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    “持有型犯罪”的規(guī)范考察

    2016-03-16 01:02:49陳文昊
    關(guān)鍵詞:規(guī)范

    陳文昊

    (北京大學(xué) 法學(xué)院,北京 100871)

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    “持有型犯罪”的規(guī)范考察

    陳文昊

    (北京大學(xué) 法學(xué)院,北京 100871)

    持有型犯罪具有作為與不作為的雙重機(jī)能,但無論如何,其目標(biāo)都是在于嚴(yán)密法網(wǎng),擴(kuò)大犯罪圈。作為意義上的持有型犯罪將處罰的重點(diǎn)落在非法取得特定物品的途徑上,減輕證明責(zé)任,嚴(yán)密刑事法網(wǎng)。不作為意義上的持有型犯罪不僅處罰事實(shí)上的持有,而且對(duì)規(guī)范上沒有合理處置特定物品的行為繩以刑法。持有型犯罪雖然多為抽象危險(xiǎn)犯,但在入罪條件上必須要求法益侵害的發(fā)生,具體而言,對(duì)國家管控物品持有所侵害的法益是國家的管控,而對(duì)非國家管控物持有的處罰根據(jù)在于流通與使用的可能性,二者的區(qū)分影響構(gòu)成要件的解釋。持有型犯罪的主觀故意應(yīng)當(dāng)從一般人為視角的規(guī)范上理解。

    持有型犯罪;作為;不作為;規(guī)范論

    一、問題意識(shí)

    無可諱言,《刑法修正案(九)》對(duì)“非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品罪”的設(shè)置對(duì)傳統(tǒng)持有型犯罪的框架構(gòu)建形成了前所未有的挑戰(zhàn)。不妨梳理一下《刑法修正案(九)》之前的持有型犯罪,包括:《刑法》第128條第一款的非法持有槍支、彈藥罪;《刑法》第130條的非法攜帶槍支、彈藥、管制刀具、危險(xiǎn)物品危及公共安全罪;《刑法》第172條的持有假幣罪;《刑法》第282條第二款的非法持有國家絕密、機(jī)密文件、資料、物品罪;《刑法》第297條的非法攜帶武器、管制刀具、爆炸物參加集會(huì)、游行、示威罪;《刑法》第348條的非法持有毒品罪;《刑法》第352條的非法攜帶、持有毒品原植物種子、幼苗罪。

    不難發(fā)現(xiàn),《刑法修正案(九)》之前的持有型犯罪呈現(xiàn)了以下的兩個(gè)特點(diǎn):第一,絕大多數(shù)屬于抽象危險(xiǎn)犯的范疇。從分則條文的表述管窺,只要具有特定行為,無需實(shí)害結(jié)果或危險(xiǎn)的發(fā)生,就可以認(rèn)定成立相應(yīng)犯罪。第二,絕大多數(shù)犯罪的對(duì)象屬于國家掌握管控的違禁品,例如《中華人民共和國槍支管理辦法》規(guī)定了對(duì)槍支的管控;《中華人民共和國藥品管理法》以及《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》設(shè)置了對(duì)毒品的管控等。

    相比而言,《刑法修正案(九)》設(shè)置的“非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品罪”就顯得與眾不同,因?yàn)樽鳛楸咀飳?duì)象的“宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品”不僅在外延上極為模糊,而且也顯然不可能受到國家的管控。更為重要的是,僅從條文表述來看,只要具備“持有”的要件,就可以認(rèn)定為該罪,由此看來,本罪似乎是抽象危險(xiǎn)犯。但這樣的結(jié)論可能導(dǎo)致入罪門檻過寬的后果,例如,行為人私下里寫了大量贊美某種恐怖組織、極端宗教的語句,并制作了大量的標(biāo)語供自己勉勵(lì)。在這種情形下,如果認(rèn)為行為人滿足持有的行為條件,就此繩以“非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品罪”,顯然有悖于一般公眾的法感。

