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    法教義學(xué):關(guān)于十組問題的思考

    2021-06-06 09:01:15雷磊
    社會科學(xué)研究 2021年2期
    關(guān)鍵詞:本土化

    〔摘要〕 在中國學(xué)界,法教義學(xué)研究之“實(shí)”出現(xiàn)得要比“名”更早。法教義學(xué)從誕生之初就面臨著激烈的爭論,外部壓力和精力限制使得學(xué)者們對法教義學(xué)的知識論反思嚴(yán)重不足?!瓣P(guān)于法教義學(xué)的研究”迫切需要澄清十組問題,可以被分為三部分:第一組問題即法教義學(xué)的含義,對它的回答構(gòu)成了回答余下問題的出發(fā)點(diǎn);第二至第四組問題涉及法教義學(xué)的定位,包括法教義學(xué)與法解釋學(xué)(法學(xué)方法論)的關(guān)系、法教義學(xué)在法律科學(xué)中的位置以及法教義學(xué)與神學(xué)的異同;第五至第十組問題涉及法教義學(xué)的定性或相關(guān)立場,包括法教義學(xué)是否僅是一種“德國現(xiàn)象”、法教義學(xué)是否是“繼受法學(xué)”的體現(xiàn)、法教義學(xué)是否就是法條主義(法律形式主義)、法教義學(xué)是否必然排斥后果考量、法教義學(xué)是否無法應(yīng)對疑難案件以及法教義學(xué)是否必然預(yù)設(shè)法律實(shí)證主義的立場。法教義學(xué)雖在德國屢受質(zhì)疑,但經(jīng)受住了考驗(yàn)。中國的法教義學(xué)研究剛剛起步,肩負(fù)著與德國不同的歷史任務(wù),應(yīng)當(dāng)步伐堅定地邁向未來。

    〔關(guān)鍵詞〕 法教義學(xué);教義學(xué)知識;教義學(xué)方法;法律科學(xué);本土化

    〔中圖分類號〕DF90-05 〔文獻(xiàn)標(biāo)識碼〕A 〔文章編號〕1000-4769(2021)02-0009-14

    〔基金項(xiàng)目〕中國政法大學(xué)“錢端升杰出學(xué)者支持計劃資助項(xiàng)目”

    〔作者簡介〕雷磊,中國政法大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,北京 100088。

    一、 法教義學(xué)在中國的“名”與“實(shí)”

    “法教義學(xué)”(Rechtsdogmatik)一詞在中國法學(xué)者的著述中出現(xiàn)迄今不過十余年時間①,但已成為當(dāng)下法學(xué)界的寵兒。從領(lǐng)域看,無論是傳統(tǒng)的民法、刑法領(lǐng)域,還是憲法、行政法領(lǐng)域,抑或是后起的經(jīng)濟(jì)法、訴訟法、網(wǎng)絡(luò)法領(lǐng)域,乃至新興的“領(lǐng)域法學(xué)”中,都充斥著“(法)教義學(xué)分析”“教義學(xué)闡釋”“教義學(xué)研究”“教義學(xué)考察”,乃至“教義學(xué)反思”和“教義學(xué)批判”。從主題來看,不僅有對作為學(xué)科研究范式之法教義學(xué)的宏觀思考,有對特定問題(如民法中的特定請求權(quán)或刑法中的特定罪名)和條文的中觀教義學(xué)分析,也有對個案的微觀教義學(xué)剖析。此外,目前主要在民法學(xué)界流行起來的鑒定式案例教學(xué)法和法律評注研究,在某種程度上也助推了法教義學(xué)的發(fā)展。一時間,相關(guān)研究鋪天蓋地、聲勢大漲。

    事實(shí)上,法教義學(xué)研究之“實(shí)”在中國學(xué)界出現(xiàn)得要比其“名”更早。自從20世紀(jì)80 年代中國人民大學(xué)清史研究所戴逸教授提出“法學(xué)是幼稚的”判斷(即“戴逸之問”)以來,“法學(xué)幼稚病”就成為中國法學(xué)者心中揮之不去的陰霾。而驅(qū)逐陰霾的途徑便是走更為專業(yè)化的道路,因?yàn)橹挥袑I(yè)化才能證明法學(xué)自身獨(dú)立存在的價值,從而為人文社會科學(xué)貢獻(xiàn)知識增量。尤其在20世紀(jì)90年代中期刑法學(xué)者陳興良提出“深挖專業(yè)槽”的口號后②,暫停宏觀理念、價值訴求和意識形態(tài)的爭論,返歸現(xiàn)行實(shí)在法,在既有法條及其司法適用的基礎(chǔ)上構(gòu)造更為精致化和體系化的部門法知識,就成了部門法學(xué)研究的一種重要方式。但這條將專業(yè)化等同于“內(nèi)部化”的道路馬上受到了批判。大體在同一時期,蘇力教授從美國學(xué)成歸來,迅速在國內(nèi)刮起了一股以“法治及其本土資源”為標(biāo)識的法社會學(xué)研究風(fēng)潮。這股風(fēng)潮不僅包括了更為傳統(tǒng)的以政治和人文話語為導(dǎo)向的研究,也波及了上述剛出現(xiàn)未久的專業(yè)化范式。在一篇發(fā)表于2001年的著名論文中,蘇力教授將迄今為止中國的法學(xué)研究分為“政法法學(xué)”“詮釋法學(xué)”和“社會學(xué)派(社科法學(xué))”三派,并認(rèn)為在未來中國法學(xué)中占主導(dǎo)地位的更可能是后兩派。③“詮釋法學(xué)”(后來更多稱為“法釋義學(xué)”)其實(shí)就是法教義學(xué)的一種(雖然不那么準(zhǔn)確的)別稱。蘇力教授在該文中雖然并未過于貶低法釋義學(xué)的價值,而認(rèn)為它與社科法學(xué)的功能是互補(bǔ)的,但強(qiáng)調(diào)“社科法學(xué)必定會在中國占有相當(dāng)重要的一席之地”。隨后,越來越多的青年學(xué)者開始從事法社會學(xué)、法經(jīng)濟(jì)學(xué)、法人類學(xué)乃至法律與認(rèn)知科學(xué)的研究,形成了實(shí)證研究的跨界格局和“無形學(xué)院”。④而作為主要對立面的法釋義學(xué)在此過程中被(或明或暗地)打上了“法條主義”“形式主義”和“概念法學(xué)”的烙印。⑤

    “法教義學(xué)”之名真正登上法學(xué)的“前臺”大約是在2013、2014年。標(biāo)志性事件有三個:一是《中外法學(xué)》雜志社于2013年在學(xué)界第一次以“法教義學(xué)”為名組織專題,邀請來自憲法學(xué)、民法學(xué)和刑法學(xué)學(xué)科的三位學(xué)者就本部門法教義學(xué)的基本問題做了闡述。⑥二是同一年在法理學(xué)者蘇力與孫笑俠之間爆發(fā)了關(guān)于“法律人思維”的爭論。⑦而通常認(rèn)為社科法學(xué)與法教義學(xué)的分歧也體現(xiàn)在法律思維方面(后果導(dǎo)向與規(guī)則導(dǎo)向)。⑧三是2014年5月31日至6月1日,中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院組織召開了“社科法學(xué)與法教義學(xué)的對話”學(xué)術(shù)研討會。來自全國高校和科研機(jī)構(gòu)的50余位部門法學(xué)學(xué)者和法理學(xué)學(xué)者展開了激烈交辯。⑨會后,《光明日報》和《法商研究》以該次會議提交的論文為基礎(chǔ),分別組織了“社科法學(xué)與法教義學(xué)因何而爭”專題⑩和社科法學(xué)專題B11,將討論引向深入,但也使陣營分化趨勢加強(qiáng),爭論的火藥味越來越濃,但終究誰也不能說服誰。直到最近數(shù)年,雙方不再糾纏于立場和方法層面的交鋒,而更多的是埋頭于產(chǎn)出自身研究進(jìn)路的作品,整體上看局面有變冷的趨勢。

    可見,一個很有意思的事實(shí)是:在中國,法教義學(xué)研究的自覺很大程度上是由其批評者催生出來的。正是在不斷的批評與反批評(辯護(hù))過程中,法教義學(xué)(者)的自我認(rèn)知才慢慢清晰起來。但是,這種背景也使得學(xué)者們沒有充分的時間和精力去進(jìn)行“關(guān)于法教義學(xué)”的研究,從而對作為法學(xué)研究范式之法教義學(xué)的知識論反思嚴(yán)重不足。一方面,對法教義學(xué)充斥著各種誤解和“稻草人”式的批評。如果去除這些誤解就會發(fā)現(xiàn),其實(shí)(拋開雙方的用語習(xí)慣和智識來源不論)法教義學(xué)與社科法學(xué)在很多方面并不存在對立。當(dāng)然,分歧一定是有的,只是被錯誤勾畫出來的對立掩蓋了真正的分歧所在。另一方面,即便是在法教義學(xué)學(xué)者內(nèi)部,對這門學(xué)科也有很多似是而非乃至錯誤的理解。有的學(xué)者主張自己在進(jìn)行法教義學(xué)研究,但卻對它的基本立場與方法不甚了了;有的學(xué)者以法教義學(xué)之名對某些實(shí)體法問題進(jìn)行研究時,提出一些僅與該問題本身有關(guān)的觀點(diǎn),卻被誤以為屬于法教義學(xué)本身,從而引發(fā)不必要的誤解和偏離要旨的批評。筆者這幾年一直在做一些正本清源的工作,并就法教義學(xué)的基本立場、觀念史演變,法教義學(xué)與立法、法治的關(guān)系,法教義學(xué)的科學(xué)性問題等主題發(fā)表了一些文字。B12但仍感覺言猶未盡,對于法教義學(xué)的方方面面尚未完全照顧到,以下將從十個方面做些補(bǔ)充或具體化。

    二、法教義學(xué)的諸面向:十組問題的思考

    首先要說明的是,以下十組問題的思考都是“關(guān)于法教義學(xué)的研究”,而非“法教義學(xué)研究”本身。在此意義上,它們本身屬于法理論或法哲學(xué)研究。十組問題可以分為三部分:第一組問題即法教義學(xué)的含義,以筆者前期的研究為基礎(chǔ)來探究其含義。對該問題的澄清構(gòu)成了回答余下問題的出發(fā)點(diǎn);第二至第四組問題涉及法教義學(xué)的定位,行文主要將從正面進(jìn)行立論;第五至第十組問題涉及法教義學(xué)的定性或相關(guān)立場,行文將采取先反駁后立論的方式進(jìn)行論證。盡管這十組問題或許依然不能回答法教義學(xué)的所有問題,但至少可以推進(jìn)對相關(guān)問題的理解。

    (一)法教義學(xué)的雙重含義

    無論是對于法教義學(xué)的定位還是定性,都以對“法教義學(xué)”含義的準(zhǔn)確認(rèn)定為前提。可以說,對法教義學(xué)的許多誤讀都是建立在沒有真正把握法教義學(xué)內(nèi)涵的基礎(chǔ)上。那么,“法教義學(xué)”究竟指的是什么?楊森(Jansen)曾非常簡要地指出,“教義學(xué)既是一種活動——即對現(xiàn)行法的概念性、體系化作業(yè),也是這一活動的產(chǎn)品與對象?!盉13對楊森所下的定義,筆者認(rèn)為可以將前一層含義稱為“作為方法的法教義學(xué)”,而將后一層含義稱為“作為知識的法教義學(xué)”;或者稱前者為“教義學(xué)方法”,稱后者為“教義學(xué)知識”。

