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    行政訴訟原告資格及訴訟目的探討
    ——“李某訴市政府、國土局”系列案評析

    2014-04-16 13:19:06丁婕熊樟林
    江蘇社會科學(xué) 2014年4期
    關(guān)鍵詞:人民法院資格主義

    丁婕 熊樟林

    行政訴訟原告資格及訴訟目的探討
    ——“李某訴市政府、國土局”系列案評析

    丁婕 熊樟林

    本文所涉及案件中原告所遭遇的幾次敗訴,實(shí)際上是由于我國現(xiàn)階段行政訴訟技術(shù)對原告資格以及訴訟目的模糊認(rèn)識所致。應(yīng)當(dāng)看到,在本案中與原告資格相關(guān)聯(lián)的權(quán)益并不僅僅只是財(cái)產(chǎn)所有權(quán),其和居住權(quán)等其他類型的基本權(quán)利也是密切關(guān)聯(lián)的。同時,行政訴訟的目的并不僅僅只是為了解決糾紛,對權(quán)力違法行為的糾正才是其主要的目的。

    行政訴訟 原告資格 訴訟目的

    一、基本案情

    原告李某系金灘市原城東鄉(xiāng)下塘村五組村民,20世紀(jì)80年代因國有企業(yè)建設(shè)征用土地轉(zhuǎn)為居民戶口。1990年11月24日,經(jīng)金灘市城東鄉(xiāng)人民政府“灘(東)政地字(1990)第487號”土地使用批準(zhǔn)書批準(zhǔn),獲得宅基地17平方米。之后,又經(jīng)村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室準(zhǔn)建證批準(zhǔn),在該宅基地上建了一間房屋,此后該房屋一直是李某的唯一居所。1998年12月,金灘市國土局以違建為由,對李某做出灘土監(jiān)罰字(1998)第4號行政處罰,撤銷了上述土地使用批準(zhǔn)書,并沒收原告房屋。此后,原告沒有收到金灘市規(guī)劃國土局的任何責(zé)令或通知。直到2006年7月,原告鄰居王某向法院訴求享有該土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)時,李某才獲知:(1)其房屋已經(jīng)于1999年6月6日經(jīng)金灘市國土局委托拍賣給鄰居王某;(2)金灘市規(guī)劃國土局為使其拍賣行為合法化,于2001年5月29日由金灘市人民政府補(bǔ)辦了灘政地字(2001)第040號《土地批準(zhǔn)書》,將原告所在宅基地土地征收為國有土地;(3)在上述兩行為基礎(chǔ)上,2001年7月26日金灘市國土管理局違法向王某頒發(fā)了灘國用(2001)字第1850號《中華人民共和國國有土地使用證》。

    對此,原告于2007年5月向金壇市人民法院依法提起行政訴訟。2007年8月22日金壇市人民

    本文獲江蘇省教育廳高校哲學(xué)社會科學(xué)基金項(xiàng)目《行政法上類推適用的原理與方法》(2013SJD820012)和中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(2242014S20082)《應(yīng)受行政處罰行為的成立要件研究》資助。文中對原告姓氏、行政機(jī)關(guān)名稱、法院相關(guān)判決做了技術(shù)處理,特此說明。法院做出(2007)壇行初字第29號行政裁定,駁回申請人的起訴。原告不服,依法向常州市中級人民法院提起上訴。常州市中級人民法院經(jīng)審理后,做出(2008)年常行終字第11號行政裁定,駁回上訴,維持原裁定。李某不服判決于2007年5月向常州市中級人民法院依法提起行政訴訟,常州市中級人民法院裁定由溧陽市人民法院審理,2007年11月7日溧陽市人民法院做出(2007)溧行初字第20號行政裁定,駁回申請人的起訴。原告不服,依法向常州市中級人民法院提起上訴。常州市中級人民法院經(jīng)審理后,做出(2008)年常行終字第15號行政裁定,駁回上訴,維持原裁定。李某于2006年10月10日向常州市中級人民法院依法提起行政訴訟。常州市中級人民法院裁定由溧陽市人民法院依法進(jìn)行審理。2007年3月14日溧陽市人民法院做出(2007)溧行初字第2號行政判決,判決駁回申請人訴訟請求。原告不服,于2007年4月8日依法向常州市中級人民法院提起上訴。常州市中級人民法院審理后,做出(2007)年常行終字第54號行政判決書,判決駁回上訴,維持原判。

