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    認(rèn)繳制下抽逃出資罪的重新理解

    2022-02-04 21:20:29陳月坤
    社會科學(xué)動態(tài) 2022年2期

    陳月坤

    一、問題的提出

    公司法確立的認(rèn)繳資本制提出了是否需要重新理解刑法中抽逃出資罪的問題。2013年全國人民代表大會常務(wù)委員會通過了對《中華人民共和國公司法》 (以下簡稱《公司法》)所作的修改,取消了對首次出資的最低出資比例限制,確立了認(rèn)繳資本制,規(guī)定設(shè)立時“有符合公司章程規(guī)定的全體股東認(rèn)繳的出資額”即可。根據(jù)2013年《公司法》第25條、第81條,可以發(fā)現(xiàn),股東的出資方式、出資額和出資時間,都可以由公司章程規(guī)定,即由股東會或股東大會自行規(guī)定。①《中華人民共和國刑法》 (以下簡稱《刑法》)第158條、第159條規(guī)定的虛報注冊資本罪、虛假出資罪和抽逃出資罪是關(guān)于公司設(shè)立初期行為的刑法規(guī)范?!豆痉ā沸薷暮?,有關(guān)此三罪名是否應(yīng)當(dāng)廢除、修改以及在司法中如何適用的問題,在學(xué)界引起激烈討論。從結(jié)論上來看,有學(xué)者認(rèn)為只要繳付出資就有可能出現(xiàn)抽逃,所以抽逃出資罪不會被廢止,但應(yīng)當(dāng)對刑法第159條作出修訂②;也有學(xué)者認(rèn)為,隨著《公司法》修改,此罪名的社會危害性程度評價已經(jīng)改變,應(yīng)當(dāng)剔除出刑法規(guī)制范圍,通過民法來規(guī)制完全可以保護相關(guān)人的利益,建議將此類行為交由民法和行政法處理。③目前立法尚未就關(guān)于本罪的討論作出回應(yīng)?,F(xiàn)有研究或從現(xiàn)行制度的改變直接論及刑法和其他法律規(guī)范的一致性,或通過羅列近年仍存在抽逃出資罪的案例論證抽逃出資罪的必要性,一定程度上從司法實踐和刑民關(guān)系角度探討了本罪的去留與發(fā)展方向問題。但上述討論多停留于外部論證,且論證過程存在瑕疵,未深入剖析認(rèn)繳制改革對抽逃出資罪犯罪構(gòu)成的實質(zhì)影響。

    因此,雖然2013年《公司法》已頒布數(shù)年,但抽逃出資罪仍需獲得更加充分的研討。擴大犯罪圈、追求刑事重典是危險的,但盲目隨大流高呼廢除犯罪也是不理性的。冷靜分析前置法規(guī)修改的實質(zhì)性影響,著眼于具體罪名的犯罪構(gòu)成和刑罰措施,立足于市場經(jīng)濟的安全平穩(wěn)發(fā)展,才是回答上述問題的正確思路。

    二、認(rèn)繳資本制與抽逃出資罪存廢的關(guān)系

    抽逃出資罪作為經(jīng)濟犯罪必然受到社會經(jīng)濟制度的影響,但社會經(jīng)濟制度的調(diào)整并不必然影響到抽逃出資罪的存廢。刑法本身具有獨立性,認(rèn)繳制度改革后的抽逃出資行為社會危害性是否發(fā)生變化是評價罪名應(yīng)否存廢的標(biāo)準(zhǔn)。注冊資本制度的變更導(dǎo)致資本作用削弱以及《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第一百五十八條、第一百五十九條的解釋》 (以下簡稱《立法解釋》)是主張抽逃出資罪“廢用論”者頻繁引用的論據(jù)。因此,要找到抽逃出資罪存廢問題的答案,必然需要厘清《公司法》修改后的資本意義、其對抽逃出資罪適用的影響,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步客觀評價《立法解釋》。