    追源溯流,從問題出現(xiàn)的根源不難發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)理論對(duì)“持有型犯罪”的定界多立足于事實(shí)層面,在一定程度上忽視了規(guī)范領(lǐng)域的評(píng)價(jià)與本質(zhì)法益的挖掘,這主要體現(xiàn)在,單純地對(duì)“持有型犯罪”屬于作為抑或不作為短兵相接、爭(zhēng)論不休。張明楷認(rèn)為,持有本質(zhì)上是一種作為[1];朱世洪認(rèn)為,持有是一種不作為形態(tài)[2];張建軍認(rèn)為,持有是介于作為與不作為之間的第三種行為形態(tài)[3]。不難發(fā)現(xiàn),立足于“持有型犯罪”的性質(zhì)之爭(zhēng)好不熱鬧。但遺憾的是,在這場(chǎng)混戰(zhàn)當(dāng)中似乎沒有看到任何基于機(jī)能航向的反思,以及針對(duì)司法實(shí)踐的引導(dǎo)。這難免讓人想起瑟曼·W·阿諾德振聾發(fā)聵的詰問:這些一般性概念是有用的法律工具,還是創(chuàng)造了混亂與細(xì)枝末節(jié)?

    事實(shí)上,“作為”與“不作為”是著眼于事實(shí)層面的二元?jiǎng)澐郑陨眢w的動(dòng)靜為衡量標(biāo)尺,以能量的注入為關(guān)注核心。因此,從事實(shí)的見地出發(fā),在作為與不作為之間出現(xiàn)灰色地帶也就在所難免了。其實(shí),不妨轉(zhuǎn)換視角,在規(guī)范論的立場(chǎng)上去思考這樣一個(gè)問題:“設(shè)立持有型犯罪的保護(hù)目的是什么”?在這個(gè)問題的基石之上,以法益為核心,以問題解決為導(dǎo)向構(gòu)建理論大廈,這樣才是離正義更近一步的選擇。

    二、持有型犯罪的機(jī)能構(gòu)建

    持有型犯罪到底是基于怎樣的考慮設(shè)置的?或者說,設(shè)置持有型犯罪是為了解決怎樣的一個(gè)問題,是值得反思的。

    一方面,在司法實(shí)踐中,并不是所有的案件都是“上帝的完美作坊”,并非所有的證據(jù)都可以達(dá)到“排除合理懷疑”的程度。例如,無法查明行為人以制造、購買、盜竊、搶奪的方式取得槍支的事實(shí),就無法對(duì)行為人以非法制造、買賣槍支罪;盜竊、搶奪槍相繩。但是,無論行為人以何種方式取得槍支,其途徑都是違法的,在這一點(diǎn)并不存在差異,就好比數(shù)跟傘骨匯聚于輻輳,涓涓細(xì)流融合于大海一般,可謂殊途同歸。因此,為了防止在違法途徑的網(wǎng)織上掛一漏萬,立法將目光轉(zhuǎn)而牢牢鎖定非法途徑之后的“持有”狀態(tài)加以處罰,這樣既可以減輕公訴機(jī)關(guān)的舉證負(fù)擔(dān),又可以從“結(jié)果上”圍追堵截,剪斷與上游犯罪之間的生命臍帶。由此可見,持有型犯罪的第一大機(jī)能便是推定上游犯罪,堵截取得途徑,在這個(gè)意義上看,持有型犯罪應(yīng)當(dāng)表現(xiàn)為對(duì)作為行為的懲罰。

    另一方面,持有狀態(tài)的延續(xù)大幅提高了后續(xù)犯罪發(fā)生的蓋然性。正如Dressler教授所稱,持有型犯罪設(shè)置的真正目的在于制止那些稍后會(huì)實(shí)施社會(huì)危害行為的狀態(tài)[4]。例如,行為人持有槍支,很有可能進(jìn)而實(shí)施殺人行為;行為人持有毒品,很有可能進(jìn)而實(shí)施販賣行為;行為人非法持有國家機(jī)密文件,很有可能進(jìn)而實(shí)施泄露的行為。由此可見,持有與后續(xù)的犯罪行為往往被綁在了一輛戰(zhàn)車上,并且,如果在持有的狀態(tài)之上加入了后續(xù)犯罪的意圖,就成了犯罪的預(yù)備行為。因此,持有犯罪的設(shè)定在于將犯罪扼殺于搖籃之中,剿滅在風(fēng)起于青萍之末,正如Parker教授所指出的,持有型犯罪是刑法別無選擇時(shí)將預(yù)防觀念的具體化[5]。在這個(gè)意義上講,持有犯罪的另一機(jī)能在于扼殺下游犯罪,防患于未然,對(duì)持有的不作為行為處以刑罰。