    二、相關(guān)事實(shí)的合法性判斷及問題提出

    1.本案“行政處罰”的合法性及其影響

    上述事實(shí)涉及到一個關(guān)鍵因素——灘規(guī)土監(jiān)罰字(1998)第4號行政處罰,這是上述判決的基本前提。這里我們需要明確以下幾點(diǎn):

    (1)金灘市規(guī)劃國土管理局行政處罰本身是合法的。對于非農(nóng)業(yè)人口申請宅基地,1988年《土地管理法》第41條規(guī)定:“城鎮(zhèn)非農(nóng)業(yè)戶口居民建住宅,需要使用集體所有的土地的,必須經(jīng)縣級人民政府批準(zhǔn)。”本案原告系非農(nóng)業(yè)人口,經(jīng)過金灘市城東鄉(xiāng)人民政府“灘(東)政地字(1990)第487號”土地使用批準(zhǔn)書獲得的宅基地,確實(shí)違背了《土地管理法》第41條的規(guī)定。1988年《土地管理法》第46條規(guī)定:“城鎮(zhèn)非農(nóng)業(yè)戶口居民未經(jīng)批準(zhǔn)或者采取欺騙手段騙取批準(zhǔn),非法占用土地建住宅的,責(zé)令退還非法占用的土地,限期拆除或者沒收在非法占用的土地上新建的房屋。”因此,金灘市國土局所做撤銷灘(東)政地字(1990)第487號”土地使用批準(zhǔn)書、沒收申請人房屋的行政處罰,其本身是合法的。

    (2)需要注意的是,事實(shí)上關(guān)于非農(nóng)業(yè)人口申請宅基地,《土地管理法》經(jīng)1998年和2004年修改之后,并沒有正面回答這一問題,這一方面是考慮到現(xiàn)有宅基地制度在基本生存保障方面所做的貢獻(xiàn),另一方面也是基于非農(nóng)業(yè)人口違法取得宅基地案例大量存在,立法不宜一概予以處罰所做的緩沖。現(xiàn)階段,土地管理部門往往直接援引2004《國務(wù)院關(guān)于深化改革嚴(yán)格土地管理的決定》第(十一)項(xiàng)規(guī)定:“……改革和完善宅基地審批制度,加強(qiáng)農(nóng)村宅基地管理,禁止城鎮(zhèn)居民在農(nóng)村購置宅基地……”,以及《國務(wù)院關(guān)于深化改革嚴(yán)格土地管理的決定》、《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村宅基地管理的意見》等規(guī)范性文件中的強(qiáng)硬態(tài)度,嚴(yán)禁非農(nóng)業(yè)人口申請取得宅基地。因此,本案涉及的行政處罰行為無論是在當(dāng)時,還是在現(xiàn)在,都是合法的。且原告在知曉其訴權(quán)情況下,放棄了提起行政訴訟或者行政復(fù)議的權(quán)利,故而法院對于行政處罰產(chǎn)生法律效力的判斷是沒有錯誤的。

    (3)基于上述判斷,法院產(chǎn)生的的基本邏輯是:由于金灘市國土局灘規(guī)土監(jiān)罰字(1998)第4號行政處罰發(fā)生法律效力,申請人便因此而喪失房屋所有權(quán),“不具有本案原告資格”,故而裁定駁回上訴,維持原裁定。