    作為知識的法教義學(xué)指的是由各個領(lǐng)域的法教義或者說法律學(xué)說構(gòu)成的整體。如果將法教義理解為圍繞現(xiàn)行實(shí)在法展開的 “一般性權(quán)威命題或原理”,那么這種法教義學(xué)就可以被理解為基于現(xiàn)行實(shí)在法之上的“一般性權(quán)威命題或原理的整體”,或者說圍繞一國現(xiàn)行實(shí)在法構(gòu)造的“概念-命題”體系。B14由于調(diào)整對象的不同,實(shí)在法可以被劃分為不同的法律部門,相應(yīng)地就形成了民法教義學(xué)、刑法教義學(xué)、憲法教義學(xué)、行政法教義學(xué)等不同的知識分支。

    作為方法的法教義學(xué)指的是獲得這些知識產(chǎn)品的活動,它既體現(xiàn)了一種獨(dú)特的思維形式,又體現(xiàn)了一種獨(dú)特的作業(yè)方式。在思維上,它要求將個別法律判斷建立在一般性權(quán)威命題的基礎(chǔ)之上,反映出法律論證是一種受權(quán)威拘束的活動。B15在作業(yè)方式上,它要求對現(xiàn)行實(shí)在法進(jìn)行解釋、建構(gòu)與體系化。B16法律解釋旨在澄清實(shí)在法規(guī)范的意義,法學(xué)建構(gòu)的任務(wù)在于構(gòu)造出能把握現(xiàn)實(shí)的法律概念(法律范疇),體系化則根據(jù)某種統(tǒng)一的理念來闡釋和塑造整個法秩序的規(guī)范和概念。弗洛爾(Flohr)則更為具體地將法教義學(xué)活動概括為五個方面:(1)法律部門的劃分;(2)法律原則的提煉;(3)基本概念的形成;(4)體系化;(5)建構(gòu)。B17無論如何,法律解釋是法教義學(xué)的基礎(chǔ)活動,概念化、體系化則是法教義學(xué)的高階作業(yè)方式。

    因此,法教義學(xué)既可以指圍繞一國現(xiàn)行實(shí)在法構(gòu)造的學(xué)說體系(“概念-命題”體系),也可以指受權(quán)威拘束的思維形式和對現(xiàn)行實(shí)在法進(jìn)行解釋、建構(gòu)與體系化的作業(yè)方式。后一種意義上的法教義學(xué)有時也被稱為“教義法學(xué)”(dogamtische Rechtswissenschaft)。就這層含義而言,只要承認(rèn)實(shí)在法的拘束力,并圍繞它進(jìn)行解釋、建構(gòu)和體系化的作業(yè),就是在從事法教義學(xué)的研究。但是,有很多中國學(xué)者僅僅將法教義學(xué)看作是一套實(shí)體知識,從而不當(dāng)?shù)卣似涓拍畹耐庋?,也造成了一些虛假的對立?/p>

    (二)法教義學(xué)與法解釋學(xué)(法學(xué)方法論)的關(guān)系

    有一種并不罕見的觀點(diǎn)認(rèn)為,法教義學(xué)其實(shí)就是法解釋學(xué)。B18言下之意是沒必要在早已有“法解釋學(xué)”這個概念的情況下,再引入“法教義學(xué)”的稱謂。甚至有法教義學(xué)者也認(rèn)為,Rechtsdogmatik是翻譯為法教義學(xué)還是法釋義學(xué)并沒有什么關(guān)系。B19應(yīng)當(dāng)承認(rèn),只要真正了解了一個詞的含義,譯法并不是關(guān)鍵。但是,俗話說“循名責(zé)實(shí)”,一個恰當(dāng)?shù)淖g法至少從表面上就可以揭示出最核心的意思。筆者之所以不贊成“法解釋學(xué)(法釋義學(xué))”的表述,就是因?yàn)樗鼰o法充分表達(dá)出法教義學(xué)的應(yīng)有之義。

    正如前所述,法教義學(xué)具有雙重含義。一方面,作為知識的法教義學(xué)顯然不等同于法解釋學(xué)。法解釋學(xué)主要涉及法律解釋的方法及其關(guān)系,它最早可追溯到薩維尼(Savigny)的法律解釋四要素說。B20在我國學(xué)界,梁慧星教授的《民法解釋學(xué)》(中國政法大學(xué)出版社1995年版)可能是此方面最早的專著。另外,我國臺灣地區(qū)學(xué)者楊仁壽的《法學(xué)方法論》和德國學(xué)者拉倫茨(Larenz)的《法學(xué)方法論》中的相關(guān)章節(jié)在法解釋學(xué)領(lǐng)域的影響都比較大。無論如何,法解釋學(xué)都屬于法律適用方法(法學(xué)方法論)的一部分,而非某一領(lǐng)域的實(shí)體知識或法律學(xué)說的整體。另一方面,法解釋學(xué)(法釋義學(xué))也不能完全表達(dá)出法教義學(xué)的方法特征。在作業(yè)方式上,法教義學(xué)的工作不限于法律解釋。除刑法領(lǐng)域外,法教義學(xué)的工作除了狹義上的解釋外,通常還包括法的續(xù)造,即漏洞填補(bǔ)、法律修正、規(guī)范沖突的解決等。這些活動與法律解釋并不相同,除非在十分寬泛的意義上來使用“法律解釋”。即便如此,對于法教義學(xué)來說或許更為重要的是“概念-類型”的建構(gòu)和體系構(gòu)造,也無法由法解釋學(xué)所涵蓋。即便退一萬步,認(rèn)為法教義學(xué)的核心工作等同于法律解釋,“法解釋學(xué)(法釋義學(xué))”之稱謂也體現(xiàn)不出法教義學(xué)的思維特征,即表達(dá)出受實(shí)在法和學(xué)說之權(quán)威拘束這種思維形式。而這恰恰是法教義學(xué)不同于其他研究進(jìn)路(如社科法學(xué))的最為關(guān)鍵的一點(diǎn)。B21所以,法解釋學(xué)的確與(作為方法的)法教義學(xué)密切關(guān)聯(lián),但它只是法教義學(xué)的一部分,更無法表達(dá)出法教義學(xué)的核心旨趣。

    如果將法解釋學(xué)放大一些,將它理解為法學(xué)方法論,那法教義學(xué)與法學(xué)方法論又是什么關(guān)系呢?作為知識的法教義學(xué)與法學(xué)方法論的關(guān)系其實(shí)十分清楚,那就是,法學(xué)方法論的所謂“法學(xué)”(Rechtswissenschaft)指的就是法教義學(xué)。拉倫茨明確指出了這一點(diǎn),認(rèn)為“法學(xué)以實(shí)在法為‘工作前提”,即“必須以現(xiàn)行法秩序的基本原則為導(dǎo)向”“致力于在細(xì)節(jié)上逐步落實(shí)‘更多的正義”。B22所以,作為知識的法教義學(xué)就是運(yùn)用法學(xué)方法論來對現(xiàn)行實(shí)在法進(jìn)行加工和處理后的“產(chǎn)品”。B23作為方法的法教義學(xué)與法學(xué)方法論的關(guān)系較為復(fù)雜。如上所述,法教義學(xué)要對現(xiàn)行法進(jìn)行解釋,而法律解釋本就是法學(xué)方法論的重要部分。同時,法律概念理論與體系理論現(xiàn)在也越來越多地被納入法學(xué)方法論之中??雌饋韮烧邊^(qū)別不大,但依然是有區(qū)別的。法學(xué)方法論通常是關(guān)于實(shí)在法的一般理論,它具有地域和領(lǐng)域的普遍性,也即不會因?yàn)檫@個實(shí)在法具體是中國的還是德國的、是民法的還是刑法的而有所區(qū)別。因此,法學(xué)方法論屬于法理論(Rechtstheorie)的一部分。B24但是,法教義學(xué)則不可避免地包含著特殊性的部分,不僅作為知識的教義學(xué)帶有地域和領(lǐng)域特征,而且作為方法的教義學(xué)也可能部分地帶有這些特征。B25換言之,法教義學(xué)的方法包括兩個部分:一個是一般性的部分,是關(guān)于法律解釋、概念建構(gòu)和體系化的最一般化的理論,它超越地域和領(lǐng)域,這就是法學(xué)方法論;另一個則是特殊性的部分,帶有地域和領(lǐng)域的印記,如刑法中的犯罪構(gòu)成體系的三階層說、民法中的請求權(quán)基礎(chǔ)思維、憲法中關(guān)于違憲的三階段審查理論等,都屬于這樣的方法。B26法學(xué)方法論是普適性的,而特殊性的教義學(xué)方法則需要小心檢驗(yàn),并不是說一定不可以借鑒,而是說不能忽略這些方法產(chǎn)生的特殊土壤。

    (三)法教義學(xué)在法律科學(xué)中的位置

    從歷史法學(xué)派學(xué)者胡果(Hugo)之后,近代意義上的法律科學(xué)就被分作三個部分:法教義學(xué),追問的是“什么是法”;法哲學(xué),追問的是 “法是理性的嗎”;法史學(xué),追問的是 “法是如何形成的”。B27它們分別涉及現(xiàn)行法、未來的法與過去的法。其中,法教義學(xué)又與其他兩個部分不同,它通常被認(rèn)為屬于法律科學(xué)最核心的部分,經(jīng)常與“狹義法律科學(xué)”等同使用。也就是說,在德語文獻(xiàn)中,如果不特別指明,當(dāng)使用“法律科學(xué)”一詞時,指的就是法教義學(xué)。法教義學(xué)的科學(xué)性主要體現(xiàn)在兩個方面:一是基于實(shí)在法經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ),建構(gòu)一般性概念與命題;二是勾畫體系性的教義知識整體。這吻合近代以來的科學(xué)觀念。B28但由于部門法領(lǐng)域的分化,這種一般性和體系化是有限的,所以(作為知識的)法教義學(xué)其實(shí)是民法教義學(xué)、刑法教義學(xué)、憲法教義學(xué)等諸教義學(xué)的合稱。這就導(dǎo)致了一個問題:諸法教義學(xué)的共同基礎(chǔ)何在?這就是法律科學(xué)的“基礎(chǔ)研究”(Grundlagenforschung)部分。在胡果和耶林(Jhering)的時代,屬于基礎(chǔ)研究的只有法哲學(xué)和法史學(xué)。但一來如前所述,它們研究的對象要么是未來的法、要么是過去的法;二來它們其實(shí)是從外學(xué)科(哲學(xué)或史學(xué))的視角對法的研究。因此到了19世紀(jì)中后葉,就出現(xiàn)了一個新的學(xué)科分支,那就是關(guān)于現(xiàn)行法(實(shí)在法)之一般理論的“一般法學(xué)說”(法理論)。B29法理論試圖從法學(xué)內(nèi)部視角出發(fā)進(jìn)行法律研究,同時也希望成為諸教義學(xué)的總論。當(dāng)然,外部視角的研究同樣在發(fā)展,最明顯的一個例證就是19世紀(jì)末出現(xiàn)的從社會學(xué)的視角對法律的研究,即法社會學(xué)。今天,這種交叉學(xué)科研究的清單還在拉長,如法經(jīng)濟(jì)學(xué)、法人類學(xué)、法律與認(rèn)知科學(xué)等。

    總的來說,如果將以法為對象的研究都視為廣義上的法律科學(xué)的話,那么就可以區(qū)分出狹義的法律科學(xué)(science of law)與關(guān)于法律的科學(xué)(science about law)。前者包括了法教義學(xué)和法理論,屬于內(nèi)部視角的研究,而后者則包括法哲學(xué)、法史學(xué)、法社會學(xué)以及后起的諸多交叉學(xué)科,屬于外部視角的研究。在同屬于內(nèi)部視角的研究中,法教義學(xué)與法理論也是不同的:法教義學(xué)是關(guān)于特定實(shí)在法(如民法、刑法)的研究,而法理論是關(guān)于一般實(shí)在法(“實(shí)在法”本身)的研究。這也就可以澄清一個誤解:有些學(xué)者將法教義學(xué)視為法理學(xué)(無論是將它理解為法哲學(xué)還是法理論)的一種研究進(jìn)路,這無疑是錯誤的。歸根結(jié)底,法教義學(xué)是近代以來部門法學(xué)的研究范式。B30進(jìn)而言之,如果說中國的“社科法學(xué)”主要是由法社會學(xué)、法經(jīng)濟(jì)學(xué)、法人類學(xué)、法律與認(rèn)知科學(xué)這些分支組成的話,那么它們都屬于基礎(chǔ)研究,而與以部門法學(xué)為主體的法教義學(xué)并不居于同一個層面上。所以,將“社科法學(xué)”與“法教義學(xué)”作為對稱并不十分妥帖。B31

    (四)法教義學(xué)與神學(xué)的異同

    “法教義學(xué)”的稱呼之所以有時不那么受待見,是因?yàn)椤敖塘x”(以及類似的用語“信條”“教條”)的說法很容易讓人聯(lián)想到神學(xué)。相比于法學(xué),神學(xué)帶有更為明顯而固有的教義特質(zhì)。而在歷史上,法教義學(xué)的思想的確與神學(xué)具有親緣性,受到后者的影響很大。B32那么,兩者是什么關(guān)系?