    (一)認(rèn)繳制下公司資本的意義

    對于認(rèn)繳制下資本意義的不準(zhǔn)確理解,導(dǎo)致許多學(xué)者對于抽逃出資罪的存在必要性產(chǎn)生誤判。部分專家、學(xué)者認(rèn)為此次公司法修改,使我國公司的信用基礎(chǔ)從資本轉(zhuǎn)移到資產(chǎn),資本制度從法定資本制到授權(quán)資本制。資本制度改變后的資本,即在認(rèn)繳制下公司的注冊資本,已不能反映公司信用,因此無法保護到公司和公司債權(quán)人的利益。既然《公司法》已經(jīng)放棄了以資本為核心的制度設(shè)計,刑法就更不應(yīng)當(dāng)插手社會經(jīng)濟事務(wù),給市場主體留下更多的自治空間。④

    結(jié)合公司法學(xué)關(guān)于公司資本的闡述,公司資本蘊含著豐富的法律意義,對公司經(jīng)營、債務(wù)承擔(dān)具有重要作用。公司的資本是公司成立時由章程規(guī)定的,由股東出資構(gòu)成的財產(chǎn)總額。資本是公司成立的基本條件,有符合公司章程規(guī)定的全體股東認(rèn)繳的出資額,公司才能取得營業(yè)執(zhí)照;資本是公司進(jìn)行經(jīng)營活動的基本物質(zhì)條件,公司進(jìn)行商業(yè)性經(jīng)營的權(quán)利能力,依賴于一定的生產(chǎn)經(jīng)營場所、一定規(guī)模的從業(yè)人員和與經(jīng)營行為相適應(yīng)的資金,而資本就是這一切的形成條件。除此之外,資本身上還背負(fù)著雙重責(zé)任:一方面,它是公司承擔(dān)財產(chǎn)責(zé)任的基本保障;另一方面,它是公司股東對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任的界限。⑤資本的流失,是股東對公司的責(zé)任的缺失,影響了公司對外承擔(dān)責(zé)任的能力。

    資本與資產(chǎn)有異,但是仍有其存在的意義。雖然我國公司的注冊資本制度由實繳走向認(rèn)繳,但這并不影響公司資本原則在公司法中的適用。由公司法的基本作用所決定,無論是在授權(quán)資本制還是法定資本制國家,資本三原則都是被普遍認(rèn)可和實行的,即資本確定原則、資本維持原則、資本不變原則。⑥資本確定原則的要求有二:一是要求公司資本總額必須明確記載于公司章程,使之成為一個具體、確定的數(shù)額;二是要求章程所確定的資本總額在公司設(shè)立時必須分解落實到個人,即由全體股東認(rèn)足。資本維持原則又稱資本充實原則,指的是公司在存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)盡量保持與資本額相當(dāng)?shù)呢敭a(chǎn),旨在防止資本的實質(zhì)減少,防止股東對盈利分配的不正當(dāng)要求,保護債權(quán)人的利益,以及維持公司的正常運轉(zhuǎn)。資本不變原則是資本維持原則的進(jìn)一步要求,這一原則是指公司的資本額已經(jīng)確定,即不得隨意改變。如果沒有資本不變原則,公司資本則可隨著資產(chǎn)的減少而減少,資本維持公司注冊原則就失去了其實際意義。