    2.頒證、征地、拍賣三項(xiàng)行為的違法性判斷

    我們認(rèn)為,法院的上述理解盡管契合形式法治的要求,但是也要看到,灘規(guī)土監(jiān)罰字(1998)第4號行政處罰發(fā)生法律效力,和上述委托拍賣、征地以及頒證三行為是否合法并不關(guān)聯(lián),金灘市政府和國土局上述三個行為實(shí)際上是嚴(yán)重違法的:(1)盡管行政處罰發(fā)生法律效力,但被告并不因此可以將沒收來的土地予以拍賣,因?yàn)楸景杆嫱恋厮袡?quán)是歸屬于集體經(jīng)濟(jì)組織,而不是國有。因此,被告行政強(qiáng)制執(zhí)行措施是越權(quán)行為,盡管被告在拍賣之后以補(bǔ)辦方式辦理了灘政地字(2001)第040號土地批準(zhǔn)書行為,將該土地征為國有,但也并不因此可以糾正其違法性,因?yàn)榕馁u完成時其行為違法性就已經(jīng)構(gòu)成,并不因?yàn)槭潞笱a(bǔ)辦而發(fā)生改變。另外需要說明的是,在灘規(guī)土監(jiān)罰字(1998)第4號行政處罰書中明文寫道:“期滿不起訴不申請復(fù)議又不履行的,本局將申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行?!笨梢?,被告是不可以自行實(shí)施行政強(qiáng)制措施,其行為已經(jīng)超出行政相對人的期待,違背了信賴保護(hù)原則。(2)即使拋開金灘市政府補(bǔ)辦行為的主觀目的不論,僅僅從權(quán)限上考量,其征地行為也是嚴(yán)重違法的。根據(jù)1998年《土地管理法》第45條之規(guī)定,土地征用只能由省級或者省級以上人民政府予以批準(zhǔn),本案中金灘市人民政府并不具備此種權(quán)限,其嚴(yán)重違反《土地管理法》的規(guī)定,屬于違法越權(quán)行為。(3)由于第三項(xiàng)行為的完成是建立在前述兩行為之上的,因而其違法性不言而喻。

    可見,該案判決并沒有糾正違法行為,盡管其在形式上使原被告雙方矛盾得以解決,但事實(shí)上法院只是以一個邏輯上并不周全的訴訟理論,將三項(xiàng)嚴(yán)重違法行為公然拒之門外,從而順利完成了權(quán)力規(guī)避。

    本案所涉及到的行政訴訟理論大致有如下兩項(xiàng):其一,行政訴訟原告資格的確定標(biāo)準(zhǔn)到底是什么,是“法定權(quán)利標(biāo)準(zhǔn)”還是“法律利益標(biāo)準(zhǔn)”?其二,行政訴訟的目的是到底是什么,是“保護(hù)權(quán)利主義”還是“司法監(jiān)督主義”?本文以為,本案的上述6個判決沒有很好地理解這兩個問題,甚至說完全曲解了行政訴訟制度中的原告資格標(biāo)準(zhǔn)與訴訟目的。

    三、行政訴訟原告資格的確定標(biāo)準(zhǔn)

    1.“法定權(quán)利標(biāo)準(zhǔn)”——本案法院確定原告資格的理論參照

    《行政訴訟法》第1條規(guī)定:“為保證人民法院正確、及時審理行政案件,保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,維護(hù)和監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使行政職權(quán),根據(jù)憲法制定本法”;第41條第1項(xiàng):“原告是認(rèn)為具體行政行為侵犯其合法權(quán)益的公民、法人或者其他組織。”此兩條是我國行政訴訟確定原告資格的法律依據(jù),其中“合法權(quán)益”之規(guī)定,盡管從字面上可以將其理解為“權(quán)利”和“利益”兩方面,但實(shí)質(zhì)上“合法權(quán)益”在司法實(shí)踐中往往被解釋為“法定權(quán)利”[1]劉東亮:《行政訴訟目的論——“保障人民權(quán)益”與我國行政訴訟法的修改和完善》,中國政法大學(xué)博士論文,2004年,第76頁。,這一標(biāo)準(zhǔn)在訴訟法理論中被概括為“法定權(quán)利標(biāo)準(zhǔn)”,其基本內(nèi)涵是公民、組織只有在其法定權(quán)利受到行政行為侵害時,才享有原告資格,亦即申請人持有的、意欲爭訟的權(quán)利必須是合法的,否則便不具有原告資格,這便是本案判決最為明顯的理論參照。法院認(rèn)為,由于金灘市國土局行政處罰發(fā)生法律效力,唐某喪失房屋所有權(quán),亦即對房屋不享有“合法權(quán)利”,故而不具有原告資格。

