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    超越稱謂之爭:對象與客體

    2013-04-18 09:00:40熊文聰
    交大法學(xué) 2013年4期
    關(guān)鍵詞:客體對象權(quán)利

    熊文聰

    名不正則言不順,言不順則事不成?!鬃印?〕出自《論語·子路》。

    在中國民法學(xué)界,“對象”與“客體”之混用,可用一個“亂”字形容。有學(xué)者指出,客體與對象在日常表達或哲學(xué)范疇中只是稱謂之別,實際上指涉同一事物,即均對應(yīng)英文中的subject matter或object?!?〕參見李楊:《經(jīng)驗抑或邏輯:對知識產(chǎn)權(quán)客體與對象的反思》,載《大連理工大學(xué)學(xué)報》(社會科學(xué)版)2011年第2期。假定果然如此,則區(qū)分對象與客體毫無意義。但現(xiàn)實問題是,法學(xué)研究者在不同層面上使用這兩個術(shù)語,有時指稱同一物,有時又各有所指,這便導(dǎo)致兩者的內(nèi)涵與外延千變?nèi)f化、模糊不清,最終喪失了作為一個穩(wěn)定清晰的概念本應(yīng)具有的屬性與功能。通過學(xué)術(shù)梳理與邏輯探究不難發(fā)現(xiàn),這一亂象的根源既有歷史之偶成,也有認(rèn)識之必然。

    一、對既有學(xué)說的梳理與分析

    詞源學(xué)上,民法中的“客體”源自對德國民法典中Gegenst?nde一詞的翻譯。早期,上海社科院法學(xué)研究所將德國民法典第90條中的Gegenst?nde譯為“物”,這一范例曾一直在中國居于主導(dǎo)地位。〔3〕方新軍:《權(quán)利客體的概念及層次》,載《法學(xué)研究》2010年第2期。后來有學(xué)者將其譯為“標(biāo)的物”,〔4〕黃立:《民法總則》,中國政法大學(xué)出版社2002年版,第163頁;梅仲協(xié):《民法要義》,中國政法大學(xué)出版社1998年版,第79頁。也有學(xué)者將“標(biāo)的”、“客體”、“標(biāo)的物”、“對象”混用,均作為Gegenst?nde一詞之翻譯?!?〕參見《德國民法典》,陳衛(wèi)佐譯,法律出版社2006年版;《德國民法典》,趙文彶等譯,臺灣五南圖書出版有限公司1993年版。伽達默爾指明,一切翻譯都是一種解釋,而一切解釋都必然包含著某種前見?!?〕參見[德]伽達默爾:《真理與方法》(上卷),洪漢鼎譯,上海譯文出版社1999年版,第393頁。但如此眾多的不同譯法已遠遠超出對譯者個人造詣之評價,客觀反映了中國民法學(xué)界對此問題遠未達成共識。這恰如學(xué)者所言,“如果現(xiàn)有的學(xué)說理論是一團概念上的迷霧,那么譯者的譯文必將是五花八門”。〔7〕同前注〔3〕,方新軍文。

    一門邏輯自洽、體系嚴(yán)整的學(xué)科必然是建立在簡明清晰的概念術(shù)語之上。翻譯的混亂不堪直接影響了順暢的學(xué)術(shù)交流與高效的法律實踐,成為不得不澄清的首要問題。一些民法學(xué)者主張客體與對象之間并無本質(zhì)區(qū)別。如胡長清先生認(rèn)為,“無論何種權(quán)利,莫不以一定利益,為其權(quán)利之內(nèi)容。為構(gòu)成此內(nèi)容,則必有一定之對象,例如物權(quán),以一定之物為其權(quán)利之對象?!藢ο?,即此所謂私權(quán)之客體”。〔8〕胡長清:《中國民法總論》,中國政法大學(xué)出版社1997年版,第152頁。史尚寬先生認(rèn)為,“權(quán)利以有形或無形之社會利益為其內(nèi)容或目的,……為此內(nèi)容或目的之成立所必要之一定對象,為權(quán)利之客體”?!?〕史尚寬:《民法總論》,中國政法大學(xué)出版社2000年版,第248頁。鄭玉波先生也認(rèn)為,“權(quán)利之客體有稱為權(quán)利之對象者;有稱為權(quán)利之標(biāo)的者;亦有稱權(quán)利之內(nèi)容者,用語雖殊,意則無大異,故不可互訓(xùn),否則即發(fā)生以問答問之結(jié)果”?!?0〕鄭玉波:《民法總則》,臺灣三民書局1996年版,第191頁。類似觀點參見李宜?。骸睹穹倓t》,中國方正出版社2004年版,第124頁;江平主編:《民法學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社2000年版,第468頁以下。這一觀點試圖消除客體與對象間的“無謂”分歧,但即使如此,就客體(或?qū)ο螅┲唧w所指,學(xué)者們的觀點并不統(tǒng)一。

    有學(xué)者視客體為與權(quán)利人相對的義務(wù)人。如李肇偉先生認(rèn)為,“權(quán)利客體,乃義務(wù)主體。通常稱為義務(wù)能力人,責(zé)任能力人。權(quán)利客體一詞,亦有廣義與狹義之分。就廣義言,包括在法律上履行義務(wù)及負(fù)擔(dān)責(zé)任資格之人。就狹義言,則僅指履行義務(wù)資格之人”?!?1〕李肇偉:《法理學(xué)》,臺灣國立編譯館1979年版,第250頁。但依照民法學(xué)原理,任何法律關(guān)系都是“法律規(guī)則所界定的人與人之間的關(guān)系”,〔12〕[德]薩維尼:《薩維尼論法律關(guān)系》,田士永譯,載鄭永流主編:《法哲學(xué)與法社會學(xué)論叢》(七),中國政法大學(xué)出版社2005年版,第4頁。拉倫茨也認(rèn)為法律關(guān)系“總是法律規(guī)定的人與人之間的關(guān)系”。參見[德]拉倫茨:《德國民法通論》(上冊),王曉曄等譯,法律出版社2003年版,第257頁。即主體間關(guān)系。因此,將客體界定為義務(wù)人不僅陷入“人既是主體又是客體”的邏輯矛盾之中,更陷入將人視為客體的倫理窘境之內(nèi)。這也就是為什么拉倫茨強調(diào),“人是一切客體的對立面,也即‘物’的對立面。因此,支配權(quán)的客體既不能是自己,也不能是他人”?!?3〕同上注,拉倫茨書,第379頁。