    暫且不論我國的公司注冊資本制度究竟是授權(quán)資本制還是法定資本制,抑或是折衷制,可以明確的是修改后的《公司法》高度貫徹了以上所述的資本三原則,認(rèn)繳制下公司資本對于股東個人、公司健康發(fā)展和債權(quán)人仍然有重要意義。“認(rèn)繳”并不代表“不繳”,公司設(shè)立必須有符合公司章程規(guī)定的全體股東認(rèn)繳的出資額,股東應(yīng)嚴(yán)格按照章程規(guī)定的出資方式、出資額和出資時間按期足額繳納出資。認(rèn)繳制的適用,不強求股東在公司成立之初必須實際出資,而是將其實際的出資義務(wù)、資本充實義務(wù)以及資本維持義務(wù)放到公司成立后完成。資本是一個確定的財產(chǎn)數(shù)額,并不是不能改變,而是不能自然、隨意改變,無論是增資還是減資都要經(jīng)過法定程序,經(jīng)股東會作出決議、修改章程并辦理注冊登記而變更。⑦股東繳納出資,是履行其按照認(rèn)繳數(shù)額真實出資的義務(wù),不履行該義務(wù)的行為依其情節(jié)可以按照虛假出資罪處理。⑧而公司的股東一旦把資產(chǎn)交給公司,就喪失了對該財產(chǎn)的所有權(quán),而取得了股權(quán),在此之后的任何抽逃出資行為都會構(gòu)成對資本維持原則、資本不變原則的違反。一方面,因為抽逃出資轉(zhuǎn)移了公司的財產(chǎn),造成了公司資本的直接流失;另一方面,股東抽逃出資后,依然享有股東的利潤分配權(quán)利、決策權(quán)力,實際未出資卻繼續(xù)參與公司分紅。公司在存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)保持與資本額相當(dāng)?shù)呢敭a(chǎn),而上述兩種結(jié)果都造成了公司實際資產(chǎn)的減少,違背了資本維持原則。況且,對于股東人數(shù)較少的公司,在公司的決策權(quán)乃至控制權(quán)都掌握在抽逃出資股東手中的情況下,資本的數(shù)額更可以隨其意愿更改,公司資本隨資產(chǎn)減少而減少,資本不變原則也被打破。

    (二)立法機關(guān)對于抽逃出資罪的限制解釋問題

    《立法解釋》規(guī)定:“刑法第158條、第159條的規(guī)定,只適用于依法實行注冊資本實繳登記制的公司。”因資本制度的變化并未架空抽逃出資罪的構(gòu)成要件,全國人大常委會的《立法解釋》只能被理解為限制解釋。支持限制解釋論的學(xué)者提出了兩點理由:一是罪刑法定不排斥限制解釋,二是因為這樣更符合商業(yè)運作的實踐。在被指控犯抽逃出資罪的案件中,大量案件為將出資款項直接從公司賬戶轉(zhuǎn)出,取消強制驗資和登記程序?qū)е麓祟愋袨椴辉俦徽J(rèn)定為“抽逃出資”,必將使得構(gòu)成法律上抽逃出資的行為數(shù)量大幅減少,而其他形式的抽逃出資行為發(fā)生率低、發(fā)現(xiàn)難度大,可以不必再作為犯罪處理。⑨的確,從法理上看罪刑法定不排斥限制解釋,但理由二中提到的兩點都不能為限制解釋的合理性做有效辯護。

    其一,“將出資款項轉(zhuǎn)入又轉(zhuǎn)出”的行為依然可能構(gòu)成抽逃出資。在《公司法》認(rèn)繳制改革過程中,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規(guī)定 (三)》 (以下簡稱 《規(guī)定(三)》)第十二條將“將出資款項轉(zhuǎn)入公司賬戶驗資后又轉(zhuǎn)出”從列舉的抽逃出資行為中刪除?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于公司法解釋(三)、清算紀(jì)要理解與適用(注釋版)》中明確,抽逃出資的形式多種多樣,很難通過列舉方式予以窮盡,因此本條第四項規(guī)定了“其他未經(jīng)法定程序?qū)⒊鲑Y抽回的行為”作為兜底條款。⑩因此,股東未經(jīng)法定程序而將其出資抽回并且損害公司權(quán)益的,除了依照《規(guī)定(三)》中明確列舉的三種形式之外,法院都可根據(jù)第十二條規(guī)定,認(rèn)定該行為構(gòu)成抽逃出資。從司法實踐來看,在張某某、天津某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東出資糾紛案中,最高人民法院認(rèn)為,把“將出資款項轉(zhuǎn)入公司賬戶驗資后又轉(zhuǎn)出”的行為認(rèn)定為抽逃出資不屬于適用法律錯誤。?地方法院也有類似的判決,如遼寧省高級人民法院在某某經(jīng)貿(mào)有限公司、鄒某某、胡某某與李某某民間借貸糾紛案中認(rèn)為,在認(rèn)定股東是否構(gòu)成抽逃出資時,應(yīng)看其行為是否違反了公司資本維持原則、破壞了公司法人人格獨立、侵害了公司或其他股東及債權(quán)人的利益;刪除“將出資款項轉(zhuǎn)入公司賬戶驗資后又轉(zhuǎn)出”的規(guī)定并不能構(gòu)成認(rèn)定抽逃出資的障礙?;江蘇省高級人民法院在吳某與無錫某某電子科技有限公司、合肥某某自動化系統(tǒng)工程有限公司等買賣合同糾紛中,認(rèn)定吳某有抽逃出資的行為時認(rèn)為,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規(guī)定(三)》第十二條及第二十一條的規(guī)定,公司成立后,股東將出資款項轉(zhuǎn)入公司賬戶驗資后又轉(zhuǎn)出的,應(yīng)認(rèn)定為抽逃出資行為。?由此可知,無論是最高人民法院的說明,還是在現(xiàn)有的司法判決中,“將出資款項轉(zhuǎn)入公司賬戶又轉(zhuǎn)出”仍可作為抽逃出資行為方式,取消強制驗資和登記程序后此類行為不被認(rèn)為是抽逃出資的觀點并不真實準(zhǔn)確。