    綜上所述,持有犯罪有一張“普羅透斯之面”,在行使“治理上游犯罪”職能的時(shí)刻,它以作為的方式展現(xiàn)于人前;在充當(dāng)“防患后續(xù)犯罪”藩籬的場(chǎng)合,它以不作為的樣態(tài)發(fā)揮作用。它如同一枚硬幣的正反兩面,互為表里、相輔相成,但它歸根結(jié)底是為了彌補(bǔ)刑事法網(wǎng)的疏漏,并將法益保護(hù)的社會(huì)期許與刑事政策要求作為其機(jī)能航向與旨趣。

    (一)持有型犯罪的“作為犯”價(jià)值設(shè)定

    如前所述,在推定上游犯罪的視閾之下,持有型犯罪具有作為犯的價(jià)值面向。認(rèn)定為作為犯的持有型犯罪抽空了不法途徑的事實(shí)判斷,將目光牢牢鎖定于持有的不法狀態(tài)與結(jié)果。此時(shí)被重點(diǎn)評(píng)價(jià)的對(duì)象與其說是“持有”,不如說是“違法取得”。質(zhì)言之,一旦立法設(shè)置了取得型犯罪的條款,就意味著任何取得方式都是可罰的,均可以通過取得型犯罪相繩,這便通過“取得型犯罪”這塊補(bǔ)天之石填補(bǔ)了立法漏洞。

    例如,作為醫(yī)生的行為人為了持有毒品,故意將原本用于治療的50g麻醉品開了150g,多處的100g用于私吞。但藥房在開藥的過程中發(fā)現(xiàn)了端倪,將事情上報(bào),行為人當(dāng)即被抓獲。本案中,行為人試圖非法取得毒品但未能如愿,就我國現(xiàn)行《刑法》的規(guī)定來看,并未設(shè)置“非法取得毒品”的相關(guān)罪名。因此,要對(duì)行為人處以刑法,只能以持有毒品罪的未遂犯論處,此時(shí)的“持有”就應(yīng)當(dāng)理解為“取得”,或者說,就應(yīng)當(dāng)理解為“以《刑法》中規(guī)定的走私、制造等取得毒品的手段以外的方式取得”。

    毋庸諱言,持有型犯罪的這一入罪機(jī)能是將持有型犯罪理解為不作為所辦不到的,或者說,只有在作為的層面上對(duì)持有型犯罪加以闡明,才能對(duì)“不法取得”的階段進(jìn)行圍追堵截與規(guī)范型構(gòu)。這體現(xiàn)為,在傳統(tǒng)理論中,“行為→結(jié)果”的進(jìn)路作為鐵板一塊是無可撼動(dòng)的,“無行為即無責(zé)任”作為鐵則是不可打破的。但是在風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)的視閾下,在行為無法被證立的情況下,刑法將視角轉(zhuǎn)換到結(jié)果或者持有狀態(tài),以此間接對(duì)非法取得的行為進(jìn)行剿殺。這就好比,破壞了傘的輻輳傘骨自然會(huì)分崩離析,架起了堤壩河流就無法匯入大海一般,從最末端割斷了犯罪的生命線。

    在作為的濾鏡之下審酌持有型犯罪的入罪機(jī)能,就猶如手起刀落一般對(duì)上游犯罪加以規(guī)制,大大減輕了控訴機(jī)關(guān)的舉證負(fù)擔(dān)。同時(shí),將“持有”作為“以其他方式取得”來理解,起到了嚴(yán)密法網(wǎng)、對(duì)犯罪圈進(jìn)行擴(kuò)容的作用。例如,我國《刑法》中可罰的取得槍支的方式包括:制造、走私、購買、盜竊、搶劫五種,但問題在于,基于國家對(duì)槍支進(jìn)行管控的需要,以任何方式取得槍支且侵害了法益的方式都是違法的,但立法又不可能連篇累牘地將所有違法取得槍支的方式一一列舉。因此,“持有槍支”的立法設(shè)定就將通過質(zhì)押取得槍支、通過租賃得到槍支、撿拾槍支等一系列立法無力涉及的方式網(wǎng)織進(jìn)入犯罪圈以內(nèi)加以調(diào)整。這便是持有型犯罪在“作為犯”一面所呈現(xiàn)的規(guī)范上的價(jià)值意涵。