    有學(xué)者主張客體為法律關(guān)系所規(guī)范的對象,即行為。如前蘇聯(lián)法學(xué)家瑪·巴·卡列娃認(rèn)為,“一切法律關(guān)系(包括財產(chǎn)法律關(guān)系)的客體,都是一定的作為(或?qū)ψ鳛榈囊种疲?、一定種類的活動”?!?4〕[蘇]瑪·巴·卡列娃等:《國家和法的理論》(下冊),中國人民大學(xué)出版社1956年版,第449~452頁。佟柔先生也認(rèn)為,“既然民事法律關(guān)系是一個統(tǒng)一的概念,它的客體也應(yīng)該是統(tǒng)一的”,即“體現(xiàn)一定物質(zhì)利益的行為”?!?5〕佟柔主編:《中國民法》,法律出版社1990年版,第36頁。王涌博士也主張,“行為顯然是權(quán)利的客體,因為只有行為才是權(quán)利法律關(guān)系所規(guī)范的對象”?!?6〕王涌:《權(quán)利的結(jié)構(gòu)》,載鄭永流主編:《法哲學(xué)與法社會學(xué)論叢》(四),中國政法大學(xué)出版社2001年版,第285頁。這一觀點避免了將人視為客體的倫理尷尬,但卻沒能看到,人的行為與人自身其實是很難分開的。本體意義上的主體乃心理主體,即負(fù)荷行動的自我。行動如果是意向的而趨向一個對象,那么這些行動就會使自我的意識與另一事物——對象相對立?!?7〕劉岸:《私法上法律關(guān)系的結(jié)構(gòu)》,載鄭永流主編:《法哲學(xué)與法社會學(xué)論叢》(七),中國政法大學(xué)出版社2005年版,第46頁。也就是說,在哲學(xué)層面上,行為無非是人認(rèn)識外在對象的手段,是自我意識的外部定在。同樣,在法律層面上,人的本質(zhì)即其行為。法律關(guān)系是人與人之間一種特定的社會關(guān)系,這種關(guān)系從宏觀上講是秩序,從微觀上講就是權(quán)利。從法理上說,人是自由的化身,人不能作為被支配的對象或客體用來為另一個人的目的服務(wù),但這并不妨礙人的特定行為受到法律的約束,以實現(xiàn)法之目的。因此,與其說法律調(diào)整人與人的關(guān)系,不如說法律調(diào)整人與人的行為。當(dāng)然,法律也關(guān)注人的主觀意識,如刑法上的犯罪目的、犯罪動機,民法上的意思表示、主觀過錯,但所有主觀意識都是通過人的外在行為來推測的。法律并不直接干涉人的思維意識,它僅僅是人的行為準(zhǔn)則,或者說法律的任務(wù)就是在不斷探求主體間行為自由的黃金分割點。簡言之,行為無法獨立于主體而存在,也就自然不能稱其為客體。與此同時,將客體界定為行為還忽略了行為無法扮演區(qū)分不同利益,即不同權(quán)利的角色。例如,如果以行為來識別物權(quán)與知識產(chǎn)權(quán),其結(jié)果必然是無法分辨,因為無論是轉(zhuǎn)讓行為還是許可行為,物權(quán)與知識產(chǎn)權(quán)都毫無實質(zhì)差異。但顯然,物權(quán)與知識產(chǎn)權(quán)的分區(qū)是有意義的。例如,正因為有體物是實體性的,才可能成立“占有”,而所謂“復(fù)制”之于有體物毫無意義。

    當(dāng)然,否定行為是權(quán)利的客體,并不意味著行為本身不重要。權(quán)利就是為或不為的資格,因此,行為不是權(quán)利的客體,而是權(quán)利的內(nèi)容。胡長清先生早就指出:民事權(quán)利一般都從兩個方面加以理解:(1)權(quán)利之內(nèi)容,即為法律所認(rèn)可的利益。法律在調(diào)整利益時只能規(guī)范人們據(jù)以實現(xiàn)其需求的措施和手段即人的行為。因此,法律所認(rèn)可的利益就是法律所認(rèn)可的人的行為及行為的后果。(2)權(quán)利之外形,即為法律上的力。法律因充實其所認(rèn)許之利益,不能不付與一種力?!?8〕見前注〔8〕,胡長清書。這便是說,描述權(quán)利必然要描述行為,行為乃權(quán)利之應(yīng)有內(nèi)涵,而非權(quán)利支配的外在對象。傳統(tǒng)民法理論認(rèn)為,債權(quán)的客體是債務(wù)人的給付行為,而物權(quán)的客體是物。這一論斷實際上僅建立在感官直覺上,而不是邏輯分析的產(chǎn)物,其盡管都使用了客體一詞,但它們的吻合主要是名義上的?!?9〕參見[意]彼德羅·彭梵得:《羅馬法教科書》,黃鳳譯,中國政法大學(xué)出版社2005年版,第216頁。正如學(xué)者所言,“用‘權(quán)利客體’一詞來說明負(fù)有義務(wù)的主體的行為是毫無意義的。權(quán)利主體有權(quán)要求義務(wù)主體為或不為某一行為,這即是義務(wù)的內(nèi)容。用權(quán)利客體來命名義務(wù)的內(nèi)容,并不能更好地說明這種內(nèi)容的特點”?!?0〕[前蘇聯(lián)]亞歷山大洛夫:《關(guān)于法律關(guān)系學(xué)說的幾個問題》,轉(zhuǎn)引自王勇飛編:《法學(xué)基礎(chǔ)理論參考資料》第5冊,北京大學(xué)出版社1981年版,第21頁??梢姡袨閮?nèi)含于權(quán)利之中,彰顯了權(quán)利之要義。在債權(quán)法律關(guān)系中,債權(quán)人的請求行為與債務(wù)人的給付行為是一組對應(yīng)概念,分別表征債權(quán)與債務(wù)之內(nèi)容,而非債權(quán)的客體或?qū)ο蟆T谖餀?quán)法律關(guān)系中,權(quán)利人對義務(wù)人的行為約束是以“對有體物的支配”為前提的,缺少“有體物”這個要件,權(quán)利人便無法告知世人對“何物”享有獨占性權(quán)利,物權(quán)這一對世權(quán)、絕對權(quán)也就無法成立。但債權(quán)這一對人權(quán)、相對權(quán)卻恰恰相反,債權(quán)人不需要借助任何形體之物便可直接約束債務(wù)人,產(chǎn)生這種約束的前提或源自合意,或來自法定??梢姡瑐鶛?quán)沒有客體(對象),也不需要有客體(對象)。實際上,在意大利與德國民法學(xué)界早就存在這樣一種看法,即“客體(對象)并不是必不可少的,沒有客體(對象)權(quán)利也能夠存在”?!?1〕轉(zhuǎn)引自前注〔3〕,方新軍文。

    也許是看到了權(quán)利客體界定上的諸多矛盾與缺漏,有學(xué)者便提出所謂的“權(quán)利客體順位”概念。如拉倫茨先生認(rèn)為,權(quán)利客體使用于兩種意義,一是指支配權(quán)或利用權(quán)的標(biāo)的,此種狹義上的權(quán)利客體,稱為第一順位的權(quán)利客體;第二種是指權(quán)利主體可以通過法律行為予以處分的標(biāo)的(權(quán)利和法律關(guān)系),為第二順位的權(quán)利客體?!?2〕前注〔12〕,拉倫茨書,第377~378頁。王澤鑒先生、方新軍教授也持相同觀點?!?3〕王澤鑒:《民法總則》,中國政法大學(xué)出版社2001年版,第205頁;見前注〔3〕,方新軍文。舉個例子來說,某動產(chǎn)(如一枚寶石)之上可設(shè)定所有權(quán),相對于該所有權(quán)而言,該動產(chǎn)是第一順位的客體;在該所有權(quán)上還可以設(shè)定質(zhì)押,而相對于質(zhì)押權(quán)而言,該動產(chǎn)所有權(quán)(而非該寶石)是第二順位的客體。這一構(gòu)想合理區(qū)分了不同情形,但又陷入了另一種困局,即一種權(quán)利可以成為另一種權(quán)利的客體。照此推演,一種權(quán)利似乎可以凌駕于另一種權(quán)利之上。實際上,拉倫茨在此段表述中并未堅持邏輯上的自洽:有體物(如寶石)可以是物權(quán)這一支配權(quán)第一順位的客體,當(dāng)物權(quán)人進行處分(如轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押)時,處分的并非寶石,而是物權(quán)。但作為處分對象的物權(quán)之所以成為客體,僅僅是相對于處分該物權(quán)的主體(即物權(quán)人)而言的,而并非物權(quán)的客體。也就是說,拉倫茨的所謂“第一順位權(quán)利客體”是相對于權(quán)利而言的,但到了所謂“第二順位權(quán)利客體”,其“參照物”卻已然不再是權(quán)利,而是主體(人)!〔24〕至于主體與客體的關(guān)系,后文仍有詳述。更為關(guān)鍵的是,我們看不出創(chuàng)設(shè)所謂“第二順位權(quán)利客體”之意義。例如,僅僅指出動產(chǎn)質(zhì)押權(quán)的客體是動產(chǎn)所有權(quán),著作權(quán)質(zhì)押權(quán)的客體是著作權(quán),我們?nèi)匀豢床怀鰟赢a(chǎn)質(zhì)押權(quán)與著作權(quán)質(zhì)押權(quán)之間到底有什么區(qū)別,而唯有揭示其第一順位的客體(一個是有體物,一個是作品),才清晰劃分了動產(chǎn)質(zhì)押與著作權(quán)質(zhì)押。

    二、權(quán)利有客體嗎?