    其二,發(fā)生率低、發(fā)現(xiàn)難度大并不是將行為除罪化的正當(dāng)理由。一種行為被納入犯罪圈,是因其具備了嚴(yán)重的社會危害性,將其作為犯罪處理體現(xiàn)了刑法作為社會的最后一道防線的作用。一個行為的除罪化,往往帶有明顯的文化和社會因素。例如,討論誹謗、言語侮辱除罪化,僅負(fù)擔(dān)民事?lián)p害賠償責(zé)任,以保障言論自由;討論“投機倒把”行為的除罪化,是站在我國經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)型這一社會背景之下,“高價買入低價賣出”等投機行為實際上是被市場經(jīng)濟和社會觀念所接納的,不再具備與罪刑相當(dāng)?shù)纳鐣:π?。本罪的社會危害性并沒有在認(rèn)繳制下發(fā)生變化。我國的信用體系仍需完善,“信用缺失仍是我國發(fā)展中突出的‘軟肋’。制假售假、商業(yè)欺詐、逃債騙貸、學(xué)術(shù)不端等屢見不鮮,廣大企業(yè)和公眾深受其害”。?在注冊資本認(rèn)繳制下,股東及出資信息由企業(yè)自行報送,且不論公示信息的延遲性、滯后性,擬投資者、債權(quán)人等第三方根本無法通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等企業(yè)信息公示平臺查詢到股東實繳的出資額,在此種情況下實施抽逃出資的犯罪行為就更加容易,對第三方的潛在危害性也更大。如果按照《立法解釋》的規(guī)定,對所有認(rèn)繳制的公司不再適用抽逃出資罪,刑法的最后一道防線作用就無法得到實現(xiàn),相反,還可能滋生大量利用開辦公司斂財聚財?shù)倪`法犯罪行為。

    綜上,《立法解釋》對抽逃出資罪作出的限制解釋,雖不違反罪刑法定原則,但在解釋背后的論理過程中,排除了抽逃出資的重要行為方式,低估了在信用體系不完善現(xiàn)實下抽逃出資行為的社會危害性。因此廢用論者在引用《立法解釋》時,或許應(yīng)進(jìn)一步補充其他觀點,對其合理性和必要性作出更加審慎的判斷。在當(dāng)前的公司法理論和市場環(huán)境下,抽逃出資行為違反了資本三原則,對公司和債權(quán)人利益造成實質(zhì)威脅,抽逃出資罪仍有保留的必要。

    三、抽逃出資罪的限制適用

    抽逃出資行為破壞資本制度,刑事處罰層面的抽逃出資罪須予以保留,但為強化其威懾力,一味擴大本罪的適用范圍是不合理的。在將抽逃出資罪法益界定為公司財產(chǎn)權(quán)益的基礎(chǔ)上,通過與他罪構(gòu)成要件及法定刑幅度的比較,本罪的對象范圍限制在“出資”范圍內(nèi)更為適宜。受到本罪的法益和對象范圍的影響,罪名的主體也應(yīng)當(dāng)限制在現(xiàn)行法規(guī)定的范圍內(nèi)。