    2.“法定權(quán)利標(biāo)準(zhǔn)”向“法律利益標(biāo)準(zhǔn)”的轉(zhuǎn)變

    需要看到的是,“法定權(quán)利標(biāo)準(zhǔn)”事實(shí)上已經(jīng)是一個非常滯后的訴訟技術(shù)。一般認(rèn)為,其至少存在以下兩點(diǎn)不足:(1)混淆了程序法和實(shí)體法的區(qū)別,起訴資格是程序法上的標(biāo)準(zhǔn),而當(dāng)事人是否具有合法的權(quán)利,是當(dāng)事人能否勝訴的實(shí)體法上問題,實(shí)體法上的問題在案件經(jīng)過審理后才能確定,不能依據(jù)實(shí)體法上標(biāo)準(zhǔn)在案件受理階段就否定當(dāng)事人請求司法審查的程序權(quán)利;(2)標(biāo)準(zhǔn)本身僵化。社會的迅速發(fā)展必然會出現(xiàn)立法不周延和滯后等問題,如果遵照“法定權(quán)利標(biāo)準(zhǔn)”的要求,勢必導(dǎo)致大量行政活動不受法院控制[2]王名揚(yáng):《美國行政法》(下),〔北京〕中國法制出版社2005年版,第615頁,第70頁。,同時,各種新型權(quán)利也因沒有法律依據(jù)而招致調(diào)控真空,得不到應(yīng)有的司法救濟(jì)。

    在域外,正是基于以上考慮,20世紀(jì)中后期許多國家開始拋棄“法定權(quán)利標(biāo)準(zhǔn)”,轉(zhuǎn)而采用“法律利益標(biāo)準(zhǔn)”,如美國20世紀(jì)40年代通過桑德斯案件發(fā)展出來的“利益范圍標(biāo)準(zhǔn)”[3]王名揚(yáng):《美國行政法》(下),〔北京〕中國法制出版社2005年版,第615頁,第70頁。、日本“法律上的利益”和“客觀的訴的利益”標(biāo)準(zhǔn)[4]參見〔日〕鹽野宏:《行政法》,楊建順譯,〔北京〕法律出版社1999年版,第336-337頁。、以及我國臺灣地區(qū)的“法律上之利益”標(biāo)準(zhǔn)等等[5]參見吳庚:《行政爭訟法》,〔臺灣〕三民書局1999年版,第102頁。。這一標(biāo)準(zhǔn)對行政訴訟原告資格的確定不再限定于法律明文設(shè)立的特定權(quán)利,而是基于公民、組織要求保護(hù)的利益是否不可爭辯地屬于法律所保護(hù)或調(diào)整的利益范圍之內(nèi)。一般認(rèn)為,較之前者而言,這樣至少帶來兩大革新:(1)實(shí)體意義向程序意義的轉(zhuǎn)變?!袄鏄?biāo)準(zhǔn)”實(shí)際上是一種形式要件,它首先不是指當(dāng)事人的實(shí)體利益,而是當(dāng)事人對于訴訟的利益,此種利益是否會轉(zhuǎn)化為具體的權(quán)利,還要由法院通過對案件進(jìn)行實(shí)體審理之后才能確定。(2)范疇的擴(kuò)大?!胺衫鏄?biāo)準(zhǔn)”將行政訴訟意欲保障的權(quán)益,從依據(jù)上擴(kuò)大至憲法、法律法規(guī)、法律原則等等層面,從利益范圍上擴(kuò)大至精神利益、環(huán)境利益等等方面,總體上來說是對原告資格的擴(kuò)大,是符合行政訴訟發(fā)展要求的。