    “詞語的意義即用法”,〔25〕[英]維特根斯坦:《哲學(xué)研究》,陳嘉映譯,上海人民出版社2005年版,第33頁。恰如維特根斯坦所言,任何概念如果沒有實際的用處,也就失去了存在的必要。而若要揭示權(quán)利客體(或權(quán)利對象)之真意,就必須回答一個更基本的問題,即什么是權(quán)利?“權(quán)利是私法的核心概念,同時也是對法律生活多樣化的最后抽象?!薄?6〕[德]迪特爾·梅迪庫斯:《德國民法總論》,邵建東譯,法律出版社2001年版,第62頁。康德曾言,真正的權(quán)利是“有法律人格的人之間的關(guān)系”?!?7〕[德]康德:《法的形而上學(xué)原理:權(quán)利的科學(xué)》,沈叔平譯,商務(wù)印書館1991年版,第36頁?!八?quán)利)只涉及一個人對另一個人的外在的和實踐的關(guān)系,因為通過他們的行為這件事實,他們可能間接地或直接地彼此影響?!薄?8〕引文同上注,康德書,第39頁。凱爾森則指明,“權(quán)利和法是一枚硬幣的兩面,只有當(dāng)一個人能夠通過自己的自由意志去主張某個法律時,這個法律就變?yōu)樗姆?,這就是他的權(quán)利”?!?9〕[奧]凱爾森:《法與國家的一般理論》,沈宗靈譯,中國大百科全書出版社1996年版,第92頁。普赫塔認(rèn)為,“權(quán)利構(gòu)成了法律關(guān)系的核心(Kern),法律關(guān)系是權(quán)利的復(fù)合(Komplex)”?!?0〕Puchta,Pandekten,12.Aufl.,Leipzig,1877.s.47.轉(zhuǎn)引自朱虎:《法律關(guān)系與私法體系:以薩維尼為中心的研究》,中國法制出版社2010年版,第81頁。薩維尼強調(diào),任何權(quán)利“都只是描述了法律關(guān)系的特別的、通過抽象而分離出來的一個方面”?!?1〕見前注〔12〕,薩維尼文,載鄭永流書,第2頁?;舴茽柕乱仓赋觯骸耙磺蟹申P(guān)系皆可化約為‘權(quán)利’和‘義務(wù)’?!薄?2〕[美]霍菲爾德:《法律的基本概念》,張書友譯,中國法制出版社2009年版,第26頁。當(dāng)然,圍繞“權(quán)利”這一概念,還存在“利益說”、“法力說”等界定,如鄭玉波先生曾言,人群共處,各有主張,涉及不同的利益,不免發(fā)生沖突。為維護社會生活,自須定其分際,法律乃于一定要件之下,就其認(rèn)為合理正當(dāng)者,賦予個人某種力量,以享受其利益。因此,所謂權(quán)利,指的是享受特定利益之法律上之力也。權(quán)利為主觀化之法律,法律為客觀化之權(quán)利,行使權(quán)利,乃為法律而斗爭,實寓有倫理上之意義。〔33〕參見鄭玉波:《民法總則》,三民書局1979年版,第44頁。不難發(fā)現(xiàn),無論如何定義權(quán)利,這些學(xué)說都有一個共識,即權(quán)利不是物,而是一種抽象觀念,它是以道德評價為基礎(chǔ)并由法律所調(diào)整的人與人之間的社會關(guān)系。簡言之,權(quán)利只是法律關(guān)系的另一種表述而已。當(dāng)我們說某個人享有某種權(quán)利時,意味著此人與他人之間存在某種受法律保護的關(guān)系。

    通說認(rèn)為,法律關(guān)系的要素有三:主體、客體與內(nèi)容?!?4〕余能斌、馬俊駒主編:《現(xiàn)代民法學(xué)》,武漢大學(xué)出版社1995年版,第53頁。但什么是要素?民法學(xué)界對此語焉不詳。在語義學(xué)上,要素指“按照確定方式聯(lián)結(jié)成系統(tǒng)的組分(構(gòu)成部分)、因素、單元?!薄?5〕見《中國大百科全書》光盤(1.1版)哲學(xué)卷詞條[要素]。依此,法律關(guān)系的要素就是構(gòu)成某一法律關(guān)系必不可少的組件。要素與其法律關(guān)系應(yīng)當(dāng)是部分與整體、單元與全局的關(guān)系。但不少學(xué)者又將法律關(guān)系的內(nèi)容定義為:單個權(quán)利和權(quán)能、預(yù)期取得、法律義務(wù)、拘束、負(fù)擔(dān)、權(quán)限等?!?6〕參見前注〔12〕,拉倫茨書,第263~271頁。但正如前文所言,權(quán)利本身就是法律關(guān)系,故又將“權(quán)利”與“法律關(guān)系的內(nèi)容”劃等號在邏輯上很難圓滿。實際上,法律關(guān)系的內(nèi)容不應(yīng)停留在權(quán)利這一層面,而應(yīng)描述權(quán)利人和義務(wù)人具體而特定的行為。而就客體而言,張俊浩先生認(rèn)為其是“指主體之間據(jù)以建立民事法律關(guān)系的對象性事物”?!?7〕張俊浩主編:《民法學(xué)原理》,中國政法大學(xué)出版社1997年版,第58~59頁。這一觀點是值得肯定的,即客體表述為“對象”更為準(zhǔn)確,它是建立某一法律關(guān)系的一種客觀事實,也是劃分對世權(quán)的客觀依據(jù)。例如,物權(quán)(法律關(guān)系)的對象就是可由人控制的“有體物”,而知識產(chǎn)權(quán)(法律關(guān)系)的對象就是“知識”。劉春田教授更是明確指出了權(quán)利對象之意義:“民事權(quán)利對象的自然屬性的差別決定了各自發(fā)生不同的民事法律關(guān)系。”〔38〕劉春田:《知識財產(chǎn)權(quán)辨析》,載《中國社會科學(xué)》2003年第4期。與此同時,我們還必須重申:并非所有權(quán)利都有對象,對象僅僅是對世權(quán)法律關(guān)系的構(gòu)成要素。在買賣合同這一典型的債權(quán)法律關(guān)系中,只存在主體(包含意思表示)和內(nèi)容(債權(quán)人的請求行為與債務(wù)人的給付行為)兩個構(gòu)成要素。交易的標(biāo)的物(如動產(chǎn)或不動產(chǎn))并不是債權(quán)的對象或構(gòu)成要素,而僅僅是物權(quán)(處分權(quán))的對象。原因在于:其一,某一標(biāo)的物不可能既是物權(quán)的對象,同時又是債權(quán)的對象,否則將無法區(qū)分物權(quán)與債權(quán);其二,客觀可感知的對象滿足了物權(quán)法“公示公信”的最低要求,但“合同相對性原則”卻決定了債權(quán)無需借助某一外在對象來昭告世人;其三,不同種債權(quán)之間的差異無法通過所謂的對象之自然屬性來加以區(qū)分。