    (一)抽逃出資罪行為對象范圍的限制

    股東出資是公司運轉(zhuǎn)的保障,股東的出資在公司成立后即轉(zhuǎn)化為公司財產(chǎn),公司對其享有財產(chǎn)權(quán)。獨立的財產(chǎn)是市場主體的資質(zhì)要件,擁有獨立的財產(chǎn)才有資格簽訂契約、參與市場交換活動和借貸活動,這是財產(chǎn)獨立的意義。股東抽逃出資將必然侵害公司的財產(chǎn)權(quán),公司的正常運轉(zhuǎn)可能受到嚴(yán)重的破壞。有觀點稱本罪直接保護的法益不在于公司的債權(quán)人的利益,而在于國家對市場經(jīng)濟秩序以及公司資本信息公示系統(tǒng)信息的真實性的保障。?前者強調(diào)私權(quán)益保護,后者維護的是公法益。對于公私法益的關(guān)系,羅克辛教授認(rèn)為,法益或為保障安全自由、人權(quán)和社會生活所必要,或為達(dá)到前述目標(biāo)而建立的國家制度的運轉(zhuǎn)所必要。雖然,羅克辛教授界定的法益概念并不僅限個體法益,但作為公眾法益,它的合法性來源仍然是它服務(wù)于個體國民。?考慮到經(jīng)濟自由和經(jīng)濟刑法關(guān)系時,須時刻把握犯罪的本質(zhì)在于嚴(yán)重的社會危害性。市場經(jīng)濟秩序固然需要保護,但動用刑法的手段時,必須通過具體法益受到侵害表征,繞過具體法益談經(jīng)濟秩序的保護在邏輯上難以成立。?刑法將公司的財產(chǎn)權(quán)利上升到國家市場秩序,容易造成在具體認(rèn)定犯罪時繞過個體法益,空談“秩序”的問題。在民事上認(rèn)定抽逃出資行為,必須符合“損害公司權(quán)益”這一實質(zhì)條件。?而在刑事上認(rèn)定抽逃出資的立案標(biāo)準(zhǔn),在數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)之外,還規(guī)定了“致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營”這一入罪情節(jié),顯然是重點考慮了抽逃出資行為所造成的實質(zhì)性危害。?

    將抽逃出資罪的法益確定為公司財產(chǎn)權(quán)益,是正確認(rèn)識刑法功能、遵守刑法原則的選擇,但究竟將哪些公司財產(chǎn)權(quán)益納入抽逃出資罪的保護范圍,卻不僅僅由法益決定。侵犯公司財產(chǎn)權(quán)益的背后,包含行為人的主觀惡性、行為的屬性等在內(nèi)的各種主、客觀要素。有學(xué)者主張,將抽逃出資罪變?yōu)榍趾矩敭a(chǎn)罪,不再將行為限定在“抽回”資金的行為,有利于對上述問題的解決。不管股東是否出資或足額出資,只要其以非法手段轉(zhuǎn)移公司財產(chǎn),并制造已出資的假象,都可以將該行為認(rèn)定為侵害公司財產(chǎn)的違法行為。?在公司法修改的情況下,雖然將法益界定為公司的財產(chǎn)權(quán),但從行為上擴張本罪的適用范圍,認(rèn)為只要是對公司財物造成損害的行為都構(gòu)成抽逃出資罪是不合適的。從數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和法定刑配置上看?,股份有限公司的股東抽逃出資達(dá)到抽逃出資罪立案標(biāo)準(zhǔn)時,若同時構(gòu)成職務(wù)侵占,顯然已經(jīng)達(dá)到后罪數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn),究其原因,是主觀惡性的不同。從犯罪對象上看,雖然都指向公司財物,但抽逃出資罪的犯罪對象僅限于“出資”或與出資等值的其他財物。這里的資金和其他財物,本身是由行為人主動交付的,其行為是將自己交付的財物再抽回。而職務(wù)侵占的對象,包括了公司股東利用職務(wù)便利抽逃出的財產(chǎn),但并不局限于此,還可能是公司的高管等其他工作人員利用職務(wù)便利,將與自己毫無關(guān)系的公司財物非法占為己有。因此,應(yīng)將抽逃出資罪的行為對象限于股東的“出資”,未出資和超過部分都不作為抽逃出資罪處理,是在正確認(rèn)識本罪侵害法益的基礎(chǔ)上,將此罪與彼罪區(qū)分開來的合理選擇。