    (二)持有型犯罪的“不作為犯”入罪機(jī)能

    每一枚硬幣都有正反兩面,但在同一時(shí)空之內(nèi)不可能同時(shí)看見同一枚硬幣的正反兩面。因此,在對(duì)不同類型的危害行為進(jìn)行網(wǎng)羅之時(shí),對(duì)于同一概念的解讀上也可能存在差異,這是刑事政策的必然要求。例如,將持有型犯罪理解為作為犯,就可以將非法取得的行為進(jìn)行地毯式的打擊;相反,將持有型犯罪解讀為不作為犯,就能夠?qū)Σ缓侠硖幹玫男袨檫M(jìn)行全面規(guī)制。

    由此可見,對(duì)持有型犯罪到底屬于作為還是不作為的單純探討就猶如陷入泥沼無法自拔的戰(zhàn)車,與司法實(shí)踐與社會(huì)需求的脫嵌只會(huì)越來越深。事實(shí)上,將持有犯罪解釋為作為抑或不作為,一是要看需要重點(diǎn)打擊持有的上游犯罪還是持有的潛在后續(xù)犯罪,二是要看需要在多大程度上對(duì)犯罪圈進(jìn)行擴(kuò)容。這就好像一把雙刃劍,一面殺奸臣,一面誅小人,那么面對(duì)奸臣時(shí)它就展示其中殺奸臣的一面,面對(duì)小人時(shí)它就呈現(xiàn)其中誅小人的一面,這樣一來,奸臣和小人都難逃正法。只有在這個(gè)意義上理解概念的制度機(jī)能,才更為理性。試圖“一刀切”式地劃分概念的界限與陣營,只能是自欺欺人的“鴕鳥思維”。

    如果將持有型犯罪視為不作為犯,其落腳點(diǎn)顯然是在于規(guī)制持有之后的潛在犯罪行為。此時(shí),重點(diǎn)評(píng)價(jià)的不再是“如何取得”的行為,或者說,取得的方式只不過是處罰不作為依據(jù)的先前行為而存在的。因此,不管行為人通過何種方式取得了《刑法》所規(guī)定的對(duì)象,都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)作為的義務(wù),違背該義務(wù)就會(huì)受到不作為犯的處罰。既然將持有犯罪納入到不作為犯的框架之下,那么有兩個(gè)問題是無可回避的:一是作為的義務(wù),二則是作為的內(nèi)容。從某種意義上說,這兩個(gè)問題呈一體兩面而存在,同時(shí),這兩個(gè)問題的答案又是與法益休戚相關(guān)、緊緊綁在一起的。

    在不作為犯義務(wù)的探討上,需要區(qū)分不同的兩種情況,一類是國家管控的物品,一類是非國家管控的物品。至于做出這種區(qū)分的依據(jù),在于法益的不同,這點(diǎn)在下文將詳盡敘述。

    對(duì)槍支、彈藥、毒品等國家實(shí)施管控的對(duì)象而言,行為人就具有將物品置于國家管控之下的義務(wù),而這種義務(wù)來源于《中華人民共和國槍支管理辦法》《中華人民共和國藥品管理法》,以及《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》等相關(guān)的法律規(guī)定。因此,行為人撿拾槍支以后就具有將槍支上交的義務(wù),如果行為人將槍支隨意丟棄的,即使沒有在事實(shí)上持有,也違反了應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù),因而具有可罰性。德國的一起判例中,行為人將上膛的手槍放在大衣口袋內(nèi)側(cè),在去劇院時(shí)脫下衣帽的時(shí)候,不慎將手槍掉落,劇院的侍者撿到槍后,出于玩笑向他人開槍的,行為人與侍者一樣需要對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)[6]。由此可見,在國家管制物品的場(chǎng)合,即使行為人沒有在事實(shí)上持有該物品,只要其沒有履行國家所賦予的上交的義務(wù),就仍然侵犯了規(guī)范背后的法益,因而可以在規(guī)范上認(rèn)定為持有型犯罪。