    既然作為法律關(guān)系構(gòu)成要素的“客體”被“對象”替代,那“客體”還有無存在價值?一個不爭的事實是,法學(xué)中的客體概念借自哲學(xué),如張俊浩先生指出:“法學(xué)中的‘客體’移自于哲學(xué),英文為object,德文為objekt,其原義為主體的認(rèn)識對象?!薄?9〕張俊浩主編:《民法學(xué)原理》(下冊),中國政法大學(xué)出版社2000年版,第616頁。但這種借用脫離了特定語境,難免有南橘北枳之感。恰如學(xué)者所言,“法學(xué)中的客體概念具有自身特有的技術(shù)涵義,它只能在法學(xué)的理論框架中得到說明,關(guān)鍵在于我們?nèi)绾巫龅嚼碚撋系倪壿嬜郧ⅰ!薄?0〕見前注〔3〕,方新軍文。在哲學(xué)上,客體是相對于主體而言的,客體是主體認(rèn)識、理解及加以改造、利用的外在事物?!?1〕參見孫正聿:《哲學(xué)通論》,遼寧人民出版社1998年版,第101頁。但在法學(xué)中,如果說權(quán)利本身還有客體,即將一種沒有生命的抽象關(guān)系作為有血有肉、有意識有行為的人來看待,這顯然不符合哲學(xué)上主/客體二分之本意。如果非得堅持哲學(xué)上主/客體二分之本意,法學(xué)中的客體就必須找到與其相對應(yīng)的主體,即人。不難發(fā)現(xiàn),法律中的主體指能夠憑借自身意識與行為,引發(fā)特定法律關(guān)系變動的人。也即是說,在法學(xué)中,主體是人,而客體則是受主體意識和行為加以變動的法律關(guān)系,即權(quán)利。以所有權(quán)為例,通說認(rèn)為,所有權(quán)包括占有、使用、收益及處分四項權(quán)能。但仔細琢磨可以看出,處分相對于前三者而言,有著本質(zhì)不同。無論是占有、使用還是收益,均直接作用于有體物上,唯有處分并不作用于有體物,而是作用于法律關(guān)系本身,即以法律關(guān)系之變動為目標(biāo)。前述拉倫茨之所以創(chuàng)造所謂“雙層順位的權(quán)利客體”,正是意識到了處分與占有、使用及收益三者間的顯著差異,但卻沒能做到邏輯自洽。既然法律關(guān)系就是權(quán)利,那即是說,處分的目標(biāo)并非有體物,而是所有權(quán);而處分該所有權(quán)的并不是“處分權(quán)”,而是其主體——所有權(quán)人!這一道理同樣適用于知識產(chǎn)權(quán)。假定張三享有某作品的著作權(quán),當(dāng)他將此著作權(quán)轉(zhuǎn)讓(一種處分方式)給李四時,轉(zhuǎn)讓的并不是作品(作品可能早就被李四看過),而是就該作品為復(fù)制、使用或傳播的資格,即著作權(quán)本身。德國學(xué)者索姆正確地指出,在德國民法典中,客體只能是支配行為的客體,而且這種客體只能是可以讓與的權(quán)利?!?2〕See Piero Locatelli,Oggetto dei Diritti,Nuovissimo Digesto Italian,Vol.Ⅺ,Torino:Vtet,1968,p.788.考夫曼也曾言,“規(guī)范科學(xué)——倫理學(xué)、規(guī)范理論、法學(xué)——的‘客體’決非實體,而是關(guān)系、關(guān)聯(lián)”?!?3〕[德]考夫曼:《法哲學(xué)的問題史》,載[德]考夫曼、哈斯默爾主編:《當(dāng)代法哲學(xué)和法律理論導(dǎo)論》,鄭永流譯,法律出版社2002年版,第197頁。同樣依照馬克思的觀點,商品交換本質(zhì)上是一種經(jīng)濟關(guān)系,這種交換的實質(zhì)是所有者的權(quán)利,而不是物品本身。既然“權(quán)利/法律關(guān)系”本身就是客體(相對于變動該“權(quán)利/法律關(guān)系”的主體而言),就不需要再畫蛇添足地指望權(quán)利還有屬于它自己的客體。有學(xué)者認(rèn)為權(quán)利客體的目的是為了解決權(quán)利的外部定在問題?!?4〕見前注〔3〕,方新軍文。這是一種似是而非的觀點。既然權(quán)利本身就是一種抽象觀念,也就不需要也不可能通過所謂“外部定在”讓它實體化。說白了,這仍然是混淆了事實與價值,將權(quán)利視為“物”的結(jié)果。

    三、事實與價值不分:將財產(chǎn)(權(quán))視為“物”的歷史

    在西方哲學(xué)史上,將事實與價值明確加以區(qū)分的首推英國18世紀(jì)哲學(xué)家休謨。在其名垂青史的宏篇《人性論》中,休謨指出,善惡(價值)“不是理性的對象。它就在你心中,而不在對象之內(nèi)”。它不是事物固有的屬性,而是人內(nèi)心因其天性結(jié)構(gòu)而生的“直覺”,即人在觀察與思考一定對象時,心中所激發(fā)的情感?!?5〕參見[英]休謨:《人性論》(下冊),關(guān)文運譯,商務(wù)印書館1980年版,第508~509頁。由此,休謨便把事實與價值區(qū)分開來。事實問題是就自然“是否如此”的認(rèn)識與描述,而價值問題則是就人類“應(yīng)否如此”的判斷與取舍。事實關(guān)乎本質(zhì),只存于客觀世界之中,可為理性所把握,有真假之分;而價值關(guān)乎情感,是人在評判事實時的內(nèi)心感受,無對錯可言。后來者沿著這一思路繼續(xù)前行,并將此發(fā)展為不容質(zhì)疑的“休謨定律”。如馬克斯·韋伯認(rèn)為,“價值不是事實、對象本身的特性,一切有關(guān)價值世界的研究只涉及進行評價的主體與被評價的對象的關(guān)系”?!?6〕呂世倫主編:《現(xiàn)代西方法學(xué)流派》,中國大百科全書出版社2000年版,第326頁。羅素也認(rèn)為,“當(dāng)我們斷言這個或那個具有‘價值’時,我們是在表達我們自己的感情,而不是在表達一個即使我們個人的感情各不相同,但卻仍然是可靠的事實”?!?7〕[英]羅素:《宗教與科學(xué)》,徐奕春、林國慶譯,商務(wù)印書館1982年版,第123頁。摩爾則進一步指出,倫理(價值)既不是由理性推導(dǎo)出來,也不是從上帝啟示之類的彼岸世界輸入生活現(xiàn)實,而是訴諸于人類自身的某種特殊能力——直覺,“我們所直覺的東西,良心所吩咐我們的東西,是某些行為在一定條件下總會產(chǎn)生可能最大的總善”?!?8〕[英]摩爾:《倫理學(xué)原理》,長河譯,上海人民出版社2005年版,第140頁。簡言之,價值不可能標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化、絕對化,不可能基于形式邏輯從客觀事實中推導(dǎo)出唯一的、必然的價值結(jié)論。