    (二)抽逃出資罪主體范圍的限制

    《刑法》第195條規(guī)定抽逃出資罪的主體包括公司發(fā)起人、股東,該規(guī)定將出資限于實際出資主體,與前文抽逃出資的對象相匹配,這點應(yīng)予以肯定。2013年《公司法》修改后,關(guān)于本罪主體,很多學(xué)者認(rèn)為刑法規(guī)定得不夠準(zhǔn)確全面,還應(yīng)當(dāng)將業(yè)務(wù)執(zhí)行人、實際控制人等納入到本罪主體中來。這里的業(yè)務(wù)執(zhí)行人員指的主要是公司董事和高級管理人員。?此類觀點指出,對公司財產(chǎn)依法享有支配權(quán)的是公司的業(yè)務(wù)執(zhí)行人,因為他們是公司實際上的經(jīng)營管理人員,只有他們才有權(quán)支配和使用公司財產(chǎn)。而股東若是想抽逃出資,往往都要借助業(yè)務(wù)執(zhí)行人在公司的權(quán)力,所以董事和高管理應(yīng)成為本罪的主體。?公司實際控制人的地位相當(dāng)于股東,為公司的實際出資人,并在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營過程中起到支配作用,因而雖其未被載于股東名冊,但也應(yīng)被納入抽逃出資罪的犯罪主體范圍。暫且不談《規(guī)定(三)》第十四條規(guī)定的在股東抽逃出資的情況下協(xié)助抽逃出資的董事、高級管理人員的連帶責(zé)任,就其涉及到民刑關(guān)系這一外部論證方式而言,此來又有諸多學(xué)說可以互相反駁。此處突出的問題是論證方式中本身存在的瑕疵,以及其對于刑法的危險性。

    首先,該學(xué)說意圖通過對業(yè)務(wù)執(zhí)行人和股東進(jìn)行同質(zhì)化解釋,論證將其納入抽逃出資罪主體的合理性。但是要證明二者在抽逃出資的情況下具有相同的法律效果,僅說明他們有權(quán)支配和使用公司財產(chǎn)、直接參與抽逃行為是不夠的,因為此時并沒有論證將其作為犯罪主體納入本罪進(jìn)行處罰的必要性以及為什么股東在本罪中的法律效果核心為支配、使用公司財產(chǎn)。我們同樣可以認(rèn)為,股東作為抽逃出資罪的主體,其產(chǎn)生刑法上法律效果的核心在于其出資義務(wù)而不在于其支配使用公司財產(chǎn),從而用同樣的方式將業(yè)務(wù)執(zhí)行人排除在抽逃出資罪的主體之外。其次,實際控制人的控制,可通過間接持股,也可以通過協(xié)議或其他安排等,包括股權(quán)托管、表決權(quán)委托、一致行動協(xié)議等。實際控制人不同于控股股東,其對公司的控制和支配帶有“間接性”,要么通過層層控制,要么通過特殊約定,始終不作為直接出資主體。與業(yè)務(wù)執(zhí)行人的分析邏輯同理,可以認(rèn)為實際控制人并不能與股東或控股股東等同,故不應(yīng)將其納入抽逃出資罪的犯罪主體范圍。況且,從大量的司法實踐來看,尤其在公司并購、重組及上市業(yè)務(wù)中,對公司的實際控制人認(rèn)定大多具有彈性。但刑法規(guī)范必須具有確定性,在認(rèn)定實際控制人時,代持關(guān)系、一致行動協(xié)議等是市場主體高度自治的行為,協(xié)議簽訂的目的和真實性難以考證,這又給選擇性執(zhí)法留下了空間。