    相反,在國家沒有實(shí)施管控的物品上,例如假幣或恐怖主義、極端主義物品等,行為人就不具有上交的義務(wù),而是負(fù)有合理處置,使其不具有流通可能性的義務(wù)。毫無疑問,國家對(duì)非法財(cái)物的態(tài)度是消極的,這一方面是出于對(duì)合法財(cái)物的保護(hù),另一方面是對(duì)市場(chǎng)秩序的管控。所謂“非法財(cái)物”,是指國家評(píng)價(jià)為非法或禁止流通,沒有所有權(quán)人的財(cái)物或不歸屬于任何人的非法利益,這種政策取向直接滲透在刑法的價(jià)值評(píng)判之中。因此,在假幣或者恐怖主義、極端主義物品的問題上,刑法的態(tài)度是禁止其流通,而非對(duì)其實(shí)施管控。這就決定了行為人描畫了大量貨幣,但將其束之高閣,使其沒有流通可能的場(chǎng)合,即使行為人沒有將其上交,也應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其已經(jīng)履行了法律所賦予的義務(wù),也就是合理處置的義務(wù);同樣的道理,如果行為人制作了大量的恐怖活動(dòng)宣傳標(biāo)語,但將其藏在家中,沒有流出的可能的,也沒有實(shí)質(zhì)的法益侵害可能,不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為相應(yīng)的持有類犯罪。

    綜上所述,同樣是持有類犯罪,如果理解為作為犯,強(qiáng)調(diào)的是處罰取得的行為方式與途徑;如果解釋為不作為犯,側(cè)重的則是不將持有對(duì)象置于國家管控之下抑或是不合理處置的行為。二者的旨趣與價(jià)值意涵南轅北轍,但本質(zhì)上都是為了嚴(yán)密法網(wǎng),彌合處罰漏洞。從機(jī)能性的角度理解持有型犯罪的設(shè)置,才能更好地與社會(huì)期許相契合、與刑事政策相適應(yīng)。

    三、持有型犯罪的法益形塑

    上文已經(jīng)提到,在持有國家管控物品與非國家管控物品的不同場(chǎng)合,行為人所負(fù)有的義務(wù)是不同的,事實(shí)上,即使是在將持有理解為作為的場(chǎng)合,“在何種程度上處罰”的結(jié)論也應(yīng)當(dāng)一致,問題的關(guān)鍵就在于法益的不同。

    例如,行為人私下制造了大量的“土槍”供自己欣賞和描畫了大量的“假幣”供自己欣賞的場(chǎng)合,在本質(zhì)上是完全不同的。具體而言,制造并持有土槍的行為本身就侵害了國家對(duì)槍支的管控制度,因?yàn)槌说玫絿液戏ㄊ跈?quán)者可以持有槍支以外,任何人不得持有槍支。但是,在為了欣賞描畫并持有假幣的場(chǎng)合,既然沒有任何流通的可能性,行為人的行為就沒有侵害任何的法益,因此不能繩以刑法。由此可見,在國家實(shí)施管控的對(duì)象上面,持有行為侵害的法益是國家對(duì)特定物品的管控;相反,在國家沒有施加管控力的對(duì)象之上,持有行為之所以受到處罰,是因?yàn)檫@種行為具有使得特定物品潛在的流通和使用的可能性,也就是造成社會(huì)危害的可能性。法益的不同決定了義務(wù)的差異。《刑法修正案(九)》所新設(shè)的“非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品罪”就屬于國家沒有施加管控力的一類。

    如果將這樣的解釋落實(shí)到文本上來看,可能看似會(huì)存在這樣的疑問:《刑法》第128條第一款的非法持有槍支罪與《刑法》第172條的持有假幣罪都是抽象危險(xiǎn)犯,為何為了欣賞的目的單純制造并持有槍支和為了欣賞的目的單純描畫并持有假幣,會(huì)得出完全不同的結(jié)論呢?其實(shí)仍然是法益在其中起到了至關(guān)重要的作用。