    針對“事實與價值二分”的批判之聲,可能最多的來自部分新實用主義學(xué)者,如普特南認(rèn)為事實描述與價值判斷是纏結(jié)在一起的,不能截然分開。他以“冷酷”一詞舉例道:“當(dāng)一位歷史學(xué)家說某個君主格外冷酷,或某種政權(quán)的冷酷激起了大量反叛?!淇帷@個詞完全無視所謂事實與價值的二分法,并欣然接受有時候用作規(guī)范的目的,有時候用作描述性術(shù)語?!薄?9〕[美]普特南:《事實與價值二分法的崩潰》,應(yīng)奇譯,東方出版社2006年版,第43頁。實際上,這是對“事實與價值二分”的誤解。事實與價值二分不是否定不能對事實進行價值評價與取舍,而僅僅是說不能從同一事實理所當(dāng)然地得出唯一價值。君主因做了某事而被民眾視為格外冷酷,這顯然是對某一事實的道德評價,而不是單純的事實描述。并且,可能在大多數(shù)民眾眼中,君主所為確實非常冷酷,但這一共識不能抹殺異議與分歧(如皇后可能并不這么認(rèn)為)。這也就是說,人們基于自身特定需求及偏好,對某一事物的價值判斷可能完全不同。學(xué)者文兵就此批評道:

    “普特南雖然承認(rèn)事實與價值之間的不同,但也存在著把‘價值’泛化的傾向,抹煞事實與價值之間的本質(zhì)區(qū)別,尤其是在談到認(rèn)識價值時。……例如,他以‘貓在草墊上’為例的分析。他認(rèn)為,‘貓’、‘草墊’、‘在…之上’這些元素皆是由一個特定的文化所提供的,其出現(xiàn)和普遍存在揭示了有關(guān)該文化,以及差不多每一文化的價值和興趣的某些方面?!仗啬掀鋵嵤前褍蓚€層面上的問題混在了一起:一是受著價值觀念指引的判斷;二是自身包含價值訴求的判斷。任何認(rèn)識的背后都有價值的支撐,因為我們認(rèn)識世界是為了改造世界,但如果事實與價值的纏結(jié)是在前一個層面上來談的,那這種纏結(jié)就沒有什么特別的意義,區(qū)分事實與價值這對概念也就沒有任何意義。”〔50〕文兵:《普特南論事實與價值之分離之謬——普特南〈事實與價值二分法的崩潰〉述析》,載《南京社會科學(xué)》2009年第10期。

    “事實與價值可否二分”的爭議恰恰從反面說明這一命題的真意并沒有得到充分認(rèn)識,需要進一步澄清:事實與價值分屬兩個領(lǐng)域,事實是客觀存在或已然發(fā)生的事物或現(xiàn)象,包括自然事實與社會事實,前者如風(fēng)雨雷電,后者如婚喪嫁娶,其都是以是否為“真”作為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);而價值則是主觀的,它是人基于特定需求對客觀事實的能動反映,態(tài)度、偏好、情感、意志、目的等因素對評價結(jié)果產(chǎn)生綜合而復(fù)雜的影響。因此,價值不可能標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化、絕對化。恰恰相反,主觀、多元、變化、不確定才是其應(yīng)有之意,不能基于形式邏輯從同一事實中推導(dǎo)出同一的、必然的價值結(jié)論,人們可以基于其各自的價值評判、選擇事實,但卻不能否定、抹殺事實。從這層意義上說:事實可以建構(gòu),卻無法虛構(gòu)。

    法哲學(xué)同樣承繼了事實與價值二分原則,如美國法學(xué)家拉賓言明:“法律學(xué)者們采用的方法主要有兩種,即描述性的(descriptive)方法和規(guī)范性的(prescriptive)方法,這種區(qū)分便來自于休謨那十分著名的‘實然’(is)與‘應(yīng)然’(ought)之分。”〔51〕Edward L.Rubin,“Legal Scholarship”,in Dennis Patterson(Ed.),A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory(Cambridge:Blackwell Publishers Ltd.,1996),p.562.龐德也指出,法承認(rèn)和保護利益的主要方式是把利益確定為權(quán)利,并把它們及相對的義務(wù)歸之于法律上的人,同時還要有維護權(quán)利和強制義務(wù)的救濟方法——懲罰、賠償和制止等,在各種利益發(fā)生沖突的情況下,哪些利益應(yīng)當(dāng)讓位,這就是法的價值、價值準(zhǔn)則或尺度的問題?!?2〕轉(zhuǎn)引自張文顯:《二十世紀(jì)西方哲學(xué)思潮研究》,法律出版社1996年版,第123~124頁。赫爾則強調(diào),(法律規(guī)范中的)價值判斷既不是描述客觀事實,也不是表達情感和態(tài)度,而是規(guī)定和約束,以影響人們的選擇,指導(dǎo)人們的行為?!?3〕轉(zhuǎn)引自孫偉平:《事實與價值》,中國社會科學(xué)出版社2000年版,第19頁。申言之,權(quán)利是對人之行為的正當(dāng)性評價,其創(chuàng)設(shè)完全是立法者價值取舍的結(jié)果,而并不取決于權(quán)利對象的自然屬性。然而,人類認(rèn)識到此點,卻走過了一段漫長的過程,將財產(chǎn)(權(quán))〔54〕需要申明的是:“財產(chǎn)”一詞在本文及本文所引用的其他學(xué)者之表述中,均與“財產(chǎn)權(quán)”等同,而并非財產(chǎn)權(quán)之“對象”。比作“物”來看待,就是最佳證明。

    感性的、直觀的形象思維是人類早期認(rèn)識世界的主要方式。法國人類學(xué)家列維·布留爾在研究了大量的人類學(xué)資料后認(rèn)為,原始思維缺乏抽象概括,但形象思維能力明顯強于抽象思維能力,更多采用可見的、可感覺的形象,或者象征、詩意的意象等來表示他們的認(rèn)識范圍。他以巫術(shù)為例來表明早期人類中普遍的思維方式并非邏輯推理,而是想象和聯(lián)想。也就是說,古人中占主導(dǎo)地位的思維方式是一種“非理性思維”?!?5〕參見[法]列維·布留爾:《原始思維》,丁由譯,商務(wù)印書館1985年版,第35~41頁。意大利哲學(xué)家維柯把原始人類的思維同孩童相比,指出“原始人像人類的兒童,他們對于事物還不會構(gòu)成理智的類概念,因此他們有一種自然的需要去創(chuàng)造詩意的人物。這種人物就是以形象來表示的類概念或普遍概念”?!?6〕中國社會科學(xué)院外國文學(xué)研究所外國文學(xué)研究資料叢刊編輯委員會編:《外國理論家、作家論形象思維》,中國社會科學(xué)出版社1979年版,第25頁。正是由于不習(xí)慣抽象思維,人類早期才把權(quán)利比擬成物。如在古羅馬法時代,“由于沒有權(quán)利的概念,因為對于我們現(xiàn)代人認(rèn)為是權(quán)利的東西,對于羅馬人而言只是物。蓋尤斯關(guān)于物,特別是關(guān)于有體物和無體物的區(qū)分,以及對于單個物的描述,同樣表達了我們認(rèn)為是權(quán)利的東西”。〔57〕See Giovani Pugliese,Res corporals,Res Incorpolares eil Problema del Diritto Soggettivo.Studi in Onore di Vincenzo-Ruiz,NelいAnno del suo Insegnamento,Ⅲ,Editore Jovene,Napoli,1957,p.235.轉(zhuǎn)引自方新軍:《蓋尤斯無體物概念的建構(gòu)與分解》,載《法學(xué)研究》2006年第4期。