    立法時存在法律漏洞,同樣無法為業(yè)務(wù)執(zhí)行人作為主體的說辭佐證。針對業(yè)務(wù)執(zhí)行人,有學(xué)者指出,刑法對此罪主體的規(guī)定疏漏,源于立法者的觀念陳舊,沒能將公司視為市場經(jīng)濟中的獨立法人。?若完全尊重公司的獨立法人地位,就應(yīng)當(dāng)將本罪的法益界定為公司的財產(chǎn)權(quán),因為業(yè)務(wù)執(zhí)行人自己抽逃或為其他股東抽逃,都必然損害公司的財產(chǎn)權(quán)益。值得質(zhì)疑的是,這里是否真的存在一個法律漏洞。首先,在絕對法定資本制下,因設(shè)立公司門檻高,大量出資人會假借不屬于自己的現(xiàn)金、實物或財產(chǎn)權(quán)利作為出資交付公司,在公司成立后便將其出資抽回,使公司成為“空殼公司”。?按照立法者原意,本罪的設(shè)立是為了打擊此類欺騙行為,保護公司的資本制度。而認(rèn)為“立法者的觀念陳舊”的表述,明顯是跳出了主觀的解釋方法而進(jìn)入客觀解釋,僅以市場經(jīng)濟環(huán)境、 《公司法》的改革為背景。但以此說明存在法律漏洞同樣是薄弱的,因為同樣根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn),為了保護公司的財產(chǎn)利益,《刑法》第271條的職務(wù)侵占罪、第272條的挪用資金罪可以直接適用于業(yè)務(wù)執(zhí)行人員非法支配、使用公司財物的行為,并且從立案標(biāo)準(zhǔn)、法定刑設(shè)置來看,其處罰更為嚴(yán)厲。抽逃出資罪中抽逃的資金和其他財物,本身是由行為人主動交付的,其行為是將自己交付的財物再抽回。而職務(wù)侵占的對象,并不局限于此,還有可能是公司的高管等其他工作人員利用職務(wù)便利,將與自己毫無關(guān)系的公司財物非法占為己有,這兩種情況行為人的主觀惡性并不一樣。考慮到主觀惡性上存在區(qū)別,不論是為了保護資本制度還是其背后公司的財產(chǎn)權(quán),恰恰不應(yīng)當(dāng)將業(yè)務(wù)執(zhí)行人員作為抽逃出資罪的主體。

    綜上所述,以業(yè)務(wù)執(zhí)行人、實際控制人與股東具有同質(zhì)性以及填補法律漏洞為理由,主張將業(yè)務(wù)執(zhí)行人和實際控制人納入抽逃出資罪的主體范圍,是不合理的。

    結(jié)語

    對抽逃出資罪的重新理解,并非對現(xiàn)有法律法規(guī)的否定,而是基于認(rèn)繳資本制改革的背景下,對現(xiàn)階段眾多學(xué)者或呼吁廢除資本三罪、或要求修訂抽逃出資罪以適應(yīng)制度改革的觀點回應(yīng)。應(yīng)審慎分析認(rèn)繳制下的資本意義,抽逃出資罪在公司法修改后仍然對公司生存發(fā)展、對債權(quán)人保護具有重要價值。抽逃出資罪的法益是公司財產(chǎn)權(quán)益,通過與職務(wù)侵占罪比較,可以發(fā)現(xiàn)將本罪的行為對象范圍限制在“出資”,能更好地發(fā)揮刑法的規(guī)范作用,以保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。通過對該罪主體擴張論證路徑的分析,可以發(fā)現(xiàn)其針對犯罪主體的“同質(zhì)化解釋”“法律漏洞”的論證并不嚴(yán)謹(jǐn),無法作為擴張主體范圍的理由;相反,保持現(xiàn)有規(guī)定,將主體范圍限制在出資人、股東,更能與罪名、法益、行為對象、法定刑相匹配。

    注釋:

    ①《公司法》第25條規(guī)定:有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項:(一)公司名稱和住所; (二)公司經(jīng)營范圍; (三)公司注冊資本; (四)股東的姓名或者名稱; (五)股東的出資方式、出資額和出資時間; (六)公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則; (七)公司法定代表人; (八)股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項。股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽名、蓋章。

    ②參見肖中華、徐藩:《公司資本制度變革中的刑法保障》,《國家檢察官學(xué)院學(xué)報》2012年第5期。

    ③參見劉凱湘、張其鑒:《公司資本制度在中國的立法變遷與問題應(yīng)對》,《河南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報》2014年第5期。