    3.“法律利益標(biāo)準(zhǔn)”對本案原告資格的解釋

    (1)“法律利益標(biāo)準(zhǔn)”盡管是西方主流理論,但《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行(中華人民共和國行政訴訟法)若干問題的解釋》(以下簡稱《若干解釋》)頒布實(shí)施以后,國內(nèi)行政訴訟原告資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)事實(shí)上也有所轉(zhuǎn)向。《若干解釋》12條規(guī)定:“與具體行政行為有法律上利害關(guān)系的公民、法人或者其他組織對行為不服的,可以依法提起行政訴訟。”亦即只要與其向法院請求審查的行為存在“法律上的利害關(guān)系”,便具有原告資格。從“合法權(quán)益”轉(zhuǎn)向“法律上的利害關(guān)系”,盡管直接目的僅僅為了“糾正作為原告資格必須是行政機(jī)關(guān)行政管理對象的錯誤觀點(diǎn)”[1]甘文:《行政行政法司法解釋之評論》,〔北京〕中國法制出版社2000年版,第63頁。,但是《若干解釋》12條中“法律上利害關(guān)系”概念表達(dá),至少可以回避“合法權(quán)益”存有的封閉性。從行政訴訟長遠(yuǎn)發(fā)展來看,《若干解釋》12條一定程度上是對《行政訴訟法》第1條、第41條修正,事實(shí)上也是對國外“法律利益標(biāo)準(zhǔn)”的借鑒。

    (2)我們認(rèn)為,按照《若干解釋》12條的理解,“法律上利害關(guān)系”中的“法律”理應(yīng)包括憲法、行政法規(guī)、部門規(guī)章、法律原則等等,而不僅僅指行政法規(guī)一類,法院不能狹隘理解利害關(guān)系;在利害關(guān)系的保護(hù)上,亦不宜局限于所有權(quán),當(dāng)事人享有的權(quán)利類型應(yīng)該是多樣的,理應(yīng)包含憲法規(guī)定的生存權(quán)、發(fā)展權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利,不能以僅僅是否享有所有權(quán)來判定原告資格。對于本案來說,盡管行政處罰沒收了原告房屋,原告因此喪失房屋所有權(quán),但并不能否定原告與房屋之間是存在利害關(guān)系的,因?yàn)橐恢币詠恚摲课菔窃娴奈┮蛔∷?,遵照《中華人民共和國憲法》第33條“國家尊重和保障人權(quán)”之規(guī)定,如果對原告資格予以否定,則直接會危害原告作為中華人民共和國公民基本生存之權(quán)利,生存權(quán)是公民基本權(quán)利,其在權(quán)利位階上是高于所有權(quán)的,法院以所有權(quán)否定“利害關(guān)系”的成立,是對原告依法享有憲法上生存權(quán)的忽略,是欠斟酌的。

    (3)按照“法律利益標(biāo)準(zhǔn)”,原告資格應(yīng)當(dāng)僅僅只是程序法意義上的問題。就本案而言,原告之所以將該糾紛訴諸法院,即是想借助法院對其房屋所有權(quán)予以公平正義裁判,確立其合法權(quán)益。然而,法院卻恰恰以此為阻礙,將當(dāng)事人意欲明晰的房屋產(chǎn)權(quán)作為否定原告資格因素,這在邏輯上錯誤的。這就好比民事訴訟中的所有權(quán)糾紛一樣,法院是不可以以一方?jīng)]有所有權(quán),便否定當(dāng)事人的原告資格的,法院的此種判斷混淆了原告資格與訴訟請求之間的區(qū)別。

    四、行政訴訟目的提及、及本案的錯誤認(rèn)識

    如上所述,由于該案終結(jié)同時,三項(xiàng)違法行政行為卻得到了司法審查的肯定,因此,我們便有必要借此案討論,行政訴訟目的到底是什么。

    1.“行政訴訟目的”基本認(rèn)識

    現(xiàn)階段對于行政訴訟目的基本認(rèn)識,理論界存在“維護(hù)權(quán)力主義”、“保護(hù)權(quán)利主義”、“司法監(jiān)督主義”三種不同認(rèn)識:

    (1)“保護(hù)權(quán)利主義”與“維護(hù)權(quán)力主義”之爭。“保護(hù)權(quán)利主義”與“維護(hù)權(quán)力主義”之所以會產(chǎn)生爭議,應(yīng)歸之于1989年《行政訴訟法》立法之過?!缎姓V訟法》第1條規(guī)定:“為保證人民法院正確、及時審理行政案件,保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,維護(hù)和監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使行政職權(quán),根據(jù)憲法制定本法”。該條以立法形式同時將“保護(hù)權(quán)利主義”與“維護(hù)權(quán)力主義”明確為行政訴訟目的,引起了學(xué)界強(qiáng)烈不滿,學(xué)者們認(rèn)為“將維護(hù)行政機(jī)關(guān)行使行政職權(quán)作為行政訴訟的目的不能令人接受,其完全背離了行政訴訟的本質(zhì)?!盵1]楊解君、溫晉峰:《行政救濟(jì)法》,南京大學(xué)出版社1997年版,第180-181頁。面對這一尷尬,學(xué)界最后選擇區(qū)分“行政訴訟法目的”與“行政訴訟目的”,將“行政訴訟目的”上升至另外高度加以探討。后來證明,這一改變是成功的,至少較之“行政訴訟法目的”而言,其更具前瞻性。在這一基礎(chǔ)上,學(xué)者們得以擺脫《行政訴訟法》的局限,摒棄了“維護(hù)權(quán)力主義”,理性認(rèn)識“行政訴訟目的”真正內(nèi)涵,并由此展開了有關(guān)行政訴訟目的第二個比較認(rèn)識:“保護(hù)權(quán)利主義”與“司法監(jiān)督主義”。

    (2)“保護(hù)權(quán)利主義”與“司法監(jiān)督主義”。形式上,似乎“保護(hù)權(quán)利主義”和“司法監(jiān)督主義”區(qū)別并不明顯,甚至于根本沒有區(qū)分的必要,但是,事實(shí)并非如此。準(zhǔn)確來說,“保護(hù)權(quán)利主義”更多地關(guān)注的是行政訴訟中相對人的合法權(quán)益,原告資格享有前提是權(quán)利來源必須合法,其在司法審查機(jī)制的啟動上設(shè)置了一個基本前提,亦即:“決定起訴資格的關(guān)鍵是當(dāng)事人是否享有法定權(quán)利?!盵2]楊偉東:《行政訴訟目的探討》,載〔北京〕《國家行政學(xué)院學(xué)報(bào)》2004年第3期。這和大陸法系的主張——“司法監(jiān)督主義”恰恰是相反的,“司法監(jiān)督主義”下的訴訟機(jī)制,其焦點(diǎn)集中于糾紛背后“行政行為”的合法性審查,而不僅僅是糾紛解決。故而,其對原告資格的審查是很寬泛的。因此,在此兩種主義的指導(dǎo)下,一國行政訴訟機(jī)制會呈現(xiàn)出不同特點(diǎn),在原告資格、受案范圍等方面的寬嚴(yán)界限把握上亦截然不同,故而在行政訴訟機(jī)制構(gòu)建時必須將二者區(qū)分開來。