    法益對(duì)構(gòu)成要件的浸染效應(yīng)完全超乎我們的想象,只不過我們習(xí)以為常而不為自覺。舉例說明,在日本戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)混亂時(shí)期,事實(shí)上的財(cái)產(chǎn)秩序亟需得到維持,基于此立場(chǎng),盜竊罪保護(hù)的法益由“本權(quán)”開始向“占有”轉(zhuǎn)向。這一法益的轉(zhuǎn)向?qū)?gòu)成要件中的幾乎每一個(gè)語詞都產(chǎn)生了相應(yīng)的影響:認(rèn)為盜竊罪所侵犯的法益是占有,相應(yīng)地,盜竊罪構(gòu)成要件中的“竊取”就應(yīng)當(dāng)解釋為“打破他人對(duì)物的占有關(guān)系,建立新的占有關(guān)系”;構(gòu)成要件中的“非法取得意思”就應(yīng)當(dāng)解釋為“只包括排除意思而不包括利用意思”;構(gòu)成要件中的“財(cái)物”就應(yīng)當(dāng)理解為“作為整體的具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的利益”;構(gòu)成要件中的“損失”就應(yīng)當(dāng)解釋為“喪失對(duì)作為整體的具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的利益的占有”。

    由此可見,雖然同是抽象危險(xiǎn)犯,但這并不意味著僅有行為就可以認(rèn)定相應(yīng)犯罪,換言之,脫離法益的實(shí)質(zhì)性思考,僅從形式上理解抽象危險(xiǎn)犯是有所欠缺的。實(shí)際上,即使是抽象危險(xiǎn)犯,也不意味著可以與傳統(tǒng)理論匯總的“行為犯”或者“舉動(dòng)犯”相等同。例如,危險(xiǎn)駕駛罪是抽象危險(xiǎn)犯,但是如果行為人在自家的院子里醉酒駕駛的,毫無疑問不能以危險(xiǎn)駕駛罪相繩。這是考慮到,危險(xiǎn)駕駛罪所要保護(hù)的法益是道路交通領(lǐng)域的公眾安全,而在后院醉酒駕駛的行為不可能對(duì)公共道路上的公共安全形成戕害,因此,即使《刑法》第133條之一具有抽象為危險(xiǎn)犯的外觀,但在條文中“道路”一詞的解釋上,就應(yīng)當(dāng)理解為對(duì)公共安全具有侵害性的場(chǎng)所。舉一案例加以說明,被告人謝忠德于2011年7月11日零時(shí)許,于北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)河南村西口,醉酒駕駛無牌照摩托車,被查獲時(shí)被告人血液中酒精含量為144.7mg/100ml。北京市順義區(qū)人民法院判決被告人在道路上無證醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車,危害了公共交通安全,構(gòu)成危險(xiǎn)駕駛罪,判處拘役兩個(gè)月([2012]順刑初字第760號(hào))。法院認(rèn)為,伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展,農(nóng)村的一些小道出現(xiàn)了明顯的公路化演變,機(jī)動(dòng)車數(shù)量、交通事故案件數(shù)大幅提升。因此,將農(nóng)村中具有較大規(guī)模和較強(qiáng)公共性的農(nóng)村小道納入“道路”范疇符合司法實(shí)踐需要。由此可見,不論是對(duì)危險(xiǎn)犯性質(zhì)的界定,抑或是對(duì)危險(xiǎn)駕駛罪中“道路”的理解,還是對(duì)公共安全法益的解讀,均是為了回答“危險(xiǎn)駕駛罪中的危險(xiǎn)需要達(dá)到何種程度”的問題。認(rèn)為可以通過抽象危險(xiǎn)犯的認(rèn)定一勞永逸解決問題并不契合實(shí)際,只有以實(shí)質(zhì)的法益觀指導(dǎo)構(gòu)成要件的解釋與出入罪的機(jī)制,才能得出妥當(dāng)?shù)拇鸢浮?/p>

    回到持有類犯罪的問題上,在很多場(chǎng)合,即使分則條文的表述具有抽象危險(xiǎn)犯的外觀,但這不等于只要具備行為要件就可以認(rèn)定相應(yīng)犯罪,在具體案件的處理上還是要進(jìn)行法益的實(shí)質(zhì)判斷。因此,在國家不實(shí)行管控的物品上,即使能夠認(rèn)定行為人的持有狀態(tài),只要不具有傳播和流通的可能性,也就沒有實(shí)質(zhì)性的法益侵害危險(xiǎn)。實(shí)際上,以偽造貨幣罪為軸心的貨幣類犯罪背后所保護(hù)的法益是公共信用以及貨幣發(fā)行權(quán)[7],既然如此,行為人為了自我欣賞而自我描畫了大量假幣的情形,就沒有任何的法益侵害性,因而不應(yīng)當(dāng)作犯罪處理。同樣的道理,意外取得偽造的貨幣后銷毀的;制造了大量恐怖活動(dòng)的標(biāo)語后又自行銷毀的情況下,由于沒有侵害相應(yīng)的法益而不認(rèn)定為犯罪。