    ④盧建平:《公司注冊門檻降低對刑法的挑戰(zhàn)——兼論市場經(jīng)濟格局中的刑法謙抑》,《法治研究》2014年第1期。

    ⑤⑥趙旭東:《公司法學(xué)》,高等教育出版社2006年版,第220、225頁。

    ⑦《公司法》第178條規(guī)定:有限責(zé)任公司增加注冊資本時,股東認(rèn)繳新增資本的出資,依照本法設(shè)立有限責(zé)任公司繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。股份有限公司為增加注冊資本發(fā)行新股時,股東認(rèn)購新股,依照本法設(shè)立股份有限公司繳納股款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?!豆痉ā返?79條規(guī)定:公司合并或者分立,登記事項發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記;公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或者減少注冊資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。

    ⑧參見周嘯天、馬斯:《“新公司法”背景下虛假出資罪的解讀》,《山東審判》2014年第3期。

    ⑨參見楊丹:《公司資本制度變革下抽逃出資“除罪化”的實證研究》,《法商研究》2016年第3期。

    ⑩參見最高人民法院民事審判第二庭編著:《最高人民法院關(guān)于公司法解釋(三)、清算紀(jì)要理解與適用(注釋版)》,人民法院出版社2016年版,第194頁。

    ?參見最高人民法院(2015)民申字第162號民事裁定書。

    ?參見遼寧省高級人民法院(2014)遼民二終字第00116號民事判決書。

    ?參見江蘇省高級人民法院(2020)蘇民申3132號民事裁定書。

    ?《李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議 部署加快建設(shè)社會信用體系構(gòu)筑誠實守信的經(jīng)濟社會環(huán)境 討論通過〈中華人民共和國安全生產(chǎn)法修正案 (草案)〉》,《中央政府門戶網(wǎng)站》,訪問日期:2020年2月25日。

    ???李軍:《認(rèn)繳制下對“資本三罪”的修訂或重新解讀——“廢用論”外的另一條可行路徑》,《政治與法律》2015年第9期。

    ?[德]克勞斯·羅克信:《刑法的任務(wù)不是法益保護嗎?》,樊文譯,《刑事法評論》2006年第2期。

    ?何榮功:《經(jīng)濟自由與經(jīng)濟刑法正當(dāng)性的體系思考》,《法學(xué)評論》2014年第6期。

    ?《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規(guī)定(三)》第12條規(guī)定:公司成立后,公司、股東或者公司債權(quán)人以相關(guān)股東的行為符合下列情形之一且損害公司權(quán)益為由,請求認(rèn)定該股東抽逃出資的,人民法院應(yīng)予支持:(一)制作虛假財務(wù)會計報表虛增利潤進(jìn)行分配; (二)通過虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系將其出資轉(zhuǎn)出; (三)利用關(guān)聯(lián)交易將出資轉(zhuǎn)出; (四)其他未經(jīng)法定程序?qū)⒊鲑Y抽回的行為。

    ?《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第4條規(guī)定:公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán),虛假出資,或者在公司成立后又抽逃其出資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:……(二)有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之六十以上的,股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (三)造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的; (四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但具有下列情形之一的:1.致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的;2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;3.兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上,又虛假出資、抽逃出資的;4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動的; (五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

    ?《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第11條規(guī)定:刑法第一百六十三條規(guī)定的非國家工作人員受賄罪、第二百七十一條規(guī)定的職務(wù)侵占罪中的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”的數(shù)額起點,按照本解釋關(guān)于受賄罪、貪污罪相對應(yīng)的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的二倍、五倍執(zhí)行。貪污或者受賄數(shù)額在三萬元以上不滿二十萬元的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“數(shù)額較大”,依法判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。貪污或者受賄數(shù)額在二十萬元以上不滿三百萬元的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“數(shù)額巨大”,依法判處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

    ?《公司法》第216條規(guī)定:高級管理人員是指公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人,上市公司董事會秘書和公司章程規(guī)定的其他人員。

    ??陳玲:《論認(rèn)繳資本制下抽逃出資罪的重構(gòu)》,2015年華東政法大學(xué)碩士學(xué)位論文。

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