    蓋尤斯的這一無體物概念直接影響了近代民法典的編纂。如法國民法典第526條和第529條規(guī)定,附著于不動產(chǎn)的用益物權(quán)、地役權(quán)與土地使用權(quán)均是不動產(chǎn);以可追索的款項或動產(chǎn)物品為對象的債權(quán)是動產(chǎn)。但其第518條又規(guī)定:“土地與建筑物,依其性質(zhì)為不動產(chǎn)?!薄?8〕《法國民法典》,羅結(jié)珍譯,中國法制出版社1999年版,第167頁。這就產(chǎn)生了一個疑問,即究竟財產(chǎn)是具體的物,還是建構(gòu)在這些物上的權(quán)利?這一不能自圓其說的邏輯缺陷表明了人基于形象與直觀的“非理性思維”即使在法典化這一抽象度要求極高的活動中也留下了深刻痕跡。直到20世紀(jì)初,人們對權(quán)利的認(rèn)識才臻以成熟。以德國民法典為例,其第90條規(guī)定:“法律意義上的物,乃有體之對象?!蓖瑫r,整部法典再也沒出現(xiàn)無體物一詞。考慮到當(dāng)時法典制定之前,德國已通過了一系列知識產(chǎn)權(quán)法,并于1883年參加了《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》,有學(xué)者推測,立法者已意識到有體物和精神產(chǎn)物之間存在著顯著差別,故蓋尤斯創(chuàng)造的“無體物”一詞有了一個新的所指,即知識產(chǎn)權(quán)之對象。〔59〕參見前注〔57〕,方新軍文。對此,德國民法典的主要起草人溫特沙伊德曾有過甚為精當(dāng)?shù)脑u論:“權(quán)利也是物(無體物),因此它必然能夠和有體物一樣成為權(quán)利的對象,這一概念不可能具有自洽性。從精確的意義上講,權(quán)利不是物,只是可以像物一樣來思考?!薄?0〕Bennardo Windscheid,Diritto delle Pandette,Volume Primo,Dagli avvocati Carlo Fadda,Paolo Emilio Bensa,Torino,1902.p.204.轉(zhuǎn)引自前注〔57〕,方新軍文。

    由此,承襲了古羅馬法的大陸法系經(jīng)歷了將近1800年才走出了這一認(rèn)識上的誤區(qū)。那么,習(xí)慣從判例經(jīng)驗中獲取普適原則的英美法系會不會好一些?答案是否定的。眾所周知,英國普通法深受古日耳曼法之影響。波洛克和梅特蘭在其《英國法律史》一書中寫道:“古日耳曼法也如古羅馬法一般,在處理債與其他合同利益的讓與時面臨巨大困難……除非權(quán)利存在于某有體物(corporeal thing)中,否則人們便想不通權(quán)利何以能夠讓與?!薄?1〕[英]波洛克、梅特蘭:《英國法律史》(第二卷),第22頁,轉(zhuǎn)引自[美]霍菲爾德:《基本法律概念》,張書友譯,中國法制出版社2009年版,第11頁。而“中世紀(jì)的法律中充滿了無體物。任何可轉(zhuǎn)讓的永久性權(quán)利,但凡具有我們可以稱之為地域范圍的屬性,就被認(rèn)為是與一塊土地非常相似之物。惟其是物,方可轉(zhuǎn)讓”?!?2〕見上注,霍菲爾德書,第12頁。因此,為了便于普通民眾的理解,法律人巧妙地將權(quán)利這種抽象的觀念“擬制”為無體物?!?3〕霍菲爾德曾指出,法律術(shù)語中許多困難根源于下述事實:多數(shù)詞語最初僅表達物質(zhì)對象,而當(dāng)其用以表達法律關(guān)系時,嚴(yán)格說來,皆屬比喻和擬制。引文同上,第18頁。英國著名大法官布萊克斯通就有時將財產(chǎn)等同于物,如有形的遺產(chǎn)(土地)是物,而無形的遺產(chǎn)(權(quán)利)被看作物;有時又不把財產(chǎn)等同于物,而把它視為支配物的權(quán)利?!?4〕[英]布萊克斯通:《英國法釋義》,第二卷,第16~43頁;或參見[美]肯尼斯·萬德威爾德:《十九世紀(jì)的新財產(chǎn):現(xiàn)代財產(chǎn)概念的發(fā)展》,王戰(zhàn)強譯,載《經(jīng)濟社會體制比較》1995年第1期。美國分析法學(xué)家霍菲爾德就此批評道,既然一切法律利益皆屬“無體”——即或多或少的特定抽象法律關(guān)系之集合——那么布萊克斯通所假想出的所謂區(qū)別,便只能令人誤入歧途了。〔65〕見前注〔61〕,霍菲爾德書,第17頁。但萬德威爾德卻肯定了其歷史價值,他說:“(這樣做的)結(jié)果是使人們產(chǎn)生一種直覺,即財產(chǎn)的概念必然要取決于物的性質(zhì),并且既然把一些物看作是財產(chǎn)權(quán)的對象,就可以確定地推導(dǎo)出所有者對物的控制權(quán)。財產(chǎn)定義的直覺的不可避免性,使財產(chǎn)的概念合法化了?!薄?6〕見前注〔64〕,肯尼斯·萬德威爾德文。不難發(fā)現(xiàn),將權(quán)利比作物實屬法官的修辭“伎倆”,法官充分抓住了人不善于抽象思維的天性,也就為公眾接受其價值考量鋪平了道路。但到了19世紀(jì),“法庭不斷地遇到這樣的案件,保護當(dāng)事人的無形財富要比保護有形的物更重要,不管動機和依據(jù)如何,法庭經(jīng)常發(fā)現(xiàn),只保護有形的物,而不保護無形財富對促進生產(chǎn)不利,在許多場合,要保護的根本不是什么物”?!?7〕引文同上。此時,布萊克斯通的理論已搖搖欲墜。邊沁在其《立法原理》一書中便批評道:“根據(jù)自然法則,財產(chǎn)是在訴訟中受到法律保護的,從物中獲取利益的期待?!薄?8〕Roger A.Cunningham,William B.Stoebuck,Dale A.Whitman,The Law of Property,2dEd.(St.Paul MN:West Publishing,1993),p.1.這樣,“財產(chǎn)就變成了基于物而產(chǎn)生的人與人之間的法律關(guān)系”?!?9〕Ibid,p.3.