    應(yīng)當(dāng)承認(rèn),法教義學(xué)與神學(xué)之所以都能被稱為“教義學(xué)”,就是因?yàn)樗鼈兌季哂小敖塘x性”,也即“受權(quán)威拘束”的特質(zhì)。萊布尼茨(Leibniz)就曾認(rèn)為,法學(xué)與神學(xué)都以某種公認(rèn)意志的權(quán)威為基礎(chǔ),人們必須無條件地適用它們而無需加以證明。進(jìn)言之,在歷史上神學(xué)對于法教義學(xué)曾產(chǎn)生過重要影響,因?yàn)椤敖塘x首先是教會的學(xué)說”。B33當(dāng)代學(xué)者薩姆(Sahm)更進(jìn)一步指出,教義學(xué)是一種不依附于特定學(xué)科的、獨(dú)立的思維形式,是在中度抽象層面對有效性被接受的權(quán)威初始文本的體系性解釋,這種權(quán)威文本在神學(xué)中是《圣經(jīng)》,在法學(xué)中就是現(xiàn)行法。B34對于宗教信徒而言,《圣經(jīng)》是不可違背和抗拒的權(quán)威文本。類似地,對于法律人而言,現(xiàn)行法就是具有拘束力的權(quán)威文本。法教義學(xué)可以對現(xiàn)行法進(jìn)行解釋或填補(bǔ)其漏洞,乃至對個別條款進(jìn)行體系內(nèi)的批判,但卻不能質(zhì)疑實(shí)在法本身。教義學(xué)者不能站在觀察者的立場上,不能停留于經(jīng)驗(yàn)-分析式的描述,也不能對實(shí)在法進(jìn)行宏觀的價值論鞭笞,而是要回答:在既有的實(shí)在法框架內(nèi),對于特定情形的法律要求是什么。法教義學(xué)必須戴著實(shí)在法的鐐銬跳舞。

    但是,法教義學(xué)與神學(xué)亦有區(qū)別:其一,神學(xué)命題來源于至高無上的上帝或先知的誡命,具有獨(dú)斷性和“自上而下”的特征,而法教義來自法律人或法教義學(xué)者的共識,具有合意性和相互性。其二,神學(xué)的權(quán)威是絕對的和不可置疑的:宗教教徒應(yīng)“信奉”宗教教義,既將之作為統(tǒng)一自身認(rèn)識的理論權(quán)威,又將之作為指導(dǎo)自身行動的實(shí)踐權(quán)威;而法教義學(xué)的權(quán)威則是相對的:法教義學(xué)者應(yīng)“尊重”既有的法教義(尤其是通說),這是一種對“具有理智說服力的共同意見”的尊重,但并非不可挑戰(zhàn)和變更,因?yàn)榉ń塘x永遠(yuǎn)存在被修正和新形成的可能,法教義學(xué)的權(quán)威僅僅是理論權(quán)威。其三,神學(xué)的世界圖景是一元式的,它基于統(tǒng)一的文本(如《圣經(jīng)》)之上,貫徹統(tǒng)一的宗教哲學(xué),試圖提出對世界的一元化解釋方案。因此,神學(xué)命題體系僅因是何種宗教而有別,而不以國界為限。相反,法教義學(xué)體系并不預(yù)設(shè)任何特定的法哲學(xué)及其解釋方案,任何哲學(xué)主張都可以在法教義學(xué)活動中找到施展的舞臺。當(dāng)然,國家不同,價值觀和意識形態(tài)就可能不同,具體形成的教義學(xué)知識體系也就不同。不同國家的法教義學(xué)就會呈現(xiàn)出較大的差異。B35所以,法教義學(xué)與神學(xué)的教義屬性并不相同。

    (五)法教義學(xué)僅是一種“德國現(xiàn)象”?

    不可否認(rèn),從發(fā)生學(xué)的角度看,法教義學(xué)主要是從歐陸尤其是德國法律文化傳統(tǒng)中成長起來的。B36因此,有批評者認(rèn)為,法教義學(xué)只是一種獨(dú)特的“德國現(xiàn)象”,天然帶有德式印記。進(jìn)而,有論者認(rèn)為,在中國上演的法教義學(xué)與社科法學(xué)的爭論,只不過是“外國法學(xué)理論通過其中國代理人的學(xué)術(shù)演練”,具體來說就是“德國法學(xué)傳統(tǒng)和美國法學(xué)傳統(tǒng)在中國法學(xué)界的狹路相逢”。B37

    但是,如果我們將法教義學(xué)視為是一種圍繞現(xiàn)行實(shí)在法展開的解釋、建構(gòu)和體系化的作業(yè)方式,那么就可以輕易得出結(jié)論:法教義學(xué)只是對全球各地之法律科學(xué)都要滿足之任務(wù)的德式稱呼而已。B38有區(qū)別的只是德國法律人與其他國家法律人關(guān)于科學(xué)的理解。所以,“并非法教義學(xué)現(xiàn)象而是與法教義學(xué)相關(guān)之法律科學(xué)的自我理解……是德國獨(dú)特的”。B39具體而言,那就是德國法學(xué)對于高度的概念化和體系化作業(yè)的癡迷及其達(dá)到的成就,是其他國家的法學(xué)望塵莫及的。但是,這不代表其他國家就沒有相似的研究。例如,英美國家同樣有“doctrinal study of law”或“doctrinal legal research”,《新牛津法律詞典》認(rèn)為這種研究“聚焦于法律規(guī)則本身,以闡明法律對于特定問題說的是什么,以及它為什么這么說?!盉40英國民法學(xué)自20世紀(jì)90年代以來出現(xiàn)了某種意義上的教義學(xué)轉(zhuǎn)向:一些年輕學(xué)者逐漸開始試圖通過分類學(xué)的方法對不當(dāng)?shù)美ㄅc侵權(quán)法領(lǐng)域進(jìn)行梳理,并構(gòu)建基礎(chǔ)概念與民法原則;此外也出現(xiàn)了類似于請求權(quán)基礎(chǔ)分析與法解釋主義等研究方法。青年學(xué)者在研究時注重概念的明確性與論證的邏輯正確性已經(jīng)成為一種新習(xí)慣。B41美國傳統(tǒng)上同樣有教義學(xué)研究的存在(如蘭代爾對合同法的研究,再如行政法領(lǐng)域的謝弗林尊重原則,就是典型的法教義),只是由于20世紀(jì)二三十年代法律現(xiàn)實(shí)主義及其余波的強(qiáng)大影響,它在批判形式主義的同時也放棄了法教義學(xué)的合理內(nèi)核,而沒有像德國那樣實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)法教義學(xué)到現(xiàn)代法教義學(xué)的轉(zhuǎn)型和更新。但美國近期也出現(xiàn)了對法教義學(xué)的價值重新檢視的舉動。B42有學(xué)者提出,為了理解法律,需要平衡教義學(xué)與非教義學(xué)的考量因素,可以稱為一種“新教義學(xué)主義”(New Doctrinalism)。B43因此,并非其他國家和地區(qū)不存在可與法教義學(xué)相比較的研究,而是這些研究在概念化和體系化(科學(xué)化)的程度上無法與德國法教義學(xué)相比。B44造成這種程度性差別的原因很多,包括法律傳統(tǒng)(如英美的判例法傳統(tǒng))、法律職業(yè)共同體的同質(zhì)性、法院判決的風(fēng)格、法學(xué)教育的模式等等。B45但無論如何,這是量(程度)的差別,而不是質(zhì)(有無)的差別。所以,或許Rechtsdogmatik這個德國概念無法被完美地翻譯成其他語言,但法教義學(xué)的活動本身卻可以存在于其他語言圈和法秩序之中。

    歸根結(jié)底,作為圍繞實(shí)在法進(jìn)行解釋、建構(gòu)和體系化的法教義學(xué)之所以不是獨(dú)特的“德國現(xiàn)象”,是因?yàn)槠浠径ㄎ皇谷唬褐灰獙?shí)在法依然是法學(xué)研究的主要對象(在一個立法中心主義趨勢日益增強(qiáng)的時代尤其如此,這一點(diǎn)在英美法系國家也一樣),只要因?yàn)閷?shí)在法與生活事實(shí)之間的落差使得法律解釋難以避免(以法律適用和法律實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向),只要科學(xué)主義(概念化和體系化)依然是主導(dǎo)性的思想,法教義學(xué)作為法學(xué)的基本研究范式就是必然的。

    (六)法教義學(xué)是“繼受法學(xué)”的體現(xiàn)?

