了對外觀設(shè)計專利的美感要求。但日本多數(shù)學(xué)者認(rèn)為:美感只是一個以一般消費者的立場來判斷的感性用語,它在此是為了有別于發(fā)明,后者是利用自然法則的技術(shù)思想[6]。美國《專利法》中沒有規(guī)定外觀設(shè)計專利要具有美感,但規(guī)定了外觀設(shè)計專利應(yīng)具有裝飾性。美國《專利法》第171條規(guī)定:“任何人為制造品發(fā)明的任何新穎、獨創(chuàng)和裝飾性的外觀設(shè)計可以按照本編的條件和要求取得專利?!盵7]219英國、澳大利亞、巴西等國的外觀設(shè)計法也都有類似的“裝飾性”要求。澳大利亞法律認(rèn)為,“工業(yè)品外觀設(shè)計是指應(yīng)用于一件物品的形狀、外形、圖案或裝飾性特征?!卑臀鳌豆I(yè)產(chǎn)權(quán)法》第11條第2款規(guī)定:“工業(yè)品外觀設(shè)計是指在工業(yè)或商業(yè)上,可以依手工、機械或化學(xué)方法(單獨或聯(lián)合使用),應(yīng)用于產(chǎn)品裝飾的線條或彩色的新的安排或組合?!?/p>
鑒于“美感”在理論和實踐中的不確定性,我們建議我國《專利法》可以借鑒國外的立法,將“美感”換成“裝飾性”,以提高我國專利法對外觀設(shè)計申請的要求?,F(xiàn)行的《專利法》要求過低,導(dǎo)致一些設(shè)計粗糙、簡陋但是之前未出現(xiàn)過的外觀設(shè)計充斥市場,尤其是一些正牌產(chǎn)品再運用自己的財力、人力優(yōu)勢,很容易利用法律的規(guī)定排擠山寨產(chǎn)品生產(chǎn)者的空間,最終不利于消費者,更不利于市場經(jīng)濟(jì)的合理有序發(fā)展。因此,以裝飾性作為外觀設(shè)計專利條件一方面便于操作,又可以提升我國外觀設(shè)計的質(zhì)量,另一方面有利于消費者,更加維護(hù)了市場的穩(wěn)定發(fā)展。
《著作權(quán)法》中合理使用制度的設(shè)立,是對知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人和公眾利益的一種均衡保護(hù),以達(dá)到知識產(chǎn)權(quán)法促進(jìn)科學(xué)、文化事業(yè)發(fā)展的目的。世界各國對于著作權(quán)合理使用判斷標(biāo)準(zhǔn)的立法主要采用兩種模式:第一種為因素主義,即法律對是否構(gòu)成著作權(quán)合理使用只作原則性的規(guī)定,例如,1976年的《美國版權(quán)法》第107條中規(guī)定了著名的判斷合理使用的四點考慮標(biāo)準(zhǔn):使用的目的和性質(zhì),包括這種使用是具有商業(yè)性質(zhì)還是為了非營利的教育目的;有版權(quán)的作品的性質(zhì);所使用部分的數(shù)量在整部作品中所占比例和內(nèi)容性;這種使用對原有版權(quán)作品的潛在市場或價值影響。因素主義具有靈活性和概括性,賦予了法官很大的自由裁量權(quán),但也容易造成司法實踐的混亂;第二種是規(guī)則主義,即法律采用列舉的方式對構(gòu)成合理使用的行為類型作出具體規(guī)定,例如,英國合理使用范圍的規(guī)定有48項,日本有20項,德國有15項,韓國有14項,我國規(guī)定了12項。規(guī)則主義具有穩(wěn)定性和規(guī)范性,使法官在裁量時有了明確的標(biāo)準(zhǔn),但常常造成立法的滯后。我國《著作權(quán)法》第22條僅規(guī)定了12種合理使用的情形。我們建議,一方面在我國《著作權(quán)法》中增加合理使用的原則性規(guī)定,指導(dǎo)司法實踐工作,另一方面及時吸收實踐中被認(rèn)可的合理使用情形,限制法官的自由裁量權(quán)。相比其他國家的著作權(quán)法,我們認(rèn)為以下幾種合理使用的情形可以明確列入我國《著作權(quán)法》:
1.附帶使用
附帶使用在很多國家都被認(rèn)為是著作權(quán)合理使用行為的一種。比如英國《版權(quán)法》第31條規(guī)定:“(1)藝術(shù)作品、錄音、影片、廣播或電視節(jié)目中附帶使用版權(quán)作品的,不侵犯該作品之版權(quán);(2)向公眾發(fā)行,或者播放、放映、廣播或者在電視節(jié)目服務(wù)中使用任何版權(quán)資料,凡依第(1)款之規(guī)定其制作不侵犯版權(quán)的,上述行為亦不侵犯版權(quán)?!盵8]現(xiàn)實創(chuàng)作中,無意中使用他人作品的事時常發(fā)生,附帶使用制度可以為那些無意、非實質(zhì)的使用他人作品的行為合法化,減輕社會公眾創(chuàng)作的壓力和風(fēng)險,能夠更好地促進(jìn)文化的創(chuàng)作和繁榮。
2.模仿諷刺
模仿諷刺在各國立法中一般是被認(rèn)為構(gòu)成合理使用,但是要具備相應(yīng)的條件。模仿諷刺作品在對原作品進(jìn)行模仿和諷刺的過程中,一方面保留了原作品的大量內(nèi)容,另一方面又加入了足夠的獨創(chuàng)性成分。其特點就是,大量使用原作中的內(nèi)容,而且往往必須是最核心的內(nèi)容,使讀者、觀眾或聽眾想起原作表達(dá)的立場、觀點和思想感情,樹立起批判的“靶子”,并通過對原作在模仿基礎(chǔ)之上的改造、創(chuàng)作達(dá)到對原作的諷刺效果[5]。也就是說,在這種情況下的大量使用原作品并不違反合理使用的精神。
3.改寫
改寫是以原著為基礎(chǔ),以不同的方式或目的創(chuàng)作而成的具有創(chuàng)作性的作品。相對于原作,改寫作品在思想和內(nèi)容上都具有了創(chuàng)造性的發(fā)展和進(jìn)步[9]。由于我國《著作權(quán)法》對改寫沒有規(guī)定,有的認(rèn)為改寫作品侵犯了原作的作品完整權(quán),有的認(rèn)為是對原作的抄襲,有的認(rèn)為是合理使用。在美國,法院通過《飄》的作者米切爾訴《風(fēng)逝》的作者艾麗絲·蘭多爾侵犯其著作權(quán)一案確認(rèn)了改寫屬于合理使用。
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