    2.我國行政訴訟目的的一元選擇及假象詮釋

    (1)“保護(hù)權(quán)利主義”與“司法監(jiān)督主義”的現(xiàn)實(shí)模糊與一元選擇。筆者認(rèn)為,現(xiàn)階段國內(nèi)對行政訴訟目的的認(rèn)識,呈現(xiàn)出“保護(hù)權(quán)利主義”與“司法監(jiān)督主義”模糊不清的特點(diǎn):一方面,從受案范圍到審理對象及裁判形式,基本都是以行政行為的合法性而不是當(dāng)事人的權(quán)利為核心展開的;另一方面,《行政訴訟法》所表現(xiàn)出來狹窄受案范圍和嚴(yán)格原告資格,卻又是偏向“保護(hù)權(quán)利主義”的。此正如學(xué)者所述:“保護(hù)權(quán)利主義”與“司法監(jiān)督主義”兩種目的沒能在制度設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)完好的結(jié)合,反而暴露出二者之間內(nèi)在的緊張,造成了我國行政訴訟制度在現(xiàn)實(shí)運(yùn)行中的不暢[3]楊偉東:《行政訴訟目的探討》,載〔北京〕《國家行政學(xué)院學(xué)報(bào)》2004年第3期。。因此,我們必須在“保護(hù)權(quán)利主義”與“司法監(jiān)督主義”中有所偏向。對這個問題,理論界基于國內(nèi)現(xiàn)階段權(quán)利救濟(jì)惡劣現(xiàn)實(shí)考慮,主流觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)以“保護(hù)權(quán)利主義”為主,適當(dāng)協(xié)調(diào)與“司法監(jiān)督主義”之間的緊張關(guān)系[4]參見楊偉東:《行政訴訟目的探討》,載〔北京〕《國家行政學(xué)院學(xué)報(bào)》2004年第3期;馬懷德、王亦白:《行政訴訟目的要論》,載《行政法論叢》第6卷,〔北京〕法律出版社2003年版。。不過,筆者認(rèn)為這一觀點(diǎn)卻是值得商榷的,這是因?yàn)椋?/p>

    ①“保護(hù)權(quán)利主義”事實(shí)上是所有訴訟機(jī)制共有目的,如果將其確定為行政訴訟主要目的,一定程度上使得行政訴訟喪失獨(dú)立存在的意義。

    ②事實(shí)上,“保護(hù)權(quán)利主義”與“司法監(jiān)督主義”之間具有邏輯性,“司法監(jiān)督主義”盡管形式上以行政行為為焦點(diǎn),但其本質(zhì)也是為了保護(hù)權(quán)利,從這一點(diǎn)上來說,二者并沒有并列存在的意義。

    ③在行政管理中,行政機(jī)關(guān)享有實(shí)現(xiàn)自己意志的全部特權(quán),這既可以通過命令權(quán)的行使,將自己的單方意志加之于相對人一方,為其設(shè)定義務(wù),還可以通過處罰權(quán)的運(yùn)用,對不服從命令、違背行政機(jī)關(guān)意志的相對人給予懲戒制裁,更可以對負(fù)有法定義務(wù)而不履行的相對人依法采取強(qiáng)制執(zhí)行手段,將自己的意志變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。而公民、組織一般處于弱者的地位,不具有強(qiáng)迫管理者接受己方意見的能力。因此,消除此種不對等性,為相對方提供一個權(quán)利救濟(jì)的途徑和場所,是行政訴訟產(chǎn)生和存在的根本原因,也由此決定了行政訴訟目的“司法監(jiān)督主義”的特殊性。因此,筆者認(rèn)為國內(nèi)行政訴訟目的應(yīng)當(dāng)為“司法監(jiān)督主義”,且這一目的是單一的。