    與之相反,如果是國家實(shí)施管控的物品,相應(yīng)的持有類犯罪背后所保護(hù)的法益便是國家對(duì)特定物品的管控制度。在這種情況下,行為人有將特定物品上交國家置于國家管控的義務(wù),否則就成立不作為犯罪。例如,行為人取得槍支或毒品之后隨意丟棄的,不影響在規(guī)范上評(píng)價(jià)為相應(yīng)的持有型犯罪。

    四、持有型犯罪的規(guī)范罪過

    持有型犯罪的罪過形態(tài)如何,是一個(gè)深深困擾著學(xué)者的問題。之所以這會(huì)成為一個(gè)問題,就是因?yàn)槌钟行头缸镏械墓室獠粌H在一般人看來顯而易見,因而無需證明;而且在操作上存在重重困難,因而無法證明。一方面,大陸法系的學(xué)者否定英美法系中嚴(yán)格責(zé)任是使用,認(rèn)為“如果控方不能證明行為人出于明知和故意而違反法定義務(wù)則在刑法上很難對(duì)客觀的無過錯(cuò)的持有狀態(tài)進(jìn)行具有倫理性的責(zé)難和評(píng)價(jià)過失”[8]。另一方面,在司法實(shí)踐中,持有型犯罪的認(rèn)識(shí)因素與意志因素又難以證明,因此,持有型犯罪中行為人的內(nèi)心意圖難于把握,實(shí)行嚴(yán)格責(zé)任是必然選擇。

    在筆者看來,既不用采納英美法系的嚴(yán)格責(zé)任,也不應(yīng)當(dāng)完全立足于純事實(shí)的層面進(jìn)行判斷,以一般人為標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范評(píng)價(jià)體系完全可以適用于持有型犯罪的問題上,用以解決主觀罪過的問題。規(guī)范論從“應(yīng)為”的角度出發(fā),考察主觀要素是否應(yīng)當(dāng)存在,“誰應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)消除不應(yīng)該存在的主觀心理,誰就有責(zé)任”。也就是說,“責(zé)任”不是自然生發(fā),而是符合目的地制造出來的[9]。例如,即使行為人沒有“實(shí)然”地認(rèn)識(shí),但是“應(yīng)當(dāng)”認(rèn)識(shí)的場(chǎng)合,仍然應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為故意。這實(shí)質(zhì)上是采用了“客觀論”的立場(chǎng),站在一般人的角度對(duì)“是否認(rèn)識(shí)”加以判斷[10]。

    在規(guī)范論看來,故意可以通過一般人的標(biāo)準(zhǔn)加以衡量。因此,不能心理地把故意僅僅視為“己經(jīng)知道”,而是要規(guī)范地把故意視為“應(yīng)該知道”,即把故意視為“對(duì)不知道負(fù)責(zé)”。在此意義上,故意是一個(gè)規(guī)范概念[11]。換言之,只要“沒有認(rèn)識(shí)”上不具有任何理性根據(jù),就可以認(rèn)定故意的成立,因?yàn)樯鐣?huì)不應(yīng)該對(duì)沒有認(rèn)識(shí)到結(jié)果表示寬恕。例如,行為人在足球場(chǎng)看一場(chǎng)比賽,行為人激動(dòng)地用力摔出了手中的啤酒瓶,在摔出啤酒瓶之后,行為人才意識(shí)到會(huì)傷人,于是,他大聲喊叫“啤酒瓶”,結(jié)果砸中一名觀眾并致其死亡。而在兩個(gè)月以前,這個(gè)球迷在另一個(gè)球場(chǎng)上扔出的啤酒瓶曾砸傷了一位觀眾。那么,這個(gè)球迷這次的行為就不是過失致人死亡,而是故意殺人,盡管行為人在摔出啤酒瓶時(shí)沒有認(rèn)識(shí)到會(huì)砸死他人。但這種認(rèn)識(shí)闕如,完全不具有任何理性的根據(jù),是必須完全由行為人負(fù)責(zé)消除的沒有認(rèn)識(shí)。嚴(yán)格地說,這種沒有認(rèn)識(shí)其實(shí)不是行為人“沒有認(rèn)識(shí)”,而是行為人“不想認(rèn)識(shí)”,只要稍微關(guān)心一下他人的生命就能避免結(jié)果的發(fā)生。