    與上一種批評密切相關(guān)的批評是:法教義學(xué)是西方的舶來品,主要來自德國;中國學(xué)者盲目地從德國引入法教義學(xué),本身就是繼受法學(xué)的體現(xiàn)。而這種以域外的法律制度或法學(xué)理論作為尺度和標(biāo)準(zhǔn),來衡量中國的立法和司法實(shí)踐的做法其實(shí)犯了脫離語境和背景的普世主義的錯誤;其典型的思維模式就是因?yàn)榈聡ɑ蛎绹ㄉ先绱?,所以中國法上也必然?yīng)當(dāng)如此。法教義學(xué)的引入,本身就是這種繼受法學(xué)的一部分,其實(shí)質(zhì)是繼受西方價值判斷。B46這種批評的實(shí)質(zhì)是強(qiáng)調(diào)法學(xué)研究的語境性,反對法教義學(xué)的普適性。

    對此要做細(xì)致分析。就作為知識的法教義學(xué)而言,一方面,應(yīng)當(dāng)看到,對繼受法學(xué)的上述批評是有部分道理的。中國的很多教義學(xué)者有留德、留日的背景,當(dāng)在中國實(shí)踐中遇到類似的問題(尤其是當(dāng)應(yīng)對類似問題的法條移植自德日)時,很自然地會去參考德日的相關(guān)學(xué)說。在參考這些學(xué)說時,也可能會忽略其產(chǎn)生的特定社會、歷史、文化背景,及其與中國社會、歷史、文化背景的差異,因而受到詬病。但是,這種批評針對的只是中國教義學(xué)者的不當(dāng)做法(現(xiàn)象),而非針對法教義學(xué)本身。從根本上講,真正的(作為知識的)法教義學(xué)本就具有天然的“國別性”和“本土性”,因?yàn)樗菄@本國的現(xiàn)行實(shí)在法,在本國的政治-法律體制和社會文化環(huán)境中進(jìn)行法律適用的產(chǎn)物。從這個意義上講,只有在中國法的基礎(chǔ)上構(gòu)筑出法教義學(xué)的“中國話語”,才能有中國法教義學(xué)存在與成熟的可能。這是個理論目標(biāo),但也是個漫長的過程,因?yàn)橹袊就粱ń塘x學(xué)不發(fā)達(dá)有其基本的限制性因素。B47在此之前,作為后來者和追趕者,中國借鑒和吸納西方法教義學(xué)成果無可厚非,只是一定要小心甄別比較,注意“隱含前提”的差異,注意教義知識的“中國化”。另一方面,論者的批評沒有區(qū)分“法律繼受”和“法教義學(xué)繼受”,而是一體以“繼受法學(xué)”命名之。但是,繼受和移植西方的法律,并不代表就一定要繼受移植西方的法教義。作為后發(fā)型法治現(xiàn)代化國家,中國移植發(fā)達(dá)國家的法律是一時期不得不做出的選擇。而且,即使是在繼受他國法律的基礎(chǔ)上,也可以結(jié)合本土習(xí)慣發(fā)展出自己獨(dú)特的法教義,開出“本土法教義學(xué)之花”。例如,蘇亦工教授曾就香港在回歸之前,在移植英國收養(yǎng)制度的同時,如何結(jié)合本地的習(xí)慣對其進(jìn)行解釋和適用,因而取得成功的事例,進(jìn)行過很精彩的論述。B48

    作為方法的法教義學(xué)則具有普適性。盡管在事實(shí)層面上,“法教義學(xué)”這一稱呼及其作為一個獨(dú)立學(xué)科分支的確最先出現(xiàn)于德國,但一個事物的發(fā)生學(xué)情境與其有效性原本就是兩回事。人們不會因?yàn)榕nD最先發(fā)現(xiàn)了三大運(yùn)動規(guī)律就說它們只適用于英國,也不會因?yàn)槭强档伦钕忍岢隽丝善毡榛牡赖侣闪罹驼f它只適用于德國。作為一種思維形式和作業(yè)方式,法教義學(xué)應(yīng)當(dāng)是普適的:只要進(jìn)行法律論證,就必然要受到權(quán)威框架的拘束;只要以實(shí)在法為中心進(jìn)行科學(xué)化工作,就要從事解釋、建構(gòu)和體系化作業(yè)。這取決于法律論證和法律科學(xué)的本質(zhì),而不是別的條件,是一種概念上的必然。所以,嚴(yán)格地說,并不存在教義學(xué)方法的西方化和中國化的問題,有差別的只是它的對象或者說質(zhì)料,即法教義。因此,教義學(xué)知識有國界,而教義學(xué)方法無國界。B49法教義學(xué)與繼受法學(xué)相聯(lián)系只是偶然現(xiàn)象,兩者并無邏輯關(guān)聯(lián)。

    (七)法教義學(xué)就是法條主義(法律形式主義)?

    對法教義學(xué)的一個最武斷和粗陋的誤解,就是將它等同于法條主義或法律形式主義。B50教義學(xué)者被認(rèn)為既不關(guān)注經(jīng)驗(yàn)知識和價值判斷,也不關(guān)心社會現(xiàn)實(shí),而是專注于法律文本的邏輯推演和“概念黑箱”的操作。

    對于這種譴責(zé),首先要弄清楚的是,論者在使用“法條主義”或“法律形式主義”的稱謂時,指的究竟是什么。如果它們被用來指“在任何情形中,法律(法條)都決定著司法裁判的后果”,因?yàn)椤胺墒且粋€完美和封閉的體系”“法律適用就是單純的邏輯演繹過程”,這自然是錯誤的。19世紀(jì)的概念法學(xué)和制定法實(shí)證主義曾經(jīng)持有這樣的觀點(diǎn),傳統(tǒng)法教義學(xué)也一度受到這種思想的影響。但經(jīng)過利益法學(xué)和“自由法運(yùn)動”的洗禮,今日在評價法學(xué)主導(dǎo)下的法教義學(xué)早已擺脫這種思想,而倡導(dǎo)“在敞開的體系中進(jìn)行論證”,積極吸納其他學(xué)科的成果,同時并不排斥甚至必須容納經(jīng)驗(yàn)知識與價值判斷。但是,如果只是將“法條主義”理解為以法條(法律規(guī)范)為司法裁判的出發(fā)點(diǎn),并最終以法條(法律規(guī)范)作為證立裁判的依據(jù),那么這種法條主義就是法教義學(xué)所主張的。B51如果說19世紀(jì)的傳統(tǒng)法教義學(xué)走的純粹是以“體系化”為核心的內(nèi)部科學(xué)化道路的話,那么今日的法教義學(xué)走的就是將這種內(nèi)部科學(xué)化和以“客觀性”為核心的外部科學(xué)化結(jié)合起來的路徑。B52

    這里只是要強(qiáng)調(diào):一方面,法教義學(xué)不反對吸納法外因素,但主張要對這些法外因素進(jìn)行“教義化處理”。所謂的教義化處理是指將某些法外因素和素材(經(jīng)驗(yàn)知識和價值判斷)通過概念固定下來,今后在進(jìn)行相關(guān)法律適用和論證時只需運(yùn)用這一概念,無須再對同樣的因素和素材作重復(fù)處理;此時,教義學(xué)概念相當(dāng)于一個存儲了論證過程以備未來類推適用的公式。B53這就是法教義學(xué)的“教義化”和“類型化”過程。一旦法教義學(xué)上的概念和命題形成,今后在司法裁判中再次遇到類似問題時,只需“中立地”適用即可,而無需每次都進(jìn)行同樣的經(jīng)驗(yàn)論證和評價,除非遇到新情境的挑戰(zhàn)。借此,法教義學(xué)就發(fā)揮著“否定禁止”的功能,或者說減負(fù)功能。B54這說明,雖然教義學(xué)論證是向著外部世界開放的,但它卻要按照自己固有的運(yùn)行法則(方法規(guī)則)對外部信息和知識進(jìn)行篩選、鑒別和“符碼轉(zhuǎn)化”,將它們變成法言法語(法律上的概念與命題)。即便作為既有教義學(xué)說之基礎(chǔ)的社會環(huán)境發(fā)生了變化,新的信息和知識也并非直接沖擊和取代舊教義,而相當(dāng)于發(fā)揮著一種“外部激擾機(jī)制”的作用,引起法教義內(nèi)部的自我更新。也就是說,外部環(huán)境只是教義變遷的條件而非理由。因?yàn)榉上到y(tǒng)(法教義系統(tǒng))在根本上是一種認(rèn)知上開放但運(yùn)作上封閉的系統(tǒng)。B55這種功能取向的法教義學(xué)能在保證其獨(dú)立運(yùn)行的同時,實(shí)現(xiàn)與社會的相適性,在封閉性的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)其開放,發(fā)揮“穩(wěn)定化規(guī)范預(yù)期”的功能。B56

    另一方面,法教義學(xué)應(yīng)當(dāng)是“敏感于”社會現(xiàn)實(shí)的。好的(作為知識的)法教義學(xué)必須要對特定的社會情勢和主流價值觀念做出法律上的呼應(yīng)和回應(yīng)。最近,黃舒芃教授就通過對德國憲法教義學(xué)從二次世界大戰(zhàn)至今主流發(fā)展脈絡(luò)的精彩整理,闡明了德國憲法教義學(xué)在基本法秩序各個發(fā)展階段,面對什么樣的問題與挑戰(zhàn),又分別以什么樣的方式因應(yīng)或解決這些問題與挑戰(zhàn)。B57正如她指出的,法律的解釋與適用,一方面必須能夠?qū)?shí)際問題有效轉(zhuǎn)換成法律上有意義的爭點(diǎn),通過法律觀點(diǎn)的切入,來化約問題的復(fù)雜性;另一方面也必須防止將法律的具體應(yīng)用淪為實(shí)務(wù)工作者的主觀恣意。法教義學(xué)之所以重視概念的發(fā)展、界定和厘清,經(jīng)常是出于現(xiàn)實(shí)的需要,為了解決現(xiàn)實(shí)發(fā)生的問題;法教義學(xué)之所以重視體系觀念的建立,也往往是為了確?,F(xiàn)實(shí)中形形色色的個案爭議與難以預(yù)期的各種變化,在法律上可以用一致的標(biāo)準(zhǔn)加以評價。所以,法教義學(xué)勢必與現(xiàn)實(shí)世界的脈動有密切關(guān)聯(lián),它既不是空洞的公式,也不是死板而一成不變的口訣。它之所以和概念、邏輯與體系這些要素密切相關(guān),不是因?yàn)樗魂P(guān)心抽象規(guī)則,甚至沉迷于咬文嚼字,反而是因?yàn)樗尫捎心芰σ驊?yīng)各種不同的個案情境。B58

    (八)法教義學(xué)必然排斥后果考量?

    與上一個批評相關(guān)的是,法教義學(xué)與社科法學(xué)的對立有時被刻畫為法條主義與后果考量,或者說規(guī)則取向(規(guī)則至上)與后果取向之間的對立。B59言外之意,法教義學(xué)必然是排斥后果考量的。而排斥后果考量也就是排斥社會現(xiàn)實(shí),而這正是所謂法條主義的一個面向。對此也要作仔細(xì)分析。首先要指出的是,中國學(xué)者往往不太區(qū)分“后果考量”和“后果主義”,其實(shí)質(zhì)是沒有區(qū)分在法律論證中對待“后果”的兩種不同態(tài)度。一種是比較強(qiáng)的態(tài)度(可稱為“強(qiáng)后果主義”,或直接稱為“后果主義”),它將裁判的后果視為判斷裁判正確性的唯一標(biāo)準(zhǔn)或最高標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)其他標(biāo)準(zhǔn)與之發(fā)生沖突時必須無條件地服從后果標(biāo)準(zhǔn)。另一種是比較弱的態(tài)度(可稱為“弱后果主義”或“基于后果的論證”),它只是要求將依據(jù)后果來證立特定主張或觀點(diǎn)的做法,作為司法裁判或法律論證過程中的一種論證方法。它并不試圖將所有的論證方法都化約為后果考量的方法,或者將后果作為司法裁判的最高標(biāo)準(zhǔn),而只要求在某些情形中將對后果的考量容納進(jìn)來。B60