    (2)“解決糾紛主義”假象詮釋。另外需要說明的是,源于現(xiàn)實(shí)大量撤訴結(jié)案事實(shí)[1]我國行政訴訟法實(shí)施十余年來,撤訴率居高不下,行政案件的撤訴結(jié)案率逐年上升,已成為行政案件結(jié)案的主要方式。1998年以后,行政案件的撤訴率略有回落,但在撤訴案件絕對數(shù)上仍屬較多。全國1996年撤訴率超過了一半;在某些地方上,情況更為嚴(yán)重,黑龍江省某市1995年撤訴率甚至高達(dá)總結(jié)案數(shù)的81.7%。,司法實(shí)踐中還存在著另外一種目的認(rèn)識——“解決糾紛主義”,特別是2008年1月14日最高院頒布了《最高人民法院關(guān)于行政訴訟撤訴若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)司法解釋,該《規(guī)定》出臺后,有部分學(xué)者擔(dān)心,《規(guī)定》一定程度上是對行政訴訟中“調(diào)解制度”的變相承認(rèn),如此可能會將“解決糾紛”拉升為行政訴訟的目的,這對司法監(jiān)督制度發(fā)展是相當(dāng)不利的,后來證明此種擔(dān)心是多余的,實(shí)質(zhì)上《規(guī)定》的整體內(nèi)容是構(gòu)建在“被告改變原來違法的具體行政行為,原告才申請撤訴”這一前提之下的;且《規(guī)定》第2條明確規(guī)定了撤訴應(yīng)當(dāng)符合的嚴(yán)格條件[2]《最高人民法院關(guān)于行政訴訟撤訴若干問題的規(guī)定》第二條:“被告改變被訴具體行政行為,原告申請撤訴,符合下列條件的,人民法院應(yīng)當(dāng)裁定準(zhǔn)許:(一)申請撤訴是當(dāng)事人真實(shí)意思表示;(二)被告改變被訴具體行政行為,不違反法律、法規(guī)的禁止性規(guī)定,不超越或者放棄職權(quán),不損害公共利益和他人合法權(quán)益;(三)被告已經(jīng)改變或者決定改變被訴具體行政行為,并書面告知人民法院;(四)第三人無異議?!?。這說明,《規(guī)定》實(shí)際上意欲對撤訴現(xiàn)象予以規(guī)范,而不是所謂的“解決糾紛”,某種程度上也可以說是對“解決糾紛”認(rèn)識的否定。筆者認(rèn)為,無論是法院,還是理論界,都不宜將“解決糾紛”作為行政訴訟目的加以探討,這對行政訴訟來說,是一種誤導(dǎo)性的說辭,僅僅停留在糾紛解決層面,其必然導(dǎo)致大量違法行政行為脫離司法審查的視野。

    3.本案判決對行政訴訟目的認(rèn)識的偏離

    依據(jù)上述認(rèn)識,以下對該案判決是否偏離行政訴訟目的予以簡要分析:

    (1)“駁回起訴,留下三項(xiàng)違法行為不予審查”——很顯然,法院對“司法監(jiān)督主義”是不認(rèn)同的,這無需過多解釋,本案最后“違法行為依舊存在”是最好佐證。

    (2)“行政處罰發(fā)生效力,原告喪失所有權(quán),故而不具有原告資格”——形式上這和“保護(hù)權(quán)利主義”嚴(yán)格要求原告資格是相契合的。但事實(shí)并非如此,“保護(hù)權(quán)利主義”盡管在原告資格上要求嚴(yán)格,但并不等于說可以否定本案原告享有憲法上之基本權(quán)利,恰恰相反,“保護(hù)權(quán)利主義”蘊(yùn)含的權(quán)利類型應(yīng)該是多樣的,而不僅僅只是本案中所理解的所有權(quán),理應(yīng)包含憲法、法律、法規(guī)規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利。因此,本案判決本質(zhì)上來說亦不符合“保護(hù)權(quán)利主義”之目的認(rèn)識。

    (3)如此,唯一可以對法院判決予以解釋的,也就只剩下筆者稱做假象的“解決糾紛主義”了,按照“解決糾紛主義”認(rèn)識,法院基本邏輯應(yīng)該是:否定原告資格,以此解決糾紛,從而終結(jié)訴訟,至于三項(xiàng)違法行為不予審查,這成為法院唯一的理論支持。對此,除了上述“解決糾紛主義”本身不足外,筆者另外指出以下兩點(diǎn):第一,本案糾紛事實(shí)上并沒有解決,原告在上述判決之后一直在尋求其他途徑予以解決;第二,此種處理方式最大危害是司法以默認(rèn)形式對違法行為事實(shí)上的肯定。誠然,行政行為效力形成源于自身,而非司法裁判,但司法裁判的作用在于糾正,如果司法對違法行為予以默認(rèn),這便失去了最后糾正的機(jī)會,對相對人權(quán)益損害是極大的,同時也是違背法治社會應(yīng)有之義的。

    〔責(zé)任編輯:錢繼秋〕

    丁婕,東南大學(xué)法學(xué)院憲法學(xué)與行政法學(xué)博士研究生 210018

    熊樟林,東南大學(xué)法學(xué)院講師 210018

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