    可見,同樣是經(jīng)過了若干世紀(jì)之后,英美法國家才逐漸理解財產(chǎn)與物的區(qū)別。但這種理解又似乎有走向另一個極端的傾向。1980年,美國法學(xué)家格雷發(fā)表了聳人聽聞的《財產(chǎn)的解體》一文?!?0〕Grey,“The Disintergration of Property”,in J.Pennock &J.Chapman(Eds.),Nomos No.22(1980).中譯本參見[美]托馬斯·C.格雷:《論財產(chǎn)權(quán)的解體》,高新軍譯,載《經(jīng)濟社會體制比較》1994年第5期。他指出:“在以英文為母語的國家中,大多數(shù)人,包括大多數(shù)專家在其并不專業(yè)的評論中,都把財產(chǎn)當(dāng)作一種可為人們所擁有的物。”但“與此相反,現(xiàn)代社會的專家們所闡述的財產(chǎn)權(quán)理論卻傾向于分解所有權(quán)之概念,并消除財產(chǎn)權(quán)和物之間的任何必然聯(lián)系”。他為此給出的理由是:“在現(xiàn)代資本主義經(jīng)濟中,大多數(shù)財產(chǎn)是無形的(intangible),就財富的普通形式而言:公司中的股票份額,債券,各種形式的商業(yè)票據(jù),銀行帳戶,保險單,更不用說那些更加神秘的無形財富如商標(biāo),專利,著作權(quán),特許經(jīng)營權(quán)和商譽了”,“當(dāng)一個物的完全擁有者開始出售他在物上的各項權(quán)利的時候,他究竟在哪一點上開始不再是物的所有者,而誰又擁有了這個物呢?就權(quán)利的內(nèi)容而言,你可能會說各項權(quán)利的每一個擁有者都擁有物,或者你也可能會說沒有任何人擁有物。……但這只是一個術(shù)語問題,并沒有什么實際意義”。〔71〕見上注,托馬斯·C.格雷文。他由此得出的結(jié)論是,財產(chǎn)權(quán)決不能被描繪成是某些專家所說的“所有權(quán)”或者“占有物品的權(quán)利”。它“已分解為一系列不連續(xù)的說法?!壳霸O(shè)計和操作發(fā)達資本主義經(jīng)濟的法律結(jié)構(gòu)的專家們可以根本不用‘財產(chǎn)權(quán)’這個概念”?!?2〕見前注〔70〕,托馬斯·C.格雷文。格雷這種先把“物”從財產(chǎn)中分離,后又把“財產(chǎn)(權(quán))”從整個法律中拋出去的看法,犯了將洗澡水連同嬰兒一起倒掉的錯誤。換句話說,他只見樹木(即每種財產(chǎn)的個性),而不見森林(即所有財產(chǎn)的共性),只看到了價值(即權(quán)利),而忘記了事實(即對象)。對世權(quán)再怎么多樣化,也離不開“對象”這一客觀事實。正如學(xué)者所言,“物本身只是一個事實的描述概念,它并不能說明與其有關(guān)的權(quán)利的內(nèi)容,但它可以將建立在其上的權(quán)利與建立在其它對象上的權(quán)利區(qū)分開來,如果這種區(qū)分是有必要的話”?!?3〕方新軍:《財產(chǎn)死亡了嗎?》,載《華東法律評論》2003年第2卷,法律出版社2003年版。也就是說,格雷頂多說對了一半,即就債權(quán)性質(zhì)的對人權(quán)而言,“物”(對象)確實是非必要的;但對世權(quán)(物權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等)再怎么移步換景,也萬變不離其宗,均基于不同客觀事實——對象。

    由此可見,就事實與價值攪在一起、混為一談的傾向而言,法律上的“財產(chǎn)”(property)一詞是突出的例證。這種混淆有其心理學(xué)上的依據(jù)。因為人有從已知的熟悉事物推測未知的陌生事物的天性,〔74〕參見殷鼎:《理解的命運》,生活·讀書·新知三聯(lián)書店1988年版,第254~255頁。物是具體、可感知的;權(quán)利是抽象、難以捉摸的,所以會很自然地將財產(chǎn)權(quán)作為物來看待。物權(quán)尚且如此,被視為“鬼權(quán)”的知識產(chǎn)權(quán)就更不用說。且看世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)官方網(wǎng)站上對知識產(chǎn)權(quán)的定義:“Intellectual property refers to creations of the mind:inventions,literary and artistic works,and symbols,names,images,and designs used in commerce.”〔75〕http:∥www.wipo.int/about-ip/en/,最后訪問時間2013-03-23。其將知識產(chǎn)權(quán)(intellectual property)直接與其對象(智力創(chuàng)造成果)劃等號。這一混淆事實與價值的表述直接影響了中國的立法。如《中華人民共和國政府和大韓民國政府關(guān)于鼓勵和相互保護投資協(xié)定》第1條第(一)項規(guī)定,“用作投資的所有種類的財產(chǎn),特別是,但不限于:知識產(chǎn)權(quán),包括著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、工業(yè)設(shè)計、工藝流程、專有技術(shù)、商業(yè)秘密及商名,和商譽”。將知識產(chǎn)權(quán)與工業(yè)設(shè)計、專有技術(shù)等同,也就是將價值與事實等同。但正如前文所述,事實不等于價值,事實也不能推出必然的、唯一的價值。作為知識產(chǎn)權(quán)的對象,知識并不必然受私權(quán)保護,知識受不受私權(quán)保護不是實然的事實判斷問題,而是應(yīng)然的價值取舍問題,也就是可以選擇的。

    無論是物還是知識,都是第一性的事實,而不是第二性的財產(chǎn),只有將對其的利用資格在不同主體間進行利益的配置,形成法律認(rèn)可的關(guān)系,才是財產(chǎn)或權(quán)利。所以,財產(chǎn)的關(guān)鍵問題是應(yīng)當(dāng)如何在不同主體間進行配置。相比法學(xué)家,經(jīng)濟學(xué)家對此的認(rèn)識可能更為清晰。美國經(jīng)濟學(xué)家斯密德指出:“產(chǎn)權(quán)說明的是與一種資源或任何行動路線有關(guān)的人與人之間的關(guān)系。這種人與人的關(guān)系,與說明人與物的關(guān)系有所不同。權(quán)利是一種手段,社會依此控制和協(xié)調(diào)人類的相互依賴性,解決人們的利益分配問題。由于權(quán)利安排對經(jīng)濟運行和效果有影響,選擇權(quán)利就是選擇利益。”〔76〕[美]愛倫·斯密德:《財產(chǎn)、權(quán)力和公共選擇》,黃祖輝等譯,上海三聯(lián)書店、上海人民出版社1999年版,第6頁。他接著說:“由于任何類型的交易制度都取決于倫理選擇,市場也取決于倫理選擇??床灰姷氖植⒉皇亲匀毁x予的禮物,而是一種建立在某些自我約束基礎(chǔ)上的產(chǎn)權(quán)的公共選擇集?!薄?7〕見上注,愛倫·斯密德書,第35頁。斯密德批評了洛克將財產(chǎn)定義為已經(jīng)物化的勞動,視其為一種自然和技術(shù)的產(chǎn)物的觀念,他反問道,如果勞動是財產(chǎn)的來源,那在森林中采集堅果的勞動與隨后把堅果偷走的行竊勞動就不能區(qū)分開來。進而他指出:

    “財產(chǎn)不單純是物質(zhì)的派生物,它也是某一團體選擇的反映。這種選擇是關(guān)于某種努力在人們頭腦中形成一種可以被認(rèn)可的權(quán)利的選擇。跑得飛快的賊不會像專業(yè)運動員那樣受到贊美。人們總是從眾多可能的努力行為中,選擇某些勞動結(jié)果,賦予其財產(chǎn)的地位?!薄?8〕見前注〔76〕,愛倫·斯密德書,第36頁。

    經(jīng)濟學(xué)家泰羅也指出:“一個人在市場中的財產(chǎn)權(quán)利并不依賴于他對其他人績效的要求,而是依賴于其他人對他們自己容忍性的要求?!薄?9〕見前注〔76〕,愛倫·斯密德書,第37頁。斯密德則進一步指出:

    “容忍性是倫理選擇的一個方面?!魏我环N市場價格體系體現(xiàn)著人們對某一倫理關(guān)系的起碼認(rèn)同,改變流行的倫理價值將有可能帶來價格結(jié)構(gòu)的變化。……社會不存在不具有基本倫理判斷的市場價值,……缺少了倫理價值,交換不是變壞,而是無交換可言,……人們從交易中得到的東西,不僅來自于他自己對生產(chǎn)、保護、行竊的選擇,而且也取決于別人的仁慈,而仁慈基本上依賴于人們對公正性的倫理選擇。如果違背了任何權(quán)利制度賴以存在的公共性,那么交易所得乃是一種幻影?!薄?0〕見前注〔76〕,愛倫·斯密德書,第37~42頁。