    有的社科法學(xué)者持一種比較強(qiáng)的態(tài)度,認(rèn)為“后果是評價一切行為和思想的標(biāo)準(zhǔn)”“一條法教義能否站得住腳,歸根到底看它能否給社會帶來好處”,而只管法教義學(xué)背后的這種“實(shí)踐邏輯”,也就是“后果為錨”的準(zhǔn)則,而法教義本身卻變得可有可無了。B61對于這種(強(qiáng))后果主義,法教義學(xué)自然不能贊同。一方面,在法教義形成過程中,是否應(yīng)當(dāng)以后果作為唯一評價標(biāo)準(zhǔn),本身就有疑問。法教義的形成往往涉及價值判斷,而價值判斷是一件非常復(fù)雜的事情。后果主義試圖用將復(fù)雜的價值判斷簡單化約為對后果的尋找與錨定,以此來“客觀化”價值判斷。但這種努力并不見得就能成功。因?yàn)楹蠊撟C在結(jié)構(gòu)上由兩部分構(gòu)成:一部分是后果預(yù)測,即預(yù)測如果采取某種法律解釋(法教義主張)將會發(fā)生什么后果;另一部分是后果評價,即判斷該后果是否可欲,如果存在復(fù)數(shù)的可欲的后果(及相應(yīng)的復(fù)數(shù)的法教義主張),就要證明在各種可欲后果(及相應(yīng)的各種法教義主張)中,哪一個是最可欲的。如果說后果預(yù)測的任務(wù)是經(jīng)驗(yàn)分析性的話,那么后果評價的任務(wù)則是規(guī)范性的。B62可見,后果論證只是“推遲”了價值判斷,而沒有取代價值判斷。因?yàn)椤笆欠窨捎北旧砭褪窃u價問題,而評價的標(biāo)準(zhǔn)原本就是多樣化的。當(dāng)然,后果主義想要做的不止于此,它其實(shí)是想將倫理學(xué)上的后果論(主要是功利主義)作為后果評價的唯一標(biāo)準(zhǔn)。B63但是,法教義形成中的價值判斷能否被化約為后果論證,而后果論(功利主義)能否成為后果論證中后果評價的唯一選項(xiàng),都不是理所當(dāng)然的。另一方面,在法教義形成之后,司法裁判更不應(yīng)以后果取向?yàn)槲ㄒ荒繕?biāo)。法教義學(xué)本就承擔(dān)著明確法律規(guī)則之含義、穩(wěn)定社會預(yù)期之任務(wù)。法教義一旦形成,就會與它所基于的法律規(guī)則一起成為拘束司法裁判的權(quán)威框架。哪怕適用法教義會帶來不可欲的社會后果,法官也不可隨意進(jìn)行偏離之,除非存在更強(qiáng)理由、承擔(dān)更重的論證負(fù)擔(dān)。B64在這種例外情形中,就將發(fā)生前述法教義的更新。

    但如果拋開這種強(qiáng)后果主義,轉(zhuǎn)而取向弱后果主義,那么法教義學(xué)完全可以容納后果考量。實(shí)在法以及所有的法律活動不僅要提出權(quán)威性宣稱(即要求人們遵守和服從它),而且也要提出正確性宣稱(即主張它的要求是正確的)。相應(yīng)地,法教義學(xué)也必然以正確性宣稱為取向,而且必然要求它最大程度地符合既存的法秩序。B65換言之,它要求在既有實(shí)在法的權(quán)威框架內(nèi),盡可能地去實(shí)現(xiàn)正確的要求。而導(dǎo)向于值得追求的后果,無疑是正確與否的判斷標(biāo)準(zhǔn)之一。這就意味著,基于后果的論證完全可能進(jìn)入到教義學(xué)論證的過程之中,成為特定法教義主張得以形成的論據(jù)。既有的法學(xué)方法論體系也完全可以容納它(客觀目的論證),只是有其限度。B66總之,法教義學(xué)并非絕對排斥后果考量,只是不贊同將后果視為凌駕于其他一切標(biāo)準(zhǔn)之上的終極標(biāo)準(zhǔn)(強(qiáng)后果主義)。

    (九)法教義學(xué)無法應(yīng)對疑難案件?

    另一種批評意見認(rèn)為,法教義學(xué)只適用于常規(guī)案件,而不適用于疑難案件。因?yàn)樵谝呻y案件中,法教義學(xué)只能是防御性的,面對新的情形它并無分析工具可用,而法經(jīng)濟(jì)學(xué)能用簡單的分析工具一以貫之地化解法律難題,破解法教義學(xué)的“概念黑箱”。因此,在疑難案件中要從法律人思維退回到理性人思維(經(jīng)濟(jì)人思維)。B67

    首先要指明,在邏輯上將法教義學(xué)與法經(jīng)濟(jì)學(xué)視作兩種對等之方法的做法已不可取。法教義學(xué)作為一種作業(yè)方式,并不與任何學(xué)科方法(哲學(xué)方法、歷史方法、社會學(xué)方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)方法等)構(gòu)成對立。相反,包括經(jīng)濟(jì)分析在內(nèi)的任何學(xué)科方法都可能被運(yùn)用于法律解釋和概念建構(gòu)的過程,在法教義的形成過程中發(fā)揮作用。B68例如,作為后果考量之“經(jīng)濟(jì)學(xué)版本”的成本-收益分析就有可能被納入客觀目的論證框架之中,這一點(diǎn)在前文已然論述過。因此,上述主張批評的真正對象其實(shí)不是作為方法的法教義學(xué),而是作為知識的法教義學(xué):在疑難案件中,既有的法教義(命題)無法應(yīng)對或正確應(yīng)對新的情形。

    法教義學(xué)承認(rèn),一方面,在新情形中的確可能推翻既有的法教義,而推翻的原因也往往在于現(xiàn)實(shí)的考量。此時將形成新的法教義,從而取代或修正舊的法教義,因?yàn)楫?dāng)代法教義學(xué)并不認(rèn)可法教義的絕對拘束力。但重要的是,這是法教義學(xué)內(nèi)部的自我更新。在學(xué)說史上,耶林的目的法學(xué)和黑克(Heck)的利益法學(xué)都對概念法學(xué)主導(dǎo)下的傳統(tǒng)法教義學(xué)進(jìn)行了抨擊,但抨擊的結(jié)果并不是徹底放棄法教義學(xué)本身,而是促進(jìn)了法教義學(xué)的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型。例如,按照一直以來的羅馬法規(guī)則,買賣標(biāo)的物在交付以前,如因非可歸責(zé)于出賣人之事由而滅失者,出賣人仍可取得價金,這也適用于一物二賣的情形。但在1858年發(fā)生的一起案件中,有一艘價值高昂的船舶,在被雙重買賣后因不可歸責(zé)于出賣人之事由而滅失。此案促使耶林發(fā)生了“大馬士革轉(zhuǎn)向”,最終提出了“法的目的”論。但要注意的是,耶林并沒有拋棄教義學(xué)證立。他的基本思路是,首先去探究支配這個案件之羅馬法規(guī)則的目的何在。得出的結(jié)論是出賣人之所以可以因危險而卸責(zé),并非因?yàn)橛纱丝上鄬τ谫I受人得利,而是由于其處分權(quán)限的喪失而取得了損失補(bǔ)償。然而,對出賣人雙重給付與此目的不合,因此應(yīng)該排除出賣人的雙重給付請求權(quán),并將羅馬法規(guī)則的文義就此范圍加以限縮。B69再如,在1890年發(fā)生的死亡契約之利益第三人案件中,一個退休老人為他的侄女訂立了一個為他人利益之人壽保險契約,以該侄女為利益第三人(受益人)。不久叔父死亡,但其財產(chǎn)不足以清償債務(wù),問題在于侄女和遺產(chǎn)債權(quán)人,誰可以請求該筆保險金額?當(dāng)時的帝國法院及通說都認(rèn)為利益第三人優(yōu)先于遺產(chǎn)繼承人,因?yàn)榈聡睹穹ǖ洹芬?guī)定,對第三人之給付可以通過契約,使第三人因此直接取得請求給付之權(quán)利。這種取得被視為原始取得,此時第三人的權(quán)利不是來源于被繼承人的遺產(chǎn)。但黑克經(jīng)過思考認(rèn)為,不能拘泥于該條文中“取得”的法律概念,而要去衡量第三人的利益與遺產(chǎn)債權(quán)人的利益。而在被繼承人即叔父死亡前,依照德國《民法典》繼承編的規(guī)定,該侄女還沒有取得任何權(quán)利,只對被繼承人有一個不受保護(hù)的期待,這與遺產(chǎn)債權(quán)人已經(jīng)享有的權(quán)利不可同日而語,所以衡量其利益沖突時應(yīng)優(yōu)先保護(hù)遺產(chǎn)債權(quán)人。此時要類推適用死因贈與的原則。B70可見,當(dāng)出現(xiàn)法律漏洞或既有規(guī)則因背景變化而會得出不當(dāng)結(jié)論時,就需要解構(gòu)教義學(xué)概念,還原其后所隱藏的目的與價值判斷,進(jìn)而論證既有的教義學(xué)概念是否需要改變。B71方法論上的更新帶來的并非法教義學(xué)的瓦解,而是在法律體系可容許范圍內(nèi),啟動新一輪的教義化過程。

    另一方面,在新情形中,也可能出現(xiàn)舊的法教義雖顯得不那么正確但依然決定裁判結(jié)果的情況。批評者可能會認(rèn)為,法教義學(xué)的自我更新其實(shí)只是一種“虛飾”,因?yàn)橹灰靼琢恕胺杀澈蟮倪壿嫛?,那么就發(fā)現(xiàn),真正重要的是這種邏輯本身(如成本-收益分析或別的理性標(biāo)準(zhǔn)),而非法教義。但正如前所述,法律規(guī)則和法教義(通說)一旦形成,就會具有穩(wěn)定社會預(yù)期的功能,這是一種值得保護(hù)的重要形式價值。法官進(jìn)行法律論證時,不僅要進(jìn)行實(shí)質(zhì)價值論證,也要考慮到對這種形式價值的保護(hù)。例如,在轟動一時的“張學(xué)英訴蔣倫芳案”中,法官根據(jù)當(dāng)時《民法通則》第7條否定了黃永彬?qū)⒆约旱呢敭a(chǎn)留給婚外同居者張學(xué)英之遺囑(經(jīng)公證)的效力。這一判決之所以在學(xué)界面臨批評,并不完全是因?yàn)槠浣Y(jié)果,而是因?yàn)槠湔撟C過程:簡單地以違反社會公德為由就擱置了對《繼承法》第16、17條這兩個法律規(guī)則的適用。而法律規(guī)則的拘束力不僅來自于它背后的價值(在本案中即是“意思自治”和“公信力”),也來自于其形式價值(立法者通過語詞的明確行為指令)。對于舊法教義(通說)來說也是一樣的。如果一條法教義因歷時彌久而被牢固地確立,那么它的權(quán)威性就不僅來自于最初的實(shí)質(zhì)合理性,也來自于它對行為預(yù)期的保護(hù)和法的安定性等形式價值。如果要為它創(chuàng)制例外或?qū)λM(jìn)行修正,就要有“更強(qiáng)理由”。如果在新情形中,實(shí)質(zhì)考量(成本-收益分析或別的考量)并沒有為推翻舊的法教義提供“更強(qiáng)理由”,或者對社會預(yù)期的保護(hù)被認(rèn)為高于對個案正義(正確性)的追求,那么依然可能繼續(xù)適用舊教義。換言之,在此等情形中,適用既有的規(guī)則雖然“不那么正確”,但這種不正確性尚未達(dá)到足以抵消繼續(xù)適用舊教義之價值的程度。這里涉及實(shí)質(zhì)價值與形式價值的權(quán)衡。B72法教義學(xué)之“受權(quán)威拘束”的特質(zhì),也正體現(xiàn)為它對欲為教義規(guī)則創(chuàng)設(shè)例外者施加的論證負(fù)擔(dān):想要對既有教義進(jìn)行修正者,需在同時進(jìn)行實(shí)質(zhì)和形式的考量與權(quán)衡的基礎(chǔ)上提供“更強(qiáng)理由”。所以,并非“每當(dāng)例外發(fā)生時,法教義學(xué)就需要對原來的教義做出修正或創(chuàng)造新的教義”或“打上一個補(bǔ)丁”。B73疑難案件能否成為真正的例外,依然取決于教義學(xué)內(nèi)部的論證強(qiáng)度,這也正是不能從根本上拋棄教義徑自進(jìn)行經(jīng)濟(jì)學(xué)演算的原因。

    所以,法教義學(xué)并非不能應(yīng)對疑難案件。而是在疑難案件中,教義學(xué)論證更為復(fù)雜,難度也更大。它可能會促成對舊教義的修正,也可能會使得其得以堅守。

    (十)法教義學(xué)必然預(yù)設(shè)法律實(shí)證主義的立場?