    存在論上的人的情緒變化無窮,情緒的經(jīng)驗(yàn)在情感的強(qiáng)度上,其范圍可以從不惹人注意的、瞬息即逝的心情到強(qiáng)有力的熱情。要捕捉到這瞬息萬變的情緒既不可能,也不必要。而從規(guī)范上看,針對(duì)已經(jīng)設(shè)立的規(guī)范,個(gè)體不能提出任何抗辯,不能提出他缺乏遵守規(guī)范的興趣,抑或有更重要的事情去做、抑或遵守規(guī)則給他帶來的損害[12]。因此,只要行為人“應(yīng)當(dāng)”認(rèn)識(shí),就可以在規(guī)范上認(rèn)為其“已經(jīng)”認(rèn)識(shí)。

    由此可見,在持有型犯罪的故意認(rèn)定上,應(yīng)當(dāng)采用一般人的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),也就是說,在社會(huì)一般公眾看來,行為人是不是對(duì)特定物品產(chǎn)生支配力。例如,從行為人的房間中搜查出大量的毒品,行為人卻聲稱完全不知情的,在一般公眾看來,完全可以認(rèn)定其具有故意,這即是采用了主觀罪過認(rèn)定的規(guī)范進(jìn)路。

    [1]張明楷.刑法學(xué)(第四版)[M].北京:法律出版社,2011:162.

    [2]朱世洪.持有型犯罪研究[J].法治研究,2007(12):59-60.

    [3]張建軍.謙抑理念下持有型犯罪的立法選擇[J].國家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào),2011(3):110.

    [4]JoshuaDressler.Understanding Criminal Law(fifth edition)[M].New York: LexisNexis,2009:97.

    [5]Herbert Packer.The Limits of the Criminal Stanford[M].Stanford: Stanford University Press,1968:79.

    [6]勞東燕.風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)中的刑法:社會(huì)轉(zhuǎn)型與刑法理論的變遷[M].北京:北京大學(xué)出版社,2015:159.

    [7]前田雅英.刑法総論講義(第4版)[M].東京:東京大學(xué)出版會(huì),2006:411.

    [8]梁根林.責(zé)任主義刑法視野中的持有型犯罪[J].法學(xué)評(píng)論,2003,(4):28.

    [9]馮軍.刑法中的責(zé)任原則——兼與張明楷教授商榷[J].中外法學(xué),2012,(1):46.

    [10]陳文昊.從存在到規(guī)范——犯罪論體系的流變與對(duì)立[J].犯罪研究,2016(1):2-11.

    [11]馮軍.刑法的規(guī)范化詮釋[J].法商研究,2005(6):65.

    [12]京特·雅各布斯.規(guī)范·人格體·社會(huì)——法哲學(xué)前思[M].馮軍,譯.北京:法律出版社,2001:81.

    (責(zé)任編輯:楊燕萍)

    Possession Offenses in the Angle of Norm Theory

    Chen Wenhao

    ( Law School,Peking University, Beijing 100871, China)

    Possession offenses have both side of behavior and omission,but their goals are both the strict of law and expansion of criminal ring.Possession offenses in the angle of behavior punishes the act of the obtaining of certain objects to lower the responsibility of proving and tightening the punishment. Possession offenses in the angle of omission not only punish the act condition of possession in fact,but also the act not deal withe the objects correctly.Possession offenses are mostly abstract dangerous crime,but the offense to legal interests is needed to the components.The legal interest of possessing objects in the power of the country is the power to certain objects.The legal interest of possessing objects not in the power of the country is the probability of circulation and use of certain objects,the difference between them affects the explanation of components.The intent of possession offenses should be understood from the angle of normal people.

    possession offenses;behavior;omission;norm theory

    10.3969/j.issn.1672-7991.2016.04.011

    2016-10-26;

    2016-11-11

    陳文昊(1992-),男,江蘇省鎮(zhèn)江市人,在讀碩士研究生,研究方向?yàn)樾谭ā?/p>

    D924

    A

    1672-7991(2016)04-0066-06

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