    由此可見,權(quán)利決不是孤立的存在,它總是包含一定程度的道德共識。無論是物權(quán)還是知識產(chǎn)權(quán),都無非是對某一道德共識的捍衛(wèi),而這種道德共識是無法從物或知識的自然屬性中直接推導(dǎo)出來的。有學(xué)者將著作權(quán)擴張的直接原因歸結(jié)于傳播技術(shù)的發(fā)展,〔81〕馮曉青:《知識產(chǎn)權(quán)法利益平衡理論》,中國政法大學(xué)出版社2006年版,第236頁;易健雄:《技術(shù)發(fā)展與版權(quán)擴張》,法律出版社2009年版,第187~188頁。這仍然是價值與事實不分的表現(xiàn)。誠然,傳播技術(shù)的發(fā)展確實增加了作品的利用方式,降低了利用成本。但作品使用人成本的降低并不必然意味著著作權(quán)人收益的減少。知識與有體物不同之處就在于:每增加一個使用人或一種使用方式,一般意味著有體物的平均價值相對減少,〔82〕但也不盡然,有體物的利用方式之間有時也不發(fā)生沖突,如房屋的出租與抵押。但物的“實體性”確實限制了其利用方式的多樣化。而知識卻是“無體”的,可無限復(fù)制的,增加一個使用人或一種方式,并不必然導(dǎo)致權(quán)利人的額外負(fù)擔(dān),這也就是經(jīng)濟學(xué)上的邊際成本為零的情況。在王蒙等六作家訴世紀(jì)互聯(lián)通訊技術(shù)有限公司侵犯著作權(quán)一案中,被告主張在法律(指1990年《著作權(quán)法》)沒有明確規(guī)定的情況下,一審法院將著作權(quán)延伸到網(wǎng)絡(luò)傳輸,“是對法律的擴大化解釋,過分支持了著作權(quán)人的權(quán)利擴張,加重了網(wǎng)絡(luò)傳播者的責(zé)任”。而二審法院在判決書中回應(yīng)道:“著作權(quán)法的核心在于保護作者對其作品享有的專有使用權(quán)。若著作權(quán)人對作品在網(wǎng)絡(luò)上的使用行為無權(quán)控制,那么其享有的著作權(quán)在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下將形同虛設(shè)。在網(wǎng)絡(luò)上使用他人作品,也是作品的使用方式之一,使用者應(yīng)征得著作權(quán)人的許可?!薄?3〕世紀(jì)互聯(lián)通訊技術(shù)有限公司與王蒙著作權(quán)糾紛案,北京市第一中級人民法院民事判決書,(1999)一中知終字第185號。這種說理是不夠充分的。作為一種新的作品使用方式,網(wǎng)絡(luò)可能確實為傳播人帶來了收益(如廣告收入),但并不必然導(dǎo)致作者利益的減損。相反,網(wǎng)絡(luò)的“暴露效應(yīng)”可擴充讀者群,增加作者知名度,為該作者其他作品及未來作品創(chuàng)造營利空間。因此,將一種額外利益分配給誰,本身是應(yīng)當(dāng)商討的,不是理所當(dāng)然的推論,事實上的好處不等于法律上的權(quán)利,“不能因為一個人能夠在一塊玉米地周圍圍上柵欄,我們就錯誤地認(rèn)為僅靠這些柵欄能形成財產(chǎn)權(quán),是公共選擇創(chuàng)造了財產(chǎn)”?!?4〕見前注〔76〕,愛倫·斯密德書,第82頁。權(quán)利都是倫理選擇的產(chǎn)物,知識產(chǎn)權(quán)與物權(quán)除其對象不同外,并無本質(zhì)區(qū)別。值得注意的是:對象的自然屬性雖然是劃分不同對世權(quán)的依據(jù),但這種劃分并不是價值命題,而是邏輯命題。價值命題只關(guān)涉需不需要創(chuàng)設(shè)一種權(quán)利及需要創(chuàng)設(shè)多大的權(quán)利(即對權(quán)利的限制)——這些命題取決于特定的社會經(jīng)濟條件以及當(dāng)下的倫理觀念,卻無法從對象的自然屬性中找到現(xiàn)成的答案,這再次說明“不能從某一事實中推出必然的、唯一的價值”這一原則的科學(xué)性。

    結(jié) 語

    由此,“客體”與“對象”概念之真面目得以清晰??偨Y(jié)來說,在民法學(xué)中,客體就是權(quán)利,其是相對于變動該權(quán)利的主體(即人)而言的。既然權(quán)利本身就是法律關(guān)系,故在法律關(guān)系的構(gòu)成中,再將客體(權(quán)利)作為其要素,便可謂疊床架屋、畫蛇添足。相反,對象才是對世權(quán)法律關(guān)系的一種構(gòu)成要素,也是區(qū)分不同對世權(quán)的客觀依據(jù)。但對象并不是所有法律關(guān)系的必備要件,債權(quán)法律關(guān)系就無“對象”要件。故只有所謂權(quán)利之對象,而無所謂權(quán)利之客體。當(dāng)有人說“法律所保護的對象”時,此處的“對象”并不是嚴(yán)格規(guī)范意義上的“對象”,其實際是指“客體”。仍以著作權(quán)為例,著作權(quán)法保護的“對象”(實為“客體”)就是著作權(quán),而不是作品,作品只是著作權(quán)的對象。同樣,侵害行為所針對的也是客體(即權(quán)利),而非對象。例如,甲將乙已經(jīng)出售的商品之上的商標(biāo)揭下,換上自己的商標(biāo),雖破壞了此商標(biāo)與原商品之間的物理聯(lián)系,但并不侵犯乙的商標(biāo)權(quán),因為乙并無利益損失(商標(biāo)權(quán)在該商品出售后已經(jīng)窮竭)?!?5〕北京市京工服裝工業(yè)集團服裝一廠訴中國地區(qū)開發(fā)促進會、北京百盛輕工業(yè)發(fā)展有限公司與鱷魚國際機構(gòu)(私人)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)案,北京市第一中級人民法院民事判決書(1994)中經(jīng)知初字第566號。被告之一從原告處購得一批“楓葉”牌西服,除去原有商標(biāo),貼上“鱷魚”商標(biāo)再行銷售。相關(guān)探討參見童懷:《“楓葉”狀告“鱷魚”是非眾人評說》,載《光明日報》1994年8月3日。劉春田教授言明:“對象指法律關(guān)系產(chǎn)生的事實因素,而客體是法律所保護的特定利益關(guān)系?!薄?6〕參見劉春田:《知識產(chǎn)權(quán)的對象》,載劉春田主編:《中國知識產(chǎn)權(quán)評論》(第一卷),商務(wù)印書館2002年版,第124~125頁。因此,“對象”與“客體”存在大不同,不可混為一談。除了保證概念的清晰穩(wěn)定和表述的嚴(yán)謹(jǐn)自洽,強調(diào)“對象”與“客體”存在大不同的意義還在于,我們必須清醒地認(rèn)識到:作為客觀實在的對象屬事實范疇,其是否存在以及以什么面目存在不以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移,我們只能憑借科學(xué)眼光去揭示它;而作為法律關(guān)系的客體則屬于價值范疇,它是人類為了滿足某種社會需求,在特定情境下的觀念建構(gòu)。

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