    一種或許并不罕見的觀點(diǎn)認(rèn)為,法教義學(xué)體現(xiàn)出一種“實(shí)證主義的傾向”。B74進(jìn)而,法教義學(xué)可能會被認(rèn)為與概念法學(xué)聯(lián)系密切,甚至是概念法學(xué)的另一種說法。這些說法可能會引發(fā)誤解,讓人誤以為法教義學(xué)必然會預(yù)設(shè)實(shí)證主義的法概念論立場。但這是不成立的。

    之所以會產(chǎn)生這種誤解,恐怕與法教義學(xué)以“實(shí)在法”為作業(yè)對象有關(guān)。法教義學(xué)的確是圍繞“實(shí)在法”展開的活動,也的確“必須假定現(xiàn)行法秩序總體上是合理的”B75,但這并不意味著教義學(xué)研究者就必須持實(shí)證主義的概念論立場。法概念論的爭議涉及的是對法的性質(zhì)的理解分歧。所有的實(shí)證主義者都認(rèn)為,法是一種社會事實(shí),它的存在和效力與某種理想無關(guān)。而所有的非實(shí)證主義者都認(rèn)為,法不是一種單純的社會事實(shí),它包含著理想的維度,在“法是什么”與“法應(yīng)當(dāng)是什么”之間存在必然的聯(lián)系。這場爭議的特定版本被表述為“分離命題”與“聯(lián)系命題”。實(shí)證主義者堅持分離命題,認(rèn)為在法的效力(或法的正確性)與道德正確性之間不存在必然聯(lián)系。而非實(shí)證主義者堅持聯(lián)系命題,主張在法的效力(或法的正確性)與道德正確性之間存在必然聯(lián)系。B76這是在邏輯上相互排斥的兩種立場。但是,法教義學(xué)本身并不需要在這兩種立場及其命題之間進(jìn)行選擇。因?yàn)闊o論是實(shí)證主義者還是非實(shí)證主義者,都不否認(rèn)實(shí)在法是法,只是非實(shí)證主義者會認(rèn)為實(shí)在法的效力要受到更高的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)(道德)的限制。B77而無論在概念論上持何種立場,都可以圍繞實(shí)在法展開解釋、建構(gòu)和體系化的活動,也即進(jìn)行法教義學(xué)作業(yè)。所以,在優(yōu)秀的部門法教義學(xué)者中,持實(shí)證主義法概念論立場的和持非實(shí)證主義法概念論立場的皆有之。前者如戈貝爾和拉邦德(國家法),后者如拉倫茨(民法)、考夫曼(刑法)、阿列克西(憲法)等。

    至于與概念法學(xué)掛起鉤來,或許是因?yàn)閷Ψń塘x學(xué)的核心任務(wù)——概念建構(gòu)與體系化——望文生義的結(jié)果。一方面,構(gòu)造概念和體系并不就等同于概念法學(xué)。黑克就明確指出,利益法學(xué)并不“反對法律的概念建構(gòu),或反對法官受現(xiàn)行法的拘束。更不是反對科學(xué)性的概念建構(gòu)。沒有概念就不可能思考。法學(xué)當(dāng)然也要形成概念。只是所形成的不只是‘命令概念(即法律條文的概念),也包括‘利益概念?!盉78同樣,利益法學(xué)和評價法學(xué)也不反對體系化,只是認(rèn)為法律體系既包括外部體系(抽象的-概念的體系),又包括內(nèi)部體系(目的-原則的體系)而已。B79當(dāng)代法教義學(xué)已經(jīng)充分容納了這些思想。所以,將法教義學(xué)與概念法學(xué)掛起鉤來的想法依然停留于19世紀(jì)。另一方面,如果論者是用“概念法學(xué)”來指稱“法律實(shí)證主義”,進(jìn)而用它來表征法教義學(xué)的法概念立場,那么又犯了另一重錯誤。前文已述及,法教義學(xué)未必持法律實(shí)證主義的概念立場。而“概念法學(xué)”本身也只是一種(德國法學(xué)史上存在過的)方法論立場,而非概念論立場,因而與法律實(shí)證主義并非是一回事。在概念法學(xué)(潘德克頓學(xué)派)所盛行的19世紀(jì)的德國,在法哲學(xué)上居于主導(dǎo)地位的依然是理性法傳統(tǒng)。很多概念法學(xué)學(xué)者都深受理性法(尤其是康德學(xué)說)的影響,如普赫塔(Puchta)就將“自由”作為居于法律金字塔體系最高頂點(diǎn)的概念(價值)。因此,法教義學(xué)既與概念法學(xué),又與實(shí)證主義的法概念沒有必然聯(lián)系。

    如果說法教義學(xué)有什么必然預(yù)設(shè)的概念論立場的話,那也是這樣一種弱的概念論立場,即主張“法律是一種規(guī)范”。作為具有規(guī)范性的事物,法律既不同于行為(經(jīng)驗(yàn)事實(shí))也不同于價值。因此,法教義學(xué)既反對(經(jīng)驗(yàn)意義上的)事實(shí)還原論,也反對價值還原論,從而在概念論立場上區(qū)別于經(jīng)驗(yàn)法社會學(xué)和價值法學(xué)(政法法學(xué))。B80但是,它對于法律之規(guī)范性來源的理解卻可以保持開放:這種規(guī)范性既可能來源于實(shí)在法或?qū)嵲诜ǖ拇嬖谶@一事實(shí)本身,也可能來源于實(shí)在法在內(nèi)容上的道德正確性。這就涉及不同法教義學(xué)者的不同法概念論立場了。

    三、 結(jié)語:今日之法學(xué)者還能夠是教義學(xué)者嗎?

    法教義學(xué)在德國被認(rèn)為是“同法律打交道的密碼”。B81但這一密碼直到今天也沒有被徹底破解,因此法教義學(xué)在歷史上多次受到質(zhì)疑和反思。在整個20世紀(jì),德國有三波關(guān)于法教義學(xué)的討論,其關(guān)注重點(diǎn)分別為法教義學(xué)的科學(xué)性(20世紀(jì)初)、法教義學(xué)與社會科學(xué)之間的關(guān)系(20世紀(jì)60年代末),以及法教義學(xué)與其他法學(xué)分支的界分(20世紀(jì)70年代末)。B82而最近一波討論(或許可以被稱為“第四波”)持續(xù)至今已有近十年時間。觸發(fā)新一輪反思的原因大概包括:其一,歐盟立法越來越多,它對于德國法體系的侵蝕使得原本囿于一國實(shí)在法的法教義學(xué)體系化的工作難度增大。其二,1999年開始啟動的博洛尼亞進(jìn)程(“歐洲高等教育改革計劃”)致力于實(shí)現(xiàn)歐洲高等教育一體化,建成歐洲高等教育區(qū),同時也對以法教義學(xué)為核心的德國法律教育模式造成了沖擊。其三,最直接的誘因在于德國科學(xué)委員會于2012發(fā)布德國法學(xué)評估報告《德國法律科學(xué)面面觀》,該評估報告涉及德國法學(xué)多個方面,包括法學(xué)教育、科研特色、選拔與評價機(jī)制等,并對法學(xué)(法教義學(xué))的科學(xué)性提出了質(zhì)疑。B83

    有意思的是,中國學(xué)界關(guān)于法教義學(xué)的討論與上述德國的最新一輪反思在時間上大體相當(dāng),但在具體內(nèi)容上卻有很大不同。B84一個很明顯的對比是:在中國,法教義學(xué)最大的局限性通常被認(rèn)為在于“只關(guān)心法律條文的表述和承諾,而不關(guān)心法律在實(shí)踐中的實(shí)施狀況”。B85但在德國,學(xué)者們卻認(rèn)為既有的法教義學(xué)研究與實(shí)務(wù)界距離不夠,影響了學(xué)術(shù)界對于司法實(shí)踐批判功能的發(fā)揮。在學(xué)術(shù)評價中以法院是否采納學(xué)者觀點(diǎn)作為評判教義學(xué)研究水平的標(biāo)準(zhǔn)具有極大的弊端,而在法學(xué)教學(xué)和科研中以高級法院(尤其是最高級別的法院和聯(lián)邦憲法法院)所做的判例為圭臬,自覺或不自覺地將這些判例視為權(quán)威,造成了“法院實(shí)證主義”的后果。同時,法教義學(xué)的實(shí)踐取向使得法教義學(xué)與基礎(chǔ)學(xué)科和法理論相脫節(jié),導(dǎo)致法律人對于規(guī)范背后“為什么”的問題缺乏興趣??梢?,德國與中國處于法教義學(xué)發(fā)展的不同階段,德國法教義學(xué)的高度發(fā)達(dá)使得學(xué)術(shù)界必須思考是否需要與實(shí)務(wù)界保持更大距離,以反思性與批判性使法學(xué)獲得科學(xué)性,而在中國,實(shí)務(wù)與學(xué)術(shù)的長期隔閡使得二者彼此靠攏成為一種必要。B86

    在20世紀(jì)70年代,德國學(xué)者科爾?。–ording)發(fā)出了“今日之法學(xué)家還能再成為教義學(xué)者嗎”的質(zhì)疑。B87但事實(shí)是,法教義學(xué)又一次經(jīng)受住了質(zhì)疑和考驗(yàn)。它并沒有因?yàn)樯鐣茖W(xué)和交叉學(xué)科研究的興起而被拋棄,反而不斷調(diào)適自己應(yīng)和了時代發(fā)展的需求,顯現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。在筆者看來,只要立法中心主義的時代依然在繼續(xù),只要法律適用依然是法律實(shí)踐和法學(xué)的核心關(guān)注點(diǎn),只要以傳授本國實(shí)在法知識為主的當(dāng)代法學(xué)教育模式不變,只要科學(xué)主義的價值訴求仍被倡導(dǎo),法教義學(xué)就能維系其主流法學(xué)范式的地位。雖然,具體的教義知識無疑會隨著實(shí)在法的修訂、時代的變化和價值觀的發(fā)展而更新。就此而言,盡管中國的法教義學(xué)研究剛剛起步,盡管它與德國的法教義學(xué)肩負(fù)著不同的歷史任務(wù),卻依然應(yīng)當(dāng)步伐堅定地邁向未來。

    ① 根據(jù)對中國知網(wǎng)(CNKI)的搜索結(jié)果,除了幾篇譯文外,我國在學(xué)術(shù)論文中最早使用“教義學(xué)”稱謂的應(yīng)為刑法學(xué)者陳興良。參見陳興良:《刑法教義學(xué)方法論》,《法學(xué)研究》2005年第2期。

    ② 陳興良:《刑法哲學(xué)》,北京:中國政法大學(xué)出版社,1997年,第704頁。

    ③ 蘇力:《也許正在發(fā)生——中國當(dāng)代法學(xué)發(fā)展的一個概覽》,《比較法研究》2001年第3期。

    ④ 侯猛:《社科法學(xué)的跨界格局與實(shí)證前景》,《法學(xué)》2013年第4期;侯猛:《社科法學(xué)的傳統(tǒng)與挑戰(zhàn)》,《法商研究》2014年第5期。

    ⑤ “法條主義”“形式主義”和“概念法學(xué)”這三個詞語在中國的語境中顯然具有貶義色彩,盡管它們也可以在中性意義上被用于指稱思想史中特定的法學(xué)流派或思潮。當(dāng)下文使用這些詞時,都是在中性意義上使用的。

    ⑥ 張翔:《憲法教義學(xué)初階》,《中外法學(xué)》2013年第5期;許德風(fēng):《法教義學(xué)的應(yīng)用》,《中外法學(xué)》2013年第5期;陳興良:《刑法教義學(xué)與刑事政策的關(guān)系:從李斯特鴻溝到羅克辛貫通——中國語境下的展開》,《中外法學(xué)》2013年第5期。在同一年更早的時候,陳景輝從三個方面對社科法學(xué)的研究方法進(jìn)行了猛烈抨擊。參見陳景輝:《法律與社會科學(xué)研究的方法論批判》,《政法論壇》2013年第1期。當(dāng)然,陳景輝本人并不從事法教義學(xué)研究,反而主張要承認(rèn)法教義學(xué)的不足和法理論研究的重要性;但還是有不少人將其歸于法教義學(xué)擁護(hù)者的陣營,這可能跟學(xué)派劃分中常見的非此即彼的二分法有關(guān)。

    ⑦ 蘇力:《法律人思維?》,《北大法律評論》編輯委員會編:《北大法律評論》第14卷第2輯,北京:北京大學(xué)出版社,2013年,第429-469頁;孫笑俠:《法律人思維的二元論兼與蘇力商榷》,《中外法學(xué)》2013年第6期。

    ⑧ 當(dāng)然,正如下文所說明的,這種對立并不完全成立。

    ⑨ 蘇力教授并未到場,但提交了一篇論文。從論文看,他對法教義學(xué)的批判態(tài)度比之前更為激烈。他號召“社科法學(xué)必須準(zhǔn)備在每一個街角每一座高樓同法教義學(xué)展開競爭,甚至廝殺”,其甚至樂觀估計“大約20—30年后,即使在中國,法教義學(xué)也將從中國頂尖高校法學(xué)院的頂尖學(xué)者中逐漸轉(zhuǎn)移,會主要轉(zhuǎn)移到二流或三流法學(xué)院中去”。但目前為止,似乎并沒有顯露蘇力教授所預(yù)言的法教義學(xué)將式微的端倪。參見蘇力:《回顧與前瞻》,法教義學(xué)與社科法學(xué)的對話會議論文,2014年6月,第38頁。

    ⑩ 王啟梁:《中國需要社科法學(xué)嗎》,《光明日報》2014年8月13日,第16版;雷磊:《什么是我們所認(rèn)同的法教義學(xué)》,《光明日報》2014年8月13日,第16版;尤陳俊:《不在場的在場:社科法學(xué)與法教義學(xué)之爭的背后》,《光明日報》2014年8月13日,第16版。

    B11 陳柏峰:《社科法學(xué)及其功用》,《法商研究》2014年第5期;侯猛:《社科法學(xué)的傳統(tǒng)與挑戰(zhàn)》,《法商研究》2014年第5期;李晟:《實(shí)踐視角下的社科法學(xué):以法教義學(xué)為對照》,《法商研究》2014年第5期;謝海定:《法學(xué)研究進(jìn)路的分化與合作——基于社科法學(xué)與法教義學(xué)的考察》,《法商研究》2014年第5期。

    B12 雷磊:《法教義學(xué)的基本立場》,《中外法學(xué)》2015年第1期;《法教義學(xué)能為立法貢獻(xiàn)什么?》,《現(xiàn)代法學(xué)》2018年第2期;《什么是法教義學(xué)?——基于19世紀(jì)以后德國學(xué)說史的簡要考察》,《法制與社會發(fā)展》2018年第4期;《法教義學(xué)與法治:法教義學(xué)的治理意義》,《法學(xué)研究》2018年第5期;《法教義學(xué)觀念的源流》,《法學(xué)評論》2019年第2期;《作為科學(xué)的法教義學(xué)?》,《比較法研究》2019年第6期。

    B13 Nils Jansen, “Rechtsdogmatik, Rechtswissenschaft und juristische PraxisZum gesellschaftlichen Ort und wissenschaftlichen Selbstverstndnis universitrer Rechtsdogmatik”,AR,2018, s.636.

    B14 雷磊:《法教義學(xué)與法治:法教義學(xué)的治理意義》,《法學(xué)研究》2018年第5期;《什么是法教義學(xué)?——基于19世紀(jì)以后德國學(xué)說史的簡要考察》,《法制與社會發(fā)展》2018年第4期。

    B15 要注意的是,這里所說的權(quán)威既包括法律學(xué)說(尤其是通說),也包括實(shí)在法。法律學(xué)說的權(quán)威是一種理智的或理性的權(quán)威,而實(shí)在法的權(quán)威是一種制度的權(quán)威。法律論證活動既要受到制度的權(quán)威(如制定法、判例)的拘束,也要受到教義學(xué)說的拘束。

    B16 Vgl.Gustav Radbruch, “Vorschule der Rechtsphilosophie”,in ders., Rechtsphilosophie III,bearbeitet v.Winfried Hassemer, Heidelberg: C.F.: Müller Juristischer Verlag, 1990, s.129-130.

    B17 這五個方面具體展開為:(1)法律部門的劃分,即把法律規(guī)范劃歸為不同的部門法,以此達(dá)到法律體系化的效果。(2)法律原則的提煉,即從多個法律規(guī)范中提煉出共同的原則,比如遺囑自由原則,物權(quán)法中的物權(quán)法定原則、公示原則、無因性原則。(3)基本概念的形成,獨(dú)立于特定法律規(guī)范的基本概念是法教義學(xué)思維最大貢獻(xiàn)之一,也為立法者吸收這些概念入法奠定了基礎(chǔ),如民法基本概念中的“法律關(guān)系”“主觀權(quán)利”“意思表示”等。(4)體系化,即通過概念的體系化與原則的體系化,形成前后一致的理念大廈。(5)建構(gòu),即將單個事實(shí)或法律現(xiàn)象歸結(jié)到一個或多個已有基本概念下進(jìn)而置入概念體系中。Vgl. Martin Flohr, Rechtsdogmatik in England, Tübingen: Mohr Siebeck,2017, s.40ff.

    B18 B85 陳瑞華、陳柏峰、侯猛、陳虎:《對話陳瑞華:法學(xué)研究的第三條道路》,陳柏峰、尤陳俊、侯猛編:《法學(xué)的11種可能:中國法學(xué)名家對話錄》,北京:中國民主法制出版社,2020年,第181、182頁。

    B19 張翔:《談Rechtsdogmatik的翻譯與含義》,《北大法律評論》編輯委員會編:《北大法律評論》第17卷第2輯,北京:北京大學(xué)出版社,2016年,第280頁。

    B20 薩維尼、格林:《薩維尼法學(xué)方法論講義與格林筆記》,楊代雄譯,北京:法律出版社,2008年,第8頁及以下。

    B21 有的社科法學(xué)者如侯猛同樣認(rèn)為法解釋學(xué)很重要,這也從側(cè)面反映出,選擇“法解釋學(xué)”的稱呼無法凸顯出兩種研究范式的不同。參見陳瑞華、陳柏峰、侯猛、陳虎:《對話陳瑞華:法學(xué)研究的第三條道路》,陳柏峰、尤陳俊、侯猛編:《法學(xué)的11種可能:中國法學(xué)名家對話錄》,北京:中國民主法制出版社,2020年,第181頁。

    B22 B75 卡爾·拉倫茨:《法學(xué)方法論》,黃家鎮(zhèn)譯,北京:商務(wù)印書館,2020年,第251-253、252頁。

    B23 當(dāng)有論者談及在法律方法中“應(yīng)用”法教義學(xué)時,就顛倒了兩者的關(guān)系。參見王方玉:《論法教義學(xué)在法律方法中的應(yīng)用》,《中國政法大學(xué)學(xué)報》2020年第2期。

    B24 Vgl. Bernd Rüthers, Christian Fischer, Axel Birk, Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, 8.Aufl., München: C.H.Beck, 2015, s.VII.; Klaus F Rhl und Hans Christian Rhl, Allgemeine Rechtslehre: Ein Lehrbuch, 3.Aufl., Kln: Carl Heymanns Verlag, 2008, s.3.

    B25 倫納茨就反復(fù)強(qiáng)調(diào),法教義學(xué)是分法律部門的,因此部門法教義學(xué)的內(nèi)容不同,而方法就是運(yùn)用法律概念,所以不同部門法方法也有所不同,但也有相同之處。參見Jannis Lennartz, Dogmatik als Methode, Tübingen: Mohr Siebeck, 2017, s.172f.

    B26 布克稱之為法教義學(xué)的“圖式”。進(jìn)而,他反對將法律方法視為法教義學(xué)的作業(yè)方式。參見克里斯蒂安·布克:《法教義學(xué)——關(guān)于德國法學(xué)的發(fā)展及其思維與操作方式的思考》,呂玉贊譯,李運(yùn)楊校,陳金釗、謝暉主編:《法律方法》第24卷,北京:中國法制出版社,2019年,第11-12頁。

    B27 Vgl. Gustav Hugo, Lehrbuch der juristischen Encyklopdie, 7.Aufl., August Mylius, 1823, s.37. 同樣采取這三分法的還可參見魯?shù)婪颉ゑT·耶林:《法學(xué)是一門科學(xué)嗎?》,李君韜譯,北京:法律出版社,2010年,第86頁。

    B28 關(guān)于近代以來的科學(xué)觀念的系統(tǒng)論述,參見雷磊:《法理論: 歷史形成、學(xué)科屬性及其中國化》,《法學(xué)研究》2020年第2期。

    B29 關(guān)于法理論的產(chǎn)生背景與歷史發(fā)展的系統(tǒng)論述,參見雷磊:《法理論: 歷史形成、學(xué)科屬性及其中國化》,《法學(xué)研究》2020年第2期。

    B30 當(dāng)然,這里涉及是否存在“一般法教義學(xué)”,如果存在,一般法教義學(xué)又是否可歸屬于法理學(xué)的問題。根據(jù)阿列克西和德萊爾的觀點(diǎn),一般法教義學(xué)與一般法學(xué)說(法理論)是有區(qū)別的,前者囿于一國法律體系,致力于建構(gòu)出適用于一國法律體系的基本概念,而后者要超越特定國家法律體系構(gòu)造基本概念。參見Robert Alexy,Ralf Dreier,“The Concept of Jurisprudence,”Ratio Juris,2(1990), p.3.如果是這樣,那么一般法教義學(xué)即便存在,也不屬于法理學(xué)。

    B31 或許用“規(guī)范法學(xué)”來對應(yīng)“社科法學(xué)”更好。關(guān)于規(guī)范法學(xué)之“規(guī)范”的含義,參見雷磊:《法教義學(xué)的基本立場》,《中外法學(xué)》2015年第1期。

    B32 白斌:《論法教義學(xué):源流、特征及其功能》,《環(huán)球法律評論》2010年第3期。

    B33 Martin Drath, “Rechtsdogmatik als Selbstzweckoder flieende Anpassung des Rechts an die gesellschaftliche Wirklichkeit?”in Das RechtswesenLenker oder Spiegel der Gesellschaft?mitarbeitet v. Paul Bockelmann, München: Piper, 1971, s.190.

    B34 Vgl. Philipp Sahm, Elemente der Dogmatik, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2019, s.48, 53, 175.

    B35 雷磊:《作為科學(xué)的法教義學(xué)?》,《比較法研究》2019年第6期。

    B36 烏爾弗里德·諾伊曼:《法律教義學(xué)在德國法文化中的意義》,鄭永流譯,鄭永流主編:《法哲學(xué)與法社會學(xué)論叢》第5卷,北京:中國政法大學(xué)出版社,2002年,第15頁。

    B37 尤陳?。骸恫辉趫龅脑趫觯荷缈品▽W(xué)和法教義學(xué)之爭的背后》,《光明日報》2014年8月13日,第16版。

    B38 Ludwig Raiser, “Wozu Rechtsdogmatik?”Deutsche Richterzeitung, 1968, s.98.

    B39 Nils Jansen, “Rechtsdomatik im Zivilrecht,”in M. Anderheiden, M. Auer, T. Gutmann (Hrsg.), Enzyklopdie zur Rechtsphilosophie,2011, http:// www.enzyklopaedie-rechtsphilosophie.net/neue-betraege/19-beitraege/98-rechtsdogmatik-im-zivilrecht, 13,Jan.2019.

    B40 Graham Virgo, “Doctrinal Legal Research,”in P. Cane, J. Conaghan eds., The New Oxford Companion to Law, Oxford: Oxford University Press, 2008, p.79.

    B41 Vgl. Martin Flohr, Rechtsdogmatik in England, Tübingen: Mohr Siebeck,2017, s.20, 154ff, 163ff.

    B42 《賓夕法尼亞大學(xué)法律評論》2014-2015年卷第7期刊發(fā)了以“法教義學(xué)”為主題的一組論文。參見Shyamkrishna Balganesh, “The Constraint of Legal Doctrine Foreword,” pp.1843-1858;Shyamkrishna Balganesh and Gideon Parchomovsky,“Equitys Unstated Domain: The Role of Equity in Shaping Copyright Law,”pp.1859-1888; Hanoch Dagan,“Doctrinal Categories, Legal Realism, and the Rule of Law,”pp.1889-1918; Celia Wasserstein Fassberg, “Realism and Revolution in Conflict of Laws: In with a Bang and out with a Wimper,”pp.1919-1944; Leo Katz, “Nine Takes on Indeterminacy with Special Emphasis on the Criminal Law,”pp.1945-1974; Brian Leiter, “Legal Realism and Legal Doctrine,”pp.1975-1984; Melissa Murray, “Family Laws Doctrine,”pp.1985-2018; Edward B.Rock, “Corporate Law Doctrine and the Legacy of American Legal Realism,”pp.2019-2054; Henry E. Smith, “The Persistence of System in Property Law,”pp.2055-2084; Alex Stein, “The New Doctrinalism: Implications for Evidence Theory,”pp.2085-2108; Tess WilkinsonRyan, “Intuitive Formalism in Contract,”pp.2109-2130; Benjamin C. Zipursky, “Reasonableness in and out of Negligence Law,”pp.2131-2149.

    B43 Alex Stein, “The New Doctrinalism: Implications for Evidence Theory,”University of Pennsylvania Law Review,163(2014-2015), p.2085.

    B44 也可參見張翔對英美憲法學(xué)“類教義學(xué)取向”的介紹。張翔:《憲法教義學(xué)初階》,《中外法學(xué)》2013年第5期。

    B45 參見卜元石教授從比較法視角對于其他國家法教義學(xué)研究較為薄弱之原因的分析。卜元石:《法教義學(xué)的顯性化與作為方法的法教義學(xué)》,《南大法學(xué)》2020年第1期。

    B46 凌斌:《什么是法教義學(xué):一個法哲學(xué)追問》,《中外法學(xué)》2015年第1期。

    B47 對此參見泮偉江:《中國本土化法教義學(xué)理論發(fā)展的反思與展望》,《法商研究》2018年第6期。

    B48 蘇亦工:《中法西用:中國傳統(tǒng)法律及習(xí)慣在香港》,北京:社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2007年,第254-260頁。

    B49 類似的觀點(diǎn)參見丁勝明:《刑法教義學(xué)研究的中國主體性》,《法學(xué)研究》2015年第2期。

    B50 蘇力:《法條主義 、民意與難辦案件》,《中外法學(xué)》2009年第1期。

    B51 對此筆者已有詳盡論述,在此不再贅論。具體參見雷磊:《法教義學(xué)的基本立場》,《中外法學(xué)》2015年第1期;《什么是法教義學(xué)?——基于19世紀(jì)以后德國學(xué)說史的簡要考察》,《法制與社會發(fā)展》2018年第4期。

    B52 程金華教授富于洞見地提出了這兩種科學(xué)化路徑的差別,并倡導(dǎo)統(tǒng)一兩者的“社科法教義學(xué)”。但對于他期待能利用大數(shù)據(jù)實(shí)證研究來實(shí)現(xiàn)這種統(tǒng)一,進(jìn)而超越“規(guī)范vs.事實(shí)”之鴻溝的觀點(diǎn),筆者不能茍同。無論如何,正如下文所說,經(jīng)驗(yàn)知識對于法教義學(xué)只是一種外部激擾,外部科學(xué)知識也只有以內(nèi)部科學(xué)化的方式才能被統(tǒng)合進(jìn)法教義學(xué)中,兩者并非并行地“統(tǒng)一”。參見程金華:《科學(xué)化與法學(xué)知識體系——兼議大數(shù)據(jù)實(shí)證研究超越“規(guī)范vs.事實(shí)”鴻溝的可能》,《中國法律評論》2020年第4期。

    B53 Philipp Sahm, Elemente der Dogmatik, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2019, s.131.

    B54 Vgl. Bernd Rüthers, Christian Fischer, Axel Birk, Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, 8.Aufl., München: C.H.Beck, 2015, s.200-201.

    B55 Vgl. Niklas Luhmann, Soziale Systeme: Grundri einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984, s.60 ff.

    B56 李忠夏:《功能取向的法教義學(xué): 傳統(tǒng)與反思》,《環(huán)球法律評論》2020年第5期。

    B57 黃舒芃:《什么是法釋義學(xué)?——以二次戰(zhàn)后德國憲法釋義學(xué)的發(fā)展為借鏡》,臺北:臺灣大學(xué)出版中心,2020年。

    B58 黃舒芃:《什么是法釋義學(xué)?——以二次戰(zhàn)后德國憲法釋義學(xué)的發(fā)展為借鏡》,臺北:臺灣大學(xué)出版中心,2020年,第14、17、187頁。

    B59 王彬:《司法裁決中的“順推法”與“逆推法”》,《法制與社會發(fā)展》2014年第1期;錢一棟:《規(guī)則至上與后果主義的價值理由及其局限——從法教義學(xué)與社科法學(xué)之爭看當(dāng)代中國司法哲學(xué)》,《甘肅政法學(xué)院學(xué)報》2018年第4期。

    B60 這一區(qū)分參見雷磊:《反思司法裁判中的后果考量》,《法學(xué)家》2019年第4期。

    B61 桑本謙:《法律教義是怎樣產(chǎn)生的——基于后果主義視角的分析》,《法學(xué)家》2019年第4期。

    B62 Vgl. HansBernd Schfer und Claus Ott, Lehrbuch der knomischen Analyse des Zivilrechts, 5.Aufl., Berlin u. Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s.4.

    B63 所以,社科法學(xué)主張的后果主義其實(shí)復(fù)合了裁判理論中的后果論證與倫理學(xué)中的后果論(功利主義)。

    B64 B66 雷磊:《反思司法裁判中的后果考量》,《法學(xué)家》2019年第4期。

    B65 克里斯蒂安·布克:《法教義學(xué)——關(guān)于德國法學(xué)的發(fā)展及其思維與操作方式的思考》,呂玉贊譯,李運(yùn)楊校,陳金釗、謝暉主編:《法律方法》第24卷,北京:中國法制出版社,2019年,第15頁。引用時表述略有改變。

    B67 B73 桑本謙:《“法律人思維”是怎樣形成的——一個生態(tài)競爭的視角》,蘇力主編:《法律和社會科學(xué)》2014年第13卷第1輯,北京:法律出版社,2014年,第24、21頁。

    B68 當(dāng)然,能否將經(jīng)濟(jì)學(xué)思維完全等同于理性人思維,主張經(jīng)濟(jì)分析是破解法律難題的“終極大殺器”,依然值得懷疑,但在此這不是關(guān)鍵。我們可以更為寬泛地將批評者的主張同情地理解為:疑難案件必然是法學(xué)外的其他學(xué)科方法發(fā)揮主導(dǎo)作用的場合。

    B69 B70 吳從周:《概念法學(xué)、利益法學(xué)與價值法學(xué):探索一部民法方法論的演變史》,北京:中國法制出版社,2011年,第58-62、214-215頁。

    B71 Vgl. Thomas Lobinger, “Perspektiven der Privatrechtsdogmatik am Beispiel des allgemeinen Gleichbehandlungsrechts”, Archiv für die civilistische Praxis,216 (2016), s.41ff.

    B72 在原則理論上,這涉及實(shí)質(zhì)原則與形式原則的權(quán)衡。對此參見雷磊:《規(guī)范、邏輯與法律論證》,北京:中國政法大學(xué)出版社,2016年,第347頁及以下。

    B74 張翔:《憲法教義學(xué)初階》,《中外法學(xué)》2013年第5期。

    B76 羅伯特·阿列克西:《法與道德:告別演講》,雷磊譯,《華東政法大學(xué)學(xué)報》2015年第5期。

    B77 傳統(tǒng)自然法學(xué)者堅持法的二元論,即認(rèn)為在實(shí)在法之外還存在作為實(shí)體的自然法,自然法的效力高于實(shí)在法,因而構(gòu)成對后者的限制。而當(dāng)代的非實(shí)證主義者并不認(rèn)可存在“自然法”這樣的實(shí)體,而是直接認(rèn)為實(shí)在法的效力受制于道德規(guī)范。

    B78 Vgl. Phillip Heck, Das Problem der Rechtsgewinnung, 2.Aufl., Tübingen: Mohr, 1932, s.14.

    B79 關(guān)于這兩類體系,參見卡爾·拉倫茨:《法學(xué)方法論》,黃家鎮(zhèn)譯,北京:商務(wù)印書館,2020年,第548頁以下,第593頁以下。

    B80 雷磊:《法教義學(xué)的基本立場》,《中外法學(xué)》2015年第1期。

    B81 Oliver Lepsius, “Themen einer Rechtswissenschaftstheorie”, in Matthias Jestaedt und Oliver Lepsius (Hrsg.), Rechtswissenschaftstheorie, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, s.1, 18.

    B82 Vgl. Philipp Sahm, Elemente der Dogmatik, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft, 2019, s.15, 37-39.

    B83 關(guān)于該評估報告的主要內(nèi)容,參見卜元石:《德國法學(xué)界的現(xiàn)狀與發(fā)展前景》,方小敏主編:《中德法學(xué)論壇》第12輯,北京:法律出版社,2015年,第45-53頁。

    B84 二者間的相關(guān)對比參見卜元石:《法教義學(xué)的顯性化與作為方法的法教義學(xué)》,《南大法學(xué)》2020年第1期。

    B86 卜元石:《法教義學(xué)的顯性化與作為方法的法教義學(xué)》,《南大法學(xué)》2020年第1期。

    B87 Vgl. Ulrich MeyerCording, Kann der Jurist heute noch Dogmatiker sein? J.C.B. Mohr(Paul Siebeck), 1973, s.32ff.

    (責(zé)任編輯:周中